СОДЕРЖАНИЕ:
ЗАДАЧА.. 2
Граждане как субъекты гражданского права. 3
Типы кредитных договоров. 10
Договор оказания правовых услуг. 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 14
Участковый уполномоченный является представителем милиции общественной безопасности, выполняющим возложенные на него задачи по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на закрепленной за ним в установленном порядке части территории, обслуживаемой органом внутренних дел[1]
. Оказание юридической консультации как таковой не входит в круг его обязанностей, однако он должен, в соответствии с Инструкцией оказывать в пределах своей компетенции правовую, медицинскую и иную помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья, вести разъяснительную работу по недопущения (пресечению) различного рода правонарушений.
В соответствии с правилами, установленными Гражданский Кодексом Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно без согласия родителей (законных представителей) самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенным ими сделкам и за причиненный ими вред. При недостаточности средств у несовершеннолетних субсидиарную ответственность несут их родители (законные представители). Таким образом, за профессиональной юридической консультацией следует обратиться в специализированное учреждения – юридическую консультацию – в круг обязанностей участкового уполномоченного такого рода разъяснения не входят, он вправе проводить разъяснительную работу, в том числе и с сыном обратившейся, полного юридически верного и обоснованного ответа в разъяснения участкового не содержится.
Гражданское право, исторически возникшее, чтобы определить права и обязанности в отношениях граждан (корпораций) между собой в качестве частных лиц, а потому иногда именуемое частным правом (jus privatum) немыслимо без их существования, выраженной вовне сознательной волей. Термин «субъекты гражданского права», до сих пор отсутствующий в гражданском законодательстве, термин науки, используемый в теории и в некотором отношении не тождественный термину «участник гражданского правоотношения, так как последний все же означает носителя конкретного права или обязанности, имеет право на существования, первый же термин включает случаи потенциального, в жизни нереализуемого правового положения (как в случае, например, участия малолетних в гражданском обороте). Понятие о физическом лице также не всегда совпадает с понятием о человека: во всех древних гражданских обществах были люди, не считавшиеся субъектами права; точно так же и в некоторых современных некультурных обществах не все люди признаются правоспособными. Но это различие между понятием о человеке и понятием о физическом лице не имеет значения по отношению к современным европейским государствам: в них каждый человек считается правоспособным, и слова «человек» и «физическое лицо» признаны синонимами.
Так, даже банкрот в России не перестает быть правоспособным (хотя такая возможность существует, признанна законодательно, но дата придания ей юридический силы отложена). Рождение, акт отделения младенца от чрева матери - исходный пункт, с которого начинается физическая личность, начало самостоятельного бытия человека, вместе с тем и есть начальный момент его юридической жизни.
Суть права, которое принадлежит субъекту, состоит в предоставлении его обладателю возможности действовать определенным, желательным для государства и общества образом. Такую возможность получают как физические лица (граждане), так и такие фиктивные искусственные образования как юридические лица.
Применительно к физическим лицам эта возможность отличается большой широтой, ее ограничения сводятся к минимуму, а категория, отражающая это состояние получила в науке название правоспособности. Однако для претворения этой возможности в жизни необходимо, чтобы субъект права обладал способностью не просто иметь, мог распоряжаться принадлежащим ему правом – для описания этого состояния используют термин дееспособность. Т.е. правоспособность традиционно понимается как способность быть субъектом права, т.е. обладателем определенных прав, носителем определенных обязанностей (аналогичная формулировка содержится в статье 17 действующего Гражданского Кодекса Российской Федерации – далее ГК РФ). Всякая способность сама по себе есть состояние человека. В общепринятом смысле это его природное дарование, качество, состояние, дающее ему какую-то возможность. Применительно к правовой материи речь идет о возможности стать субъектом права. правоспособность есть предпосылка правообладания конкретными, субъективными правами, причем обязательная предпосылка, без которой субъективное право теряет всякий смысл. Именно поэтому правоспособность, согласно ст.17 ГК РФ, признается в равной мере за всеми гражданами независимо от их возраста, пола и т.п. Это неотъемлемое свойство человека, живущего в государстве, которое наделяет своих граждан соответствующими правами. Если человека нет (умер, признан в установленном законом порядке умершим - юридическая процедура, осуществляемая в судебном порядке в случае отсутствия в месте жительства гражданина сведений о месте его пребывания в течение определенного законном срока и имеющее в качестве последствия определенные изменения в отношении принадлежащего ему имущества (наследственные отношения) и семейные ),говорить о его правоспособности не приходится, правоспособность гражданина невозможно ограничить даже на время, а тем более навсегда как в уголовном, так и в гражданском порядке. Ограничить можно лишь право, а не правоспособность. В сфере действия гражданского законодательства ее существо определяется гражданским законодательством, в том числе ГК РФ, дающим в ст.18 открытый перечень прав и обязанностей, предпосылкой которых служит правоспособность.
Дееспособность на правовом языке означает фактическую способность человека совершать те или иные юридические сделки, юридические действия, направленные к установлению, изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав Таким образом, дееспособность входит в категорию понятий, ядро которых составляет опять -таки способность гражданина. Но здесь это уже не природное свойство как таковое, а готовность к совершению определенных действий и поступков, предусмотренных законом, составляющих права обязанности физического лиц (гражданина).Существование такой способности уже не носит абстрактного характера, оно "привязано "к возможности действовать. Причем эта возможность не безгранична, а ограничена рамками закона. А для более гибкого правового регулирования отношений с участием этих лиц законодательством вводятся такие понятия, как «полная дееспособность» и «ограниченная дееспособность».
Согласно ч.1 ст.21 Гражданского кодекса РФ, дееспособность гражданина в полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия, т.е.по достижении 18-летнего возраста. Именно с этим возрастом для лиц любого пола связано наступление всех показателей их зрелости, куда входит зрелость физическая, определяемая преимущественно физическим состоянием, психическая, говорящая об умении разумно руководить своими действиями и поступками, и, наконец, что не менее важно, так называемая социальная, позволяющая принимать самостоятельное участие в жизни общества (трудиться, занимать определенные должности и т.д.).Причем для полноценной полной дееспособности желательно наличие всех трех параметров зрелости, хотя не исключаются всякого рода отступления и на этот счет, например задержка в физическом, умственном развитии, не соответствующая эталону 18-летнего человека.
Полная дееспособность[2]
Виды частичной (неполной) дееспособности
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет
Признание гражданина недееспособным
Кредитный договор согласно п. 1 ст. 819 ГК - особая, самостоятельная разновидность отношений займа. По своей юридической природе он является консенсуальным, то есть вступает в силу с момента достижения сторонами соответствующего соглашения до реальной передачи денег заемщику (тем более, что такая передача может производиться периодически, а не однократно). Предметом кредитного договора могут быть только деньги, но не иное имущество (вещи). Более того, выдача большинства кредитов осуществляется в безналичной форме, то есть предметом кредитных отношений становятся права требования, а не деньги (в виде денежных купюр). Кредитный договор согласно ст. 820 ГК должен быть заключен в письменной форме под страхом его недействительности (ничтожности), что вовсе необязательно для отношений займа. Законодательство предусматривает возможность заключения нескольких видов кредитных договоров: товарного и коммерческого кредита.
Товарный кредит предусматривает выдачу заемщику вещей, определенных родовыми признаками, а не денег. В этом его главное отличие от обычного, денежного кредита. В остальном на него распространяются общие правила о кредитном договоре (ч. 1 ст. 822 ГК), в частности об обязательной письменной форме, на сам кредитный договор, могут распространяться общие правила о договоре займа. Договор о предоставлении товарного кредита могут заключить любые субъекты, причем для банков и иных кредитных организаций этот договор мыслим как редчайшее, хотя теоретически и возможное исключение. Поэтому ограничения на круг ссудодателей - кредиторов по кредитному договору не могут быть распространены на отношения товарного кредита как противоречащие самому существу такого обязательства. Требования о количестве, качестве и других параметрах вещей (товаров), предоставляемых по договору товарного кредита, определяются по правилам договора купли-продажи, если только стороны кредитного договора не согласовали иные условия, поскольку речь при этом также идет об отчуждении этих вещей в собственность заемщика.
Коммерческий кредит (ст. 823 ГК) представляет собой не самостоятельную сделку заемного типа, а условие, содержащееся в возмездном договоре. Любой такой договор, например договор купли-продажи, аренды, подряда, перевозки и т. д., может включать условие о полной предварительной оплате или авансе (частичной оплате) предоставляемого имущества, результатов работ или услуг (установленное в интересах отчуждателя или услугодателя) либо, напротив, об отсрочке или рассрочке такой оплаты (служащее интересам приобретателя или услугополучателя). Экономически во всех этих случаях речь все равно идет о
кредите, предоставляемом одной стороной договора другой, например при купле-продаже товара с рассрочкой его оплаты.
Новый Гражданский кодекс возвратился к известному еще со времен Древнего Рима сосуществованию двух близких, но все же самостоятельных договоров: подряда и возмездного оказания услуг. Первый отличается тем, что имеет в виду работы, которые ведутся в соответствии с указанием заказчика, при этом предметом договора служат не работы сами по себе, а работы и их материальный результат. Следовательно, подряд строится по формуле: нет результата - нет и исполнения договора. Иное дело - договор услуг. В нем предметом являются услуги, которые по общему правилу либо вообще не имеют результата либо их результат носит нематериальный характер. В этой связи по поводу строительства здания заключают договор подряда, а юридической помощи (осуществляются адвокатами в порядке Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», нотариусами и проч.) - договор возмездного оказания услуг.
Договор возмездного оказания услуг, как и подряд, имеет своим предметом совершение действий по заданию заказчика. Однако существенное различие между этими договорами состоит в том, что в подряде конечной целью служит получение определенного результата и именно он подлежит принятию и оплате. В договоре возмездного оказания услуг отсутствует материальный результат действия, а значит, оплачивается услуга как таковая: соответственно стадии сдачи и приемки, как правило, не выделяются. В этой связи в обязанности исполнителя входит совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности, а заказчика - их оплата.
Наиболее рельефно своеобразие названных договоров выражается в распределении риска. В то время как конституирующим признаком подряда выступает возложение риска случайного неисполнения на подрядчика, при возмездном оказании услуг в вопросе, связанном с последствиями неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, действуют общие правила, закрепленные в ст. 401 ГК, посвященной основаниям ответственности за нарушение обязательства. Имеется в виду, что тот, кто не исполнил обязательство или исполнил его ненадлежащим образом, отвечает в виде общего правила лишь при наличии вины. В самой ст. 401 раскрывается понятие вины. Сделано это путем указания на признаки коррелята вины-невиновности: сторона в обязательстве признается невиновной, когда при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, она приняла все меры для надлежащего его исполнения. Именно принцип вины, включающий и презумпцию виновности лица, нарушившего обязательство (тот, кто нарушил обязательство, признается виновным, если не докажет, что он не виноват), действует применительно к договору услуг. Однако данный принцип знает и исключение, которое также в полной мере распространяется на договор возмездного оказания услуг (п. 3 ст. 401). Это исключение действует тогда, когда услуги оказывает юридическое лицо или гражданин, являющиеся предпринимателем, и при этом оказание такого рода услуг входит в сферу предпринимательской деятельности исполнителя. Предприниматель, о котором идет речь, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства даже и тогда, когда вины его в этом нет. Он может быть освобожден от ответственности только при условии, если докажет, что нарушение последовало из-за действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Примерами могут служить явления стихийного характера (землетрясение и т. п.).
Другая особенность этого договора заключается в том, что применительно к договору услуг законодатель проявляет большую заботу об интересах заказчика. В частности, п. 1 ст. 782 подобно ст. 717 ("Отказ заказчика от исполнения договора подряда") предоставляет заказчику право отказаться от договора, однако если по договору подряда ему придется в этой ситуации уплатить подрядчику часть установленной цены пропорционально доле работы, выполненной до получения подрядчиком соответствующего
извещения, то по договору возмездного оказания услуг заказчику в указанном случае будет достаточно оплатить исполнителю фактически понесенные им расходы.
Смысл выделения договоров возмездного оказания услуг состоит, в частности, в ограничении пределов действия норм о подряде. Для каждого из этих договоров создан свой режим, отличный и от подряда и от возмездного оказания услуг.
1. Д. И. Мейер. Русское гражданское право. Часть 1. Серия "Классика российской цивилистики"
2. Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, 2000. -704с.
3. Кузнецова Н.В. Гражданское право (Общая часть): Учебное пособие в схемах. - М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. - 76 с.
[1]
Приказ МВД РФ от 16.09.2002 N 900 (ред. от 30.03.2006)"О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2002 N 3936) // "Российская газета", N 225, 27.11.2002,
[2]
Кузнецова Н.В. Гражданское право (Общая часть): Учебное пособие в схемах. - М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. - 76 с.
|