ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО –КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА,МЕТОД,СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.
Гражданское право как отрасль права - это система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей и интересов, а также нормального развития экономических отношений в обществе. Предмет гражданского права - это необщественные отношения, которые оно регулирует.
Методом правового регулирования гражданского права является вопрос о том, как и по какому принципу, предмет гражданского права регулируется нормами гражданского права. Метод определяется особенностями предмета правового регулирования. Так как общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования, являются взаимооценочными, то правильное развитие этих отношений, то есть взаимная оценка, может складываться лишь при условии равенства оценивающих сторон. Отсюда следует, что «в гражданском праве применяется метод юридического равенства сторон.»
Принцип юридического равенства сторон следует понимать так, что ни одна из сторон в гражданско-правовых отношениях не может иметь преимущества над другой только в силу занимаемого ей в правоотношении положения. То есть каждая из сторон обладает независимостью и самостоятельностью, позволяющими сторонам проявлять инициативу и предприимчивость при совершении любых действий, не запрещенных законом, что имеет большое значение в условиях рыночной экономики.
Под системой гражданского права понимается единство и дифференциация основных составляющих ее содержание, структурных частей, включающих в себя:
общие положения;
право собственности и имущественные права;
обязательственное право;
личные неимущественные права;
права на результаты творческой деятельности;
наследственное право.
Системное расположение норм гражданского права имеет не только теоретическое, но и практическое значение, как для правотворческих, так и для правоприменительных органов.
В случае применения нового нормативного акта, содержащего гражданско-правовые нормы, следует выяснить, на сколько их содержание согласуется с уже существующими правовыми нормами. Это легко, если нормы гражданского права находятся в определенной системе; отыскать и применить к конкретному случаю соответствующую ему норму также легко, если они систематизированы по определенным критериям.
Общая часть гражданского права — совокупность норм, регулирующих любые имущественно-стоимостные и неимущественные отношения.
Она служит объединяющим началом для всех отраслевых норм, позволяет устранить несоответствия в правовом регулировании схожих по своей природе общественных отношений.
Выделение общей части является традиционным приемом юридической техники континентального права, позволяющим избежать большого числа взаимных отсылок или ненужного дублирования правовых норм в различных структурных подразделениях права, вызывающих сложность восприятия и применения. При этом значительно сокращается объем гражданского законодательства и облегчается его практическое использование.
Подотрасли гражданского права.
По своим специфическим особенностям в предмете гражданского права выделяются следующие виды общественных отношений:
· отношения собственности и аналогичные им;
· отношения экономического оборота;
· личные неимущественные отношения;
· отношения по поводу результатов творческой деятельности;
· наследственные отношения.
В соответствии с этим гражданское право имеет 5 подотраслей, имеющих свой предмет и метод правового регулирования:
Вещное право: предмет — отношения, возникающие в связи с процессом присвоения материальных благ; метод — предоставление правообладателю полной имущественно-распорядительной самостоятельности и общеправовой запрет посягательства третьих лиц на сферу его имущественных интересов.
Обязательственное право: предмет — отношения, возникающие в связи с процессом перемещения материальных благ; метод — предоставление правообладателю права требования от должника определенных активных действий в его пользу.
Личные неимущественные права: предмет — отношения, возникающие по поводу неотделимых от личности нематериальных (духовных) благ; метод — всеобщий запрет посягательства третьих лиц на сферу его духовных интересов, таких как имя, честь, достоинство, деловая репутация и т. п.
Интеллектуальная собственность: предмет — отношения, возникающие по поводу результатов творческой деятельности; методы: предоставление правообладателю права требования от должника определенных активных действий в его пользу, всеобщий запрет посягательства третьих лиц на сферу его интересов, возникающих в связи с осуществлением правообладателем интеллектуальной деятельности;
Наследственное право: предмет — отношения, возникающие в связи с переходом прав к наследникам; метод — универсальное правопреемство.
ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:
Равенство участников гражданских отношений - ст.17 ГК признает за всеми гражданами равную правоспособность, а п.4. ст.212 ГК говорит о том, что права всех собственников защищаются равным образом.
Неприкосновенность собственности - ст.35 Конституции РФ гласит - "никто не может быть лишен имущества иначе как по решению суда". Принудительное изъятие имущества может быть только на возмездной основе. Однако в некоторых случаях собственника можно лишить имущества, ст.242 ГК говорит о реквизиции имущества с возмещением стоимости, т.е. у собственника можно принудительно выкупить имущество. Если собственник обращается не должным образом с культурными ценностями, то они также могут быть выкуплены - ст.240 ГК. Для государственных и муниципальных нужд может быть изъят земельный участок с полным возмещением имущества + упущенной выгоды. Ст.241 ГК - у собственника можно изъять животное при жестоком обращении с ним, хотя все домашние животные относятся к вещам, недопустимо также жестокое и негуманное отношение к животным (ст.245 УК). Ст.243 ГК говорит о возможности конфискации собственности.
Свобода договора - это новелла в ГК. Теперь каждый вправе решать, заключать ему договор или нет. Каждый выбирает себе контрагента. Возможна свобода в выборе любой модели договора, как предусмотренной ГК, так и нет. Стороны вправе включать любые условия в договор не противоречащие действующему законодательству.
Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела - ст.23 Конституции РФ предусматривает неприкосновенность частной жизни и т.п.
Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав - ст.34 Конституции РФ - каждый имеет право на свободное использование имущественных возможностей.
Обеспечение восстановления нарушенных прав - это положение, один из способов восстановления нарушенных прав. Например, о гражданине распускаются слухи в газете, судебным решением эту газету заставляют напечатать опровержение и возместить моральный ущерб. Но для этого необходимо обратиться в суд с виндикационным иском.
Судебная защита нарушенного права - данный принцип базируется на ст.46 КРФ.
Приобретение юридическими и физическими лицами гражданских прав по своей воле и своим интересам. Воля - это осознанный и целенаправленный выбор своего поведения и его последствий. Интерес - это желание получить определенный благоприятный результат от своей деятельности. Сделка с несовершеннолетним (до 14 лет) обычно считается недействительной, если же она совершена с выгодой для несовершеннолетнего, то сделку могут признать действительной.
Свободное перемещение товаров услуг и финансов на всей территории РФ. Это положение базируется на ст.8 КРФ "единство экономического пространства...". Ограничения в этой сфере могут устанавливаться только федеральными законами.
ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ДЕЙСТВИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ, В ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ.
Источники гражданского права — нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Такие нормативные акты в совокупности образуют гражданское законодательство в широком смысле. Гражданское законодательство в соответствии с п.2 ст. 3 ГК — это Гражданский кодекс РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы, осуществляющие регулирование в гражданско-правовой сфере.
НОРМАТИВНЫЙ АКТ - акт компетентного органа государственной власти, которым устанавливаются нормы права.
ЗАКОН — нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти в установленном конституцией порядке. Обладает высшей юридической силой по отношению к другим нормативным актам (указам, постановлениям и др.). Основной источник права в современном обществе. Например, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «Об ипотеке и т.д.».
ПОДЗАКОННЫЙ АКТ — правовой акт, изданный государственным органом в соответствии с законом и во исполнение закона.
ВЕДОМСТВЕННЫЙ АКТ – правовой акт, изданный центральным учреждением, возглавляющим какую-либо отрасль государственного управления.
Виды источников гражданского права:
· Общепризнанные принципы и нормы международного права, закреплённые в международных соглашениях, участником которых является Российская Федерация;
· Международные договоры, заключенные Российской Федерацией с другими субъектами международного права и ратифицированные в установленном порядке;
· Конституция РФ, ГК РФ, федеральные законы, касающиеся регулирования гражданских правоотношений;
· Подзаконные акты: указы Президента РФ, не противоречащие законам, а также постановления Правительства РФ, принятые на основании и во исполнение законов и указов Президента РФ, или именуемые иными правовыми актами; нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права, изданные ими в случаях и пределах, предусмотренных законами и иными правовыми актами, или именуемые ведомственными нормативными актами.
Не считаются источниками гражданского права, но используются в правоприменительной практике:
· Деловые обыкновения, т. е. установившиеся в гражданском обороте правила поведения, на которые могут ссылаться нормы права при отсутствии соответствующих правил в правовой норме.
· Обычаи делового оборота, т. е. сложившиеся и широко используемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, применяемые к отношениям, не урегулированным законодательством или соглашением сторон.
· Нормы морали и нравственности имеют значение для уяснения смысла гражданского законодательства и правильного применения воплощенных в нем правовых норм.
· Постановления судебных пленумов являются актами, разъясняющими вопросы применения права в порядке толкования законодательства, и обязательны для всей системы соответствующих судов.
· Судебная практика, т. е. многократное единообразное решение судами одной и той же категории дел, также способствует выработке единого понимания и применения судебными органами гражданского законодательства, однако в решении по конкретному делу может не учитываться.
· Судебный прецедент, т. е. решение суда по конкретному делу, обязательно только для лиц, участвующих в деле, но не обязательно для судей, рассматривающих аналогичные дела.
Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени
1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса.
Статья 422. Договор и закон
1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
Действие норм права распространяется на определённый круг субъектов, нормы права действуют на определённо ограниченном участке пространства и ограничено определёнными временными рамками.
Действие правовой нормы во времени начинается с момента вступления в юридическую силу содержащего ее нормативно-правового акта и прекращается с момента утраты последним юридической силы.
Вступление в силу нормативно-правовых актов может определяться:
Принятием или подписанием акта. С момента принятия до недавнего времени вступали в силу большинство нормативных актов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания России. Многие нормативные акты Правительства РФ и сегодня вступают в силу с момента их подписания.
Моментом опубликования акта. Например, истечением определенного срока после опубликования нормативно-правового акта. В настоящее время федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. Акты Президента России, имеющие нормативный характер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования, если только в самом акте не установлен другой порядок их вступления в силу. Также вступают в силу и акты Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок их вступления в силу.
Датой, указанной в самом нормативно-правовом акте. Отсрочка во времени, как правило, предусматривается для нормативных актов повышенной сложности или значения. Именно таким образом вступали в силу действующие Уголовный, Гражданский, Арбитражный процессуальный и Налоговый кодексы Российской Федерации. Цель такой отсрочки - обеспечить, чтобы до вступления нормативно-правового акта в силу все заинтересованные лица могли тщательно изучить содержащиеся в нем правовые нормы и подготовиться к их реализации.
Наступлением определенных условий. Вступление в силу нормативно-правового акта в целом или отдельных его положений может быть увязано, например, с принятием и введением в действие другого акта.
Специально принятым нормативным актом.
Прекращение действия нормативно-правового акта определяется следующими моментами:
Истечением срока действия акта. Устанавливается временной период действия акта, и по истечении указанного срока он прекращают действовать.
Наступлением определенных условий. Иногда в самом нормативно-правовом акте используется указание на то, что он действует вплоть до вступления в силу иного правового акта.
Прямой отменой акта. Так отменяется большинство нормативно-правовых актов, что соответствует принципу определенности правового регулирования. В этом случае издается специальный акт о прекращении действия нормативно-правового акта либо такая отсылка содержится в новом нормативном акте с однородным предметом регулирования.
Заменой действующего акта другим. Такой способ характерен для нормативных актов бывшего СССР, действующих на территории Российской Федерации вплоть до момента принятия российских нормативных актов, регулирующих аналогичные правоотношения. По общему правилу нормативно-правовые акты распространяют свое действие на правоотношения, возникшие после вступления акта в силу, то есть имеют перспективное действие. Обратной силой называют ретроспективное действие нормативно-правового акта, то есть возможность его применения к событиям и действиям, имевшим место до официального вступления акта в силу. Обратная сила может придаваться нормативным актам лишь в порядке исключения. При этом актам, устанавливающим обязанности или ответственность субъектов права, придание обратной силы недопустимо.
Действие правовой нормы в пространстве ограничивается всей территорией государства или территорией отдельных его частей. В России федеральные нормативно-правовые акты вступают в силу и действуют одновременно на всей территории страны. Региональные нормативные акты распространяют свое действие на территорию соответствующего субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления - на территорию города, поселка или иного муниципального образования.
Действие норм права по кругу лиц.
В тексте нормативно-правового акта должно содержаться описание субъектов, которым адресованы его нормы. Нормативно-правовые акты распространяются на всех лиц, находящихся на территории государства, включая иностранцев, лиц без гражданства, структурные подразделения иностранных и международных организаций. Причем в отношении граждан самого государства нормативно-правовые акты действуют как на территории государства, так и за его пределами.
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ - ПОНЯТИЕ,ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТ,СОДЕРЖАНИЕ
Гражданское правоотношение - общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права.
Правоотношение представляет особую форму , в которой абстрактная норма права получает свое конкретное выражение.
Реализация нормы права в конкретном правоотношении заключается в том, что его участники наделяются субъективными правами и обязанностями, которые гарантируются государством .
Например, ст. 1064 ГК "Лицо, которому был причинен вред, имеет на его возмещение в полном объеме. Поэтому, в случае причинения вреда (например, дорожно-транспортное происшествие), у потерпевшего возникает право требовать у причинителя вреда его возмещения. При отказе он может обратиться в суд. Таким образом, на основе абстрактной нормы права возникает конкретное гражданское правоотношение, участники которого обладают субъективными правами и обязанностями.
Правовые отношения носят волевой сознательный характер, который заключается в том, что в них выражается индивидуальная воля их участников (например, воля участников проявляется на всех стадиях, начиная от возникновения и кончая его реализацией - заключение договора купли-продажи. В более широком смысле волевой характер правоотношений заключается в том, что в них проявляется воля государства, установившего определенные правила, которыми регулируются права и обязанности участников подобных отношений).
Будучи одним из видов правоотношений, гражданские правоотношения обладают общими для всех правоотношений чертами:
- общественный характер
- основываются на законе.
Они выступают как результат регулирования м. гражданского права имущественных и личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.
Гражданские правоотношения возникают не только из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, но также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законам или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (п. 1 ст. 8 ГК).
Отличительные особенности гражданских правоотношений от других видов правоотношений.
Субъекты равны между собой, имущественно обособлены и самостоятельны независимо от функций возложенных на них. Таким образом, обязанный субъект не подчинен управомоченному, а лишь связан конкретной обязанностью (например, покупка квартиры у местной администрации - гражданское правоотношение, а вот - выдача и распределении ордеров на квартиру между гражданами пострадавшими от землетрясения - административное).
Широкий круг участников также отличительная особенность гражданских правоотношений. В них могут участвовать все возможные субъекты права (гражданские, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).
Множественность субъектов (вещи, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага).
Возможность установления содержания гражданских правоотношений по соглашению сторон (другие правоотношения возникают только при наличии соответствующей нормы права, прямо предусматривающей возможность возникновения правоотношений).
В качестве правовых гарантий реального осуществления субъектам прав и обязанностей применяются, главным образом, меры имущественного характера (возмещение убытков, взыскание неустойки).
Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям, прямо законом не предусмотренных, но не противоречащих ему (ст.8 ГК).
Специфика порядка и способов зашиты нарушенных гражданских прав заключается в том, что в случае нарушения прав участников гражданских правоотношений обращаются в судебные органы путем представления соответствующего иска.
2. Субъекты, объекты, содержание, форма гражданских правоотношений
Форма гражданского правоотношения
Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам гражданским правоотношений, образуют его правовую форму.
Под субъективным правом понимается юридически обоснованная мера возможного поведения управомочного лица .
Под субъективной обязанностью - юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданском правоотношение.
Особенностью субъективных гражданских прав и обязанностей является то, что они носят имущественный и неимущественный характер. Например, право собственности - это имущественное право, представляющее его обладателю юридически обеспеченную возможность по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.
Право на защиту чести, и достоинства, и деловую репутацию - личное неимущественное право, которое предоставляет управомочному лицу юридически обеспеченную возможность требовать опровержения порочащих его сведений.
Любое гражданское правоотношение представляет собой сложное правовое явление.
Оно состоит из 3-х необходимых элементов:
субъектов,
объектов,
содержания.
Субъекты гражданских правоотношений.
Под субъектами понимаются участники гражданских правоотношений. В соответствии со ст. 2 ГК ими являются: гражданские лица, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.
Одни участники обладают правами и называются управомоченными лицами, другие несут обязанности и называются обязанными лицами.
Управомоченные и обязанные лица противостоят друг другу и не могут существовать один без другого.
Для того чтобы участвовать в гражданских правоотношениях, необходимо обладать гражданской правоспособностью - абстрактной, общей способностью лица иметь предусмотренные законом права (ст. 17, 49 ГК).
Правоспособностью участников гражданских правоотношений наделяет государство, признавая тем самым их в качестве субъектов права.
Для того чтобы своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их, субъекты гражданских правоотношений наделяются дееспособностью (ст. 21 ГК).
Термин "правосубъектность" объединяет правоспособность и дееспособность.
Правосубъектность определяется как социально- правовая способность быть участником гражданских правоотношений.
Термин "физические лица" включают в себя не только граждан РФ, но и иностранцев, лиц без гражданства, которые пользуются равными с гражданами России имущественными и неимущественными правами за изъятиями установленными в законе.
Так, в соответствии со ст. 23 "Воздушного кодекса" и ст. 41 "Торгового мореплавания" в состав воздушных и морских судов могут входить только Российские граждане.
Ограничения гражданской правоспособности иностранных граждан возможно по Постановлению Правительства РФ в качестве ответной меры (ресторсии) для граждан тех государств, в которых имеются специальные ограничения правоспособности российских граждан (ст. 162 Основ и ст. 562 ГК 1964 г.).
Юридические лица, вступающие в гражданские правоотношения, могут иметь общую и специальную правосность (см. юридические лица).
Обладают гражданской правосностью и дееспособностью РФ, субъекты РФ и муниципальные образования. Участвуя в гражданских правоотношениях, они не выступают в качестве носителей властных полномочий, имеют равные права по сравнению со своими контрагентами юридическими и физическими лицами.
К ним применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если они не вытекают из закона или особенностей данных субъектов (ст. 124 ГК).
Вместе с тем, и государственные образования не могут быть участниками всех гражданских правоотношений, например, государственные образования не могут выступать в наследственных правоотношениях в качестве наследодателя.
Состав участников правоотношения может меняться в результате правопреемства, под которыми понимается переход прав и обязанностей от одного лица - правопредшественника, к другому - правопреемнику, причем последний выступает в правоотношениях вместо своего предшественника.
Правопреемство может быть универсальным (общим) или синулярным (частным).
Особенность общего - правопреемник занимает место правопредшественника во всех правах и обязанностях, за исключением тех, которых закон не допускает правопреемство вообще (например, право авторства).
В соответствии со ст. 58 ГК при любой форме реорганизации (слияние, выделение, разделение, преобразование, присоединение) права и обязанности ранее существовавшего юридического лица переходит к вновь образуемым.
По наследству к наследнику переходят имущественные права и обязанности.
Под частными правопреемством понимается правопреемство, возникающее в одном или нескольких правоотношениях.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 382 ГК право требования, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.
Однако не все права могут переходить от одного лица к другому.
Как следует из ст. 383 ГК, переход прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (в частности права требования алиментов и возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и т.д.), не допускается.
Содержание гражданского правоотношения - это составляющие его субъективные права (правомочия) и обязанности. Название "субъективные" они получили потому, что принадлежат конкретным участникам правоотношений.
Объектом гражданских правоотношений является то благо, по поводу которого возникает гражданские правоотношения и в отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность.
В соответствии со ст. 128 ГК объектами гражданских прав (а значит, и гражданские правоотношения) являются вещи, включая деньги и ценные бумаги:
иное имущество, в том числе имущественные права;
работа и услуги;
информация (однако объектом охраны является не всякая информация, а обладающая 3-мя признаками:
соответствующие сведения, неизвестные 3-им лицам;
к ним нет доступа на законном основании;
обладатель принимает меры для их конфиденциальности (ст. 139 ГК).
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность - изобретения, произведения литературы, науки, искусства, промышленные образцы);
нематериальные блага (блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, и которые непередаваемы и неотчуждаемы иными способами (п. 1 ст. 150 ГК).
Каждому объекту принадлежит определенный вид гражданских правоотношений.
Так, в правоотношениях собственности -вещи, в обязательственных правоотношениях действия (работы, услуги).
ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Всё существующее разнообразие гражданских правоотношений может быть классифицировано.
Такая классификация имеет не только теоретическое, но и практическое значение, помогает уяснить характер взаимоотношений, а следовательно, правильно применять гражданское законодательство к конкретному случаю.
Классификация может происходить по различным основаниям:
Исходя из содержания
Имущественные отношения
(Имеют экономическое содержание и связаны с нахождением имущества у того или иного лица, например, правоотношения собственности, оперативного управления либо с передачей одним лицам другому (по договорам купли-продажи, мены).
Применяются санкции имущественного характера.
Неимущественные правоотношения
(Возникают в связи с нематериальными благами, которые принадлежат от рождения или в силу закона неотделимы от личности и непередаваемы другим лицам (честь, достоинство, деловая репутация, авторское имя). Ст. 208 ГК устанавливает, что на эти требования сроки исковой давности не распространяются. Применяются и другие меры воздействия (опровержение порочащих сведений).
В зависимости от определенности состава (субъектов)
Абсолютные
Носителю абсолютного права противостоит неопределенное количество обязанных лиц (и собственник может требовать от каждого воздержаться от совершения любых действий).
В абсолютных правоотношениях обязанность состоит в том, чтобы воздержаться в совершении определенных действий
- нарушителем субъективного права может быть любое лицо.
Относительные
В них конкретному лицу (или нескольким точно определенным лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (например, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи имущества от конкретного продавца.
В относительных правоотношениях обязанность состоит в совершении определенных действий
- нарушителем может быть только конкретное лицо.
По способу удовлетворения интересов управомоченного лица
Вещные
- носитель права в вещных правоотношениях может осуществить это право без содействия обязанных лиц (например, собственник пользуется своей вещью для удовлетворения своих потребностей самостоятельно).
- Обладатель вещного права продолжает сохранять его, если вещь неправомерно перейдет к новому владельцу.
- Вещные права защищаются с помощью вещных исков (т.е. исков, направленных непосредственно на вещь).
Обязательственные
- субъект обязательственного права может осуществить это право только при условии, что ему окажут содействие обязанные лица (например, покупатель передает продавцу предусмотренную договором денежную сумму).
- Обязательное право защищается с помощью исков о взыскании убытков.
По срокам
Срочные
- Ограниченные определенным сроком (например, авторские правоотношения вытекающие из авторского правоотношения, действующие в течении жизни автора и 50 лет после его смерти, начиная с 1 января года, следующим за годом смерти автора).
Бессрочные
- не ограниченные, каким либо сроком (например, право собственности).
По распределению прав и обязанностей между участниками
Простые
- Правоотношения, в которых одному лицу принадлежит только право, а другому - только одна обязанность (например, договор займа).
Сложные
- У обеих сторон имеются и право, и обязанность (например, договор купли-продажи).
ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ
Статья 31. Опека и попечительство
1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются семейным законодательством.
2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.
3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.
4. К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки или попечительства и не урегулированным настоящим Кодексом, применяются положения Федерального закона "Об опеке и попечительстве" и иные принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Российской Федерации.
Статья 32. Опека
1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.
2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.
Статья 33. Попечительство
1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.
2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно.
Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Статья 34. Органы опеки и попечительства
1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются на орган, который установил опеку или попечительство. При перемене места жительства подопечного полномочия органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и попечительства по новому месту жительства подопечного в порядке, определенном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве".
2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки или попечительства.
3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.
Статья 35. Опекуны и попечители
1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства.
Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами.
2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.
3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного.
4. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации.
Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей
1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных законом.
2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.
Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства.
3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.
Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и воспитании.
4. Обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не возлагаются на попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности.
5. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, отпали, опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки или попечительства.
ПАТРОНАЖ - форма попечительства, устанавливаемого над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности по его просьбе. Предусмотрена ст. 41 ГК РФ. Попечитель (помощник) назначается органом опеки и попечительства только с согласия такого гражданина и распоряжается его имуществом; на основании заключенного с ним договора поручения или доверительного управления. Бытовые и иные сделки, направленные на содержание и удовлетворение бытовых потребностей подопечного, совершаются попечителем (помощником) с его согласия. Прекращается по требованию гражданина, находящегося под П.
ГРАЖДАНЕ – КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, ИМЯ ГРАЖДАНИНА, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА
Субъектами гражданских правоотношений могут быть только лица, обладающие гражданской правосубъектностью, а именно:
1) граждане;
2) юридические лица;
3) государственные и муниципальные образования.
Гражданская правосубъектность – это право общего типа, установленное и гарантированное государством и предоставляющее лицу возможность быть участником гражданских правоотношений.
Составляющими гражданской правосубъектности любой категории лиц (граждан, юридических лиц) являются гражданская правоспособность и гражданская дееспособность (однако содержание правоспособности и дееспособности различных категорий лиц неодинаково).
Гражданская правоспособность граждан (физических лиц) – это способность иметь гражданские права и нести обязанности, т. е. быть субъектом этих прав и обязанностей.
Смысл категории правоспособности заключается в том, что только при ее наличии возможно возникновение конкретных прав
§ 2. Граждане как субъекты гражданского права 361
и обязанностей. Другими словами, при отсутствии правоспособности лицо даже теоретически не сможет иметь права и обязанности и никакое другое лицо не сможет своими действиями помочь ему осуществить эти права. Правоспособность означает абстрактную, теоретическую возможность иметь имущественные (гражданские) права и обязанности, она есть база для возникновения других конкретных прав, «право иметь права».
В Российской Федерации гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Она возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью.
Статья 18 ГК РФ определяет примерный перечень прав, составляющих содержание гражданской правоспособности, которые могут иметь граждане: иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах и т. д. Важно отметить, что это открытый перечень прав, которыми может обладать гражданин, так как в общем-то лицо может иметь любые гражданские права и обязанности, не запрещенные законом и не противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства.
Отсюда следует, что гражданская правоспособность имеет и пределы, которые определяются прямым указанием закона или смыслом и принципами гражданского законодательства.
ГК определяет, что гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Это означает, что в Российской Федерации никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами вне зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, национальной принадлежности, языка, пола, убеждений и т. п. Однако это не исключает наличие некоторых отличий в объеме прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин, установленных законом для отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, психически больные). Так, лицо, не достигшее 16 лет, не может быть членом кооператива
Правоспособность гражданина возникает в момент рождения, причем не имеет значения то, насколько жизнеспособным является ребенок. В любом случае он обладает гражданской правоспособностью. Не имеет никакой юридической силы полный или частичный отказ гражданина от правоспособности. Известны случаи, когда интересы еще не родившегося ребенка защищаются граждане
§ 2.1. Имя гражданина
Нельзя представить нормальное осуществление гражданских прав и
обязанностей без четкого представления о том, с кем именно вы вступаете в
гражданские отношения. Индивидуализация каждого отдельного гражданина
осуществляется прежде всего по его имени. Имя гражданину дается при
рождении и, как правило, состоит из фамилии, собственно имени и отчества,
если законом или национальным обычаем не предусмотрено иное, например, не
употребляется отчество. [20]
Имя гражданина включает в себя ФИО, псевдонимы или вымышленное имя,
человек может их использовать в установленном законом порядке. Имя ребенку
при рождении выбирают родители. Фамилия ребенка записывается по фамилии
родителей. А имя выбирается по соглашению родителей, если не могут придти к
согласию в выборе имени, то оно назначается органами опеки или по имени
отца. Если мать ребенка не состоит в браке с отцом, то имя ребенка и его
отчество устанавливаются по словам матери, а фамилия ребенка по фамилии
матери.[21] В жизни встречаются случаи, когда данное гражданину при
рождении имя ему не нравится. В этом случае он вправе в соответствии с
законом переменить свое имя.[22] Гражданин вправе изменить любую
составляющую своего имени с 14 лет в ЗАГСе по месту жительства или по месту
регистрации. Гл.7 федерального закона от 22 октября 1997 "Об актах
гражданского состояния" указывает на порядок изменении имени. Перемена
имени не является основанием для прекращения прав и обязанностей возникших
по старому имени, причем необходимо всех заинтересованных лиц поставить в
известность об изменении имени.[23]
Все гражданские права гражданин вправе приобретать только под
собственным именем, не пользуясь именем других лиц. В случаях,
предусмотренных законом, гражданин вправе использовать вымышленное имя -
псевдоним либо не пользоваться ни подлинным ни вымышленным именем.
Например, при опубликовании произведений науки, литературы или искусства
гражданин вправе выпустить произведение в свет как под собственным именем,
так и используя псевдоним или анонимно, т.е. без указания имени автора (п.1
ст. 15 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"). Используя
псевдоним, необходимо следить за тем, чтобы вымышленное имя не совпадало с
каким-либо именем конкретного лица, в противном случае будет иметь место
использование имени другого гражданина.[24]
§ 2.2. Место жительства гражданина
Другим индивидуализирующим гражданина признаком является его место
жительства (ст. 20 ГК).
Место жительства определяется в соответствии с законом от 25 июня 1993
"О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах РФ". Ст.2 указанного закона определяет:
Место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, тур база, больница и
другое подобное учреждение а также другое жилое помещение не являющееся
местом жительства гражданина, где гражданин проживает временно.
Место жительства - это жилой дом, квартира, служебное жилое помещение,
специализированные жилые помещения (общежитие, гостиницы, приюты, дома для
одиноких престарелых и т.п.) а также иное жилое помещение в котором
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника
по договору найма (поднайма) или на иных основаниях предусмотренных
законодательством РФ.[25]
Исполнение обязательств, открытие наследства и многие другие
гражданско-правовые действия совершаются в месте жительства гражданина.
Наряду с именем место жительства позволяет более точно конкретизировать
субъекта гражданского права. Так, нередки случаи полного совпадения имени,
фамилии и отчества у различных граждан, однако совпадение места жительства
встречается крайне редко. Местом жительства признается место, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает. Если гражданин постоянно проживает
в одном и том же месте, его место жительства определяется довольно просто.
Однако бывают случаи, когда гражданин проживает в разных местах, переезжая
по различным обстоятельствам с одного места на другое. В этом случае закон
предусматривает определение места жительства по преимущественному месту
нахождения гражданина, т.е. тому месту, где он находится наиболее часто и
наиболее продолжительное время.
Граждане вправе сами выбирать себе место жительства, что, как уже
говорилось, является одним из элементов правоспособности гражданина.
Единственным исключением, установленным в законе, является определение
места жительства малолетних, а также граждан, признанных недееспособными
вследствие психического заболевания. Их местом жительства признается место
жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или
опекунов (п.2 ст.20 ГК).
В силу различных обстоятельств гражданин может быть вынужден против
его желания покинуть свое место жительства. Если гражданин покидает место
жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи
насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности
подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности
к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших
поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица
или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка, то в соответствии
с Законом РФ "О вынужденных переселенцах" от 20 декабря 1995 г. таким
гражданам придается особый статус на период до определения нового места
жительства гражданина. Право самостоятельного выбора места жительства в
данном случае государством не ограничивается. Напротив, в связи с
вынужденной необходимостью оставить прежнее место жительства гражданину
гарантируется возможность выбрать новое место жительства и получить
государственную поддержку для обзаведения жильем.
Иные обстоятельства, вынуждающие гражданина покидать место жительства:
отсутствие работы, неприязненные отношения с соседями, медицинские
показания и т. п., не имеют юридического значения и полностью охватываются
правом гражданина самостоятельно определять место жительства.[26]
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ,ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Статья 21. Дееспособность гражданина
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.
При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.
Статья 29. Признание гражданина недееспособным
1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.
2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека.
ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ, ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ
Гражданин может быть признан в судебном порядке безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте его жительства нет сведений о нем (статья 28 Гражданского кодекса РК). Если установить день получения последних сведений об отсутствующем невозможно, то началом безвестного отсутствия считается первое число следующего месяца, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.
Гражданин может быть объявлен в судебном порядке умершим, если в месте его жительства нет сведений о нем в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дают основание предполагать его гибель от несчастного случая, то в течение шести месяцев.
Если военнослужащий или иное лицо пропал без вести в связи с военными действиями, он может быть объявлен умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий (статья 31 Гражданского кодекса РК).
Порядок подачи и рассмотрения таких заявлений предусмотрен главой 32 Гражданского процессуального кодекса РК.
Заявление о признании безвестно отсутствующим или об объявлении умершим подается в суд по месту жительства лица, подающего заявление, либо по последнему известному месту жительства безвестно отсутствующего гражданина. Последний вариант предпочтительнее.
С заявлением в суд должны обратиться заинтересованные лица, к которым относятся члены семьи, общественные объединения, орган опеки и попечительства, другие лица, интересы которых затрагиваются фактом отсутствия. В первую очередь к заинтересованным лицам можно отнести супруга. Заявление может быть также подано прокурором.
В заявлении должно быть указано следующее:
для какой цели необходимо признать гражданина безвестно отсутствующим или объявить его умершим (в Вашем случае - для расторжения брака);
обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.
К заявлению необходимо приложить
справку органа внутренних дел о том, что отсутствующий гражданин разыскивался и его место нахождения не установлено;
справку адресного стола с последнего места жительства отсутствующего;
любые другие документы и сведения о последнем месте нахождения отсутствующего.
Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, какие лица могут дать сведения об отсутствующем, а также запрашивает соответствующие организации по последнему известному месту жительства и месту работы отсутствующего об имеющихся о нем сведениях.
По определению судьи за счет лица обратившегося в суд производится публикация в местной газете о возбуждении дела. Такое объявление должно содержать:
наименование суда;
ф. и. о. заявителя и его место жительства;
ф. и. о., место рождения и место последней работы отсутствующего;
предложение лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина, сообщить об этом суду в 3-месячный срок со дня публикации.
По истечению указанного срока судья рассматривает дело и при наличии оснований выносит решение о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим.
Решение, которым гражданин признан безвестно отсутствующим, является основанием для назначения опеки над имуществом отсутствующего. Имея на руках такое решение, вступившее в законную силу, супруг безвестно отсутствующего вправе обратиться в ЗАГС с заявлением о расторжении брака (пункт 2 статьи 16 Закона РК "О браке и семье"). ЗАГС зарегистрирует расторжение брака и выдаст свидетельство о расторжении брака.
Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является основанием для внесения органом ЗАГС записи о смерти и выдачи свидетельства о смерти. Последствия записи таковы же, как и записи о фактической смерти. Заключенный с признанным умершим супругом брак при этом прекращается. Получения дополнительных документов о прекращении брака не требуется.
Днем смерти лица, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (через 15 дней, если оно не было обжаловано или опротестовано прокурором). Если умершим объявляется лицо, пропавшее без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать гибель от несчастного случая, суд может признать днем смерти этого лица день предполагаемой гибели.
Теперь о Вашей ситуации. Вам следует выбрать один из вариантов. Либо сейчас обратиться в суд с заявлением о признании супруги безвестно отсутствующей и впоследствии зарегистрировать в ЗАГСе расторжение брака. Либо по истечению трех лет отсутствия супруги признать ее умершей, прекратив этим ваш брак без обращения в ЗАГС
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Юридическое лицо - это организация, которая обладает обособленным имуществом, отвечает им по своим обязательствам, от своего имени приобретает гражданские права, несет обязанности и выступает в суде, арбитражном или третейском суде.
Цели создания юридического лица:
1.централизация и обособление имущества для участия им в гражданском обороте;
2.уменьшение предпринимательского риска учредителей за счет самостоятельной ответственности юридического лица по своим обязательствам;
3.обеспечение интересов кредиторов за счет установления минимального размера уставного капитала юридического лица.
Признаки юридического лица:
•организационное единство, то есть организация юридического лица как единого целого с определенной внутренней структурой, предназначенной для управления юридическим лицом для достижения целей его деятельности.
Организационное единство выражается в закрепленной в учредительных документах системе органов юридического лица, их компетенции, взаимоотношениях, целях деятельности юридического лица;
•имущественная обособленность, то есть наличие своего обособленного имущества, которое является необходимой предпосылкой для участия в гражданском обороте. Имущество юридического лица может принадлежать ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету;
•самостоятельная имущественная ответственность. По общему правилу юридическое лицо отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (за исключением учреждений, финансируемых собственником, - ст. 120 ГК). В некоторых случаях субсидиарную ответственность по обязательствам юридического лица несут его учредители и участники;
•возможность самостоятельно приобретать гражданские права, нести обязанности и быть истцом или ответчиком в суде. Именно юридическое лицо, а не его учредители и участники становится субъектом всех приобретенных им прав и обязанностей.
Учредители (участники) юридического лица могут иметь в отношении его имущества следующие права:
вещные права (государственные и муниципальные унитарные предприятия и финансируемые собственником учреждения);
обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы);
вообще не иметь никаких прав (общественные объединения и фонды).
В зависимости от цели осуществляемой
организацией деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие и
некоммерческие (ст. 50 ГК). Коммерческие организации — это юридические лица,
созданные для занятия предпринимательской деятельностью, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. К ним
относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Некоммерческие организации не имеют
основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяют
полученную прибыль между участниками (учредителями). Предпринимательскую деятельность они могут
осуществлять лишь постольку, поскольку эта деятельность служит достижению
целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. К некоммерческим
организациям относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные
организации, учреждения, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы),
благотворительные и иные фонды, другие формы, предусмотренные федеральным
законом.
В зависимости от прав учредителей
(участников) в отношении юридического лица и его имущества (п. 2 ст. 48 ГК)
различают:
а) юридические лица, в отношении
имущества которых их учредители (участники) имеют обязательственные права
(право изъять внесенное в качестве вклада имущество, право на ликвидационную
квоту, право на дивиденды и т.п.). К ним относятся хозяйственные товарищества и
общества, производственные и потребительские кооперативы;
б) юридические лица, на имущество которых
их учредители (участники) имеют право собственности или иное вещное право. К
ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том
числе дочерние предприятия, а также финансируемые собственником учреждения;
в) юридические лица, на имущество которых
их учредители не имеют имущественных прав (пи вещных, ни обязательственных).
Это: общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и
иные фонды, объединения юридических лиц (союзы и ассоциации).
Критерием для классификации юридических
лиц может служить их организационно-правовая форма. По этому признаку
коммерческие организации подразделяются на хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Среди некоммерческих организаций выделяются потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), учреждения,
благотворительные и иные фонды, объединения коммерческих и некоммерческих
организаций (союзы, ассоциации).
Рассмотрим организационно-правовые формы
коммерческих организаций.
Хозяйственные товарищества и общества — наиболее распространенная в имущественном обороте
форма коллективного предпринимательства (ст. 66 ГК). Гражданский кодекс
содержит исчерпывающий перечень товариществ и обществ, допущенных к участию в
гражданском обороте. К хозяйственным товариществам отнесены полные товарищества
и товарищества на вере (коммандитные товарищества). Хозяйственные общества
могут создаваться в форме акционерного общества (закрытого или открытого),
общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной
ответственностью. При этом ГК полностью регулирует статус товариществ, не
предусматривая издания для этих целей никаких специальных законов. В отношении
обществ ГК ограничивается лишь общими правилами, подлежащими конкретизации в
специальных законах. Уже приняты Федеральные законы от 26 декабря 1995 г. «Об
акционерных обществах», от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Товарищества и общества имеют много общих
черт. И те и другие являются коммерческими организациями, обладающими общей
правоспособностью. Их уставный (в обществах) или складочный (в товариществах)
капитал разделен на доли участников. Как общества, так и товарищества являются
собственниками своего имущества. Различия же в их правовом статусе определяются
тем, что товарищество — это объединение лиц, тогда как общество — это
объединение капиталов.
Объединение лиц предполагает, помимо
имущественных вкладов, непосредственное личное участие учредителей (участников)
в деятельности организации. В отличие от этого создание хозяйственного общества
не предполагает (хотя и не исключает) личного участия учредителей (участников)
в предпринимательской деятельности. Важно также отметить, что участники
товариществ в отличие от участников обществ обычно несут неограниченную
ответственность по долгам товарищества всем своим имуществом, а не только
имуществом товарищества. Это (так же, как и необходимость принимать личное
участие в деятельности товарищества) объясняет недопустимость одновременного
участия лица в нескольких товариществах. Ибо нельзя одним и тем же имуществом
отвечать по долгам нескольких организаций. Исключение составляют вкладчики в
товариществах на вере, которые участвуют в деятельности товарищества только
имущественными вкладами, а потому могут одновременно быть участниками
нескольких товариществ. Сказанным определяется субъектный состав участников
обществ и товариществ. В товариществах могут участвовать только индивидуальные
предприниматели или коммерческие организации, поскольку они должны
непосредственно заниматься предпринимательской деятельностью (п. 4 ст. 66 ГК).
В обществах (а также в роли вкладчиков в товариществе на вере), напротив, но
общему правилу могут быть любые субъекты гражданских прав, совсем не
обязательно являющиеся предпринимателями. Исключение в этом отношении
составляют государственные органы и органы местного самоуправления,
государственные и иные финансируемые собственником учреждения, должностные лица
государственных органов, участие которых в предпринимательской деятельности
законом либо ограничено, либо запрещено (п. 4 ст. 66 ГК).
Среди всех коммерческих организаций,
основой организационно-правовой формы которых, как правило, является принцип
корпоративности, выделяются организации, представляющие собой по организационно-правовой
форме унитарные предприятия (ст. 113 ГК). Унитарность предприятия
означает, что его имущество неделимо и ни при каких условиях не может быть
распределено но вкладам, долям или паям, в том числе между его работниками.
Унитарные предприятия не наделяются правом собственности на закрепленное за
ними имущество. Его собственником остается учредитель. Помимо Гражданского
кодекса, правовое положение унитарного предприятия регламентируется Федеральным
законом от 20 декабря 2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».
Создание и функционирование унитарных
предприятий допускается лишь в форме государственных и муниципальных
предприятий. Государственные предприятия учреждаются органами управления
Российской Федерации и входящих в ее состав субъектов, уполномоченными
управлять государственным имуществом, за счет государственного имущества.
Муниципальные предприятия учреждаются органами местного самоуправления за счет
имущества муниципальных образований. В зависимости от того, на основе какого
ограниченного вещного права имущество закреплено собственником за унитарным
предприятием, выделяются два их вида: унитарное предприятие, основанное на
праве хозяйственного ведения, и унитарное предприятие, основанное на праве
оперативного управления, или казенное предприятие. Казенным может быть как
государственное, так и муниципальное предприятие.
Правовое положение производственных
кооперативов регулируется помимо Гражданского кодекса Федеральным законом
от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах». Согласно п. 1 ст. 107 ГК
производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его
членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными
документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в
его деятельности юридических лиц.
Производственный кооператив, так же как и
товарищество, — это прежде всего объединение лиц, а не капиталов. Его участники
обязаны участвовать в деятельности кооператива. Однако, в отличие от
товариществ, в которых в качестве полных товарищей могут выступать лишь
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, членами
производственного кооператива могут быть любые граждане, достигшие 16 лет, и
юридические лица. В соответствии с п. 4 ст. 110 ГК каждый член кооператива
имеет один голос при принятии решения, а прибыль распределяется между членами
прежде всего в соответствии с их трудовым участием. Это характеризует
производственный кооператив как артель — особую форму организации труда и
предпринимательской деятельности граждан, основанную на началах равенства всех
его участников.
Остановимся также на организационно-правовых
формах некоммерческих организаций.
Правовое положение потребительского
кооператива регулируется, помимо ГК (ст. 116), Законом РФ от 19 июня 1992
г. «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации» (ред. Федерального закона от 11 июля 1997 г.),
Федеральными законами от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан», от 7 августа 2001 г. «О кредитных
потребительских кооперативах граждан».
Потребительским кооперативом признается
добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое
путем объединения его членами имущественных паев. Потребительская кооперация
ведет в интересах пайщиков заготовительную, торговую, кредитную,
жилищно-строительную, гаражно-строительную и иные виды деятельности.
Участниками потребительских кооперативов могут быть как граждане, так и
организации. Членство в кооперативе не предполагает обязательного личного
участия в его делах.
Правовое положение общественных и
религиозных организаций (объединений), кроме ГК (ст. 117), регулируется
Федеральными законами: от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях», от 12
января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях», от 11 августа 1995 г. «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», от 26
сентября 1997 г, «О свободе совести и религиозных объединениях» от 11 июля 2001
г. «О политических партиях» и другими правовыми актами.
Общественными и религиозными
организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности интересов для
удовлетворения духовных или материальных потребностей. Это могут быть
партийные, профсоюзные, спортивные организации, организации в области культуры,
охраны природы, животных и др.
Общественные объединения могут
создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм: общественная
организация; обществеиное движение; общественный фонд; общественное учреждение;
орган общественной самодеятельности; политическая партия.
Религиозные объединения создаются в форме
религиозных групп и религиозных организаций. Это могут быть общероссийские,
межрегиональные, региональные и местные общественные и религиозные объединения.
Создаваемые гражданами общественные и
религиозные объединения могут регистрироваться в порядке, предусмотренном
законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без
государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. В случае
государственной регистрации такое объединение приобретает права и принимает на
себя обязанности юридического лица в соответствии с уставом, в том числе
становится субъектом права собственности. Из числа религиозных объединений в
качестве юридического лица регистрируется лишь религиозная организация (но не
религиозная группа).
Участниками объединений могут быть
физические лица и юридические лица — общественные, и религиозные объединения.
При этом они не имеют ни вещных, пи обязательственных прав на имущество
созданного ими юридического лица, иными словами граждане при выходе из
организации не вправе требовать возврата членских взносов, пожертвований и
иного переданного ей имущества.
Юридическими лицами могут признаваться
как отдельные звенья общественных (религиозных) организаций (например, профкомы
в организациях, приходы), так и объединения этих организаций (например, профсоюзное
объединение Всероссийский электропрофсоюз, Русская Православная Церковь).
Как собственники имущества, общественные
и религиозные организации (объединения) могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и
соответствующую этим целям (например, издательскую деятельность, деятельность
по изготовлению и ремонту спортивного инвентаря и т.п.).
Учреждение (ст. 120 ГК) представляет собой вид некоммерческой
организации, созданной для осуществления управленческих социально-культурных и
иных функций некоммерческого характера, не являющейся собственником имущества.
Учреждение обладает имуществом на праве оперативного управления. К учреждениям
относятся органы государственного управления и органы местного самоуправления,
учреждения образования и просвещения, культуры и спорта, социальной защиты и
проч.
Ассоциации и союзы — это объединения юридических лиц,
являющиеся некоммерческими организациями. Они могут быть созданы как
коммерческими, так и некоммерческими организациями. Формула ст. 121 ГК
исключает одновременное участие в ассоциации или союзе коммерческих и
некоммерческих организаций. Создаются они исключительно на добровольной основе
для целей координации деятельности создавших их организаций, а также представления
и защиты их общих интересов. Участники такого объединения сохраняют полную
самостоятельность и права юридического лица, поэтому одно и то же юридическое
лицо может состоять в нескольких ассоциациях и союзах.
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 2 июля 2005 г.)
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 2 июля 2005 г.)
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года
Настоящий Федеральный закон вводится в действие с 1 июля 2002 г., за исключением пункта 2 статьи 27, который вводится в действие со дня официального опубликования настоящего Федерального закона
Глава I. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Статья 2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию.
Государственная регистрация осуществляется федеральным органом исполнительной власти (далее - регистрирующий орган), уполномоченным в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации".
Согласно постановлению Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 319 Министерство РФ по налогам и сборам является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юридических лиц, а с 1 января 2004 г. - государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также государственную регистрацию крестьянских (фермерских) хозяйств
Согласно Указу Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 после вступления в силу соответствующего федерального закона Министерство Российской Федерации по налогам и сборам преобразуется в Федеральную налоговую службу, с передачей его функций по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, по ведению разъяснительной работы по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах Министерству финансов Российской Федерации
Статья 3. Государственная пошлина за государственную регистрацию
За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Глава III. Порядок государственной регистрации
Статья 8. Сроки и место государственной регистрации
1. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.
2. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
3. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства.
Статья 9. Порядок представления документов при государственной регистрации
1. Документы представляются в регистрирующий орган непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. Иные способы представления документов в регистрирующий орган могут быть определены Правительством Российской Федерации.
Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица (далее - заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
При государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться следующие физические лица:
- руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица;
- учредитель (учредители) юридического лица при его создании;
- руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;
- конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;
- иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного самоуправления.
При государственной регистрации индивидуального предпринимателя заявителем может являться физическое лицо, обращающееся за государственной регистрацией или зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом.
3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их получения регистрирующим органом в случае, если документы представляются в регистрирующий орган непосредственно заявителем. Расписка должна быть выдана в день получения документов регистрирующим органом.
В ином случае, в том числе при поступлении в регистрирующий орган документов, направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов регистрирующим органом, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.
Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных при государственной регистрации документов.
4. Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом.
5. Нотариальное удостоверение документов, представляемых при государственной регистрации, необходимо только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Статья 10. Особенности регистрации отдельных видов юридических лиц
Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц.
Статья 11. Решение о государственной регистрации
1. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.
2. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.
3. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр. Форма и содержание документа устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.1. Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента государственной регистрации представляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, сведения, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в государственные внебюджетные фонды для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей.
4. Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента государственной регистрации представляет сведения о регистрации в государственные органы, определенные Правительством Российской Федерации. Состав сведений, направляемых в указанные государственные органы, а также порядок и сроки предоставления соответствующему юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю сведений о его учетных данных устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Глава IV. Государственная регистрация юридических лиц при их создании
Статья 12. Документы, представляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица
При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;
б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) учредительные документы юридического лица (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;
д) документ об уплате государственной пошлины.
Статья 13. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании
1. Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
2. Представление документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
3. Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального закона.
Юридическое лицо действует на основании учредительных документов, предусмотренных законодательством для организационно-правовой формы, в которой данное юридическое лицо создается. Действующим законодательством предусматривается действие юридических лиц на основании устава либо договора об учреждении (создании) юридического лица и устава, либо только договора об учреждении (создании). В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида.
Договор об учреждении (создании) юридического лица заключается между его учредителями (участниками), а устав утверждается общим собранием учредителей (участников) организации. Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем и создается на основании единоличного решения единственного учредителя.
В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью, а также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида (коммерческие или некоммерческие организации) и соответствующей организационно-правовой формы.
В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий (а в предусмотренных законом случаях и в учредительных документах других коммерческих организаций) должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным.
В договоре об учреждении (создании) юридического лица учредителями прописывается положение о том, что они обязуются создать юридическое лицо, в нем определяется порядок ведения совместной деятельности по созданию юридического лица, условия распоряжения имуществом предприятия и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава.
Для отдельных организационно-правовых форм коммерческих организаций новым законодательством, вступившим в силу с 1 июля 2009 года, установлен ряд сведений, которые должен включать в себя договор об учреждении помимо названных пунктов. Так, для Обществ с ограниченной ответственностью с 1 июля 2009 года договор об учреждении ООО включает ряд сведений, ранее содержащихся в уставе ООО и теперь из него исключенных: о размере и номинальной стоимости долей участников в уставном капитале ООО, а также о дате их оплаты участниками.
Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, – с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.
Адрес и телефон · www.osgrm.ru
Открой бизнес и начни свое дело!
Домашний бизнес, используй компьютер на все 100%! Обучение и поддержка.
zv.myplan4you.com
Косметика, парфюмерия и пр.
Обвал цен: косметика, парфюмерия, постельное белье и др.
www.1gin.ru
Все объявления
Дать объявление
Зарабатывайте на Директе
Юридический словарь
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - способность юридического лица быть носителем гражданских прав и обязанностей. Согласно ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом (общая правоспособность). Соответственно, некоммерческие организации, унитарные предприятия и иные виды юридических лиц, указанные в законе, могут заниматься только той деятельностью, которая им разрешена законом и учредительными документами (специальная правоспособность). На занятие некоторыми видами деятельности (перечень которых определяется законом) необходимо получить лицензию. Юридическое лицо ограничивается в правах лишь в случае и в порядке, предусмотренных законом. Решение, ограничивающее его права, может быть обжаловано в суд. П.ю.л. возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации
Статья 49. Правоспособность юридического лица
1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 83-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Статья 57. Реорганизация юридического лица
1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.
2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.
3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц
1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.
5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица
1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.
2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества, а у ликвидируемого учреждения - денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества этого предприятия или учреждения.
7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительными документами юридического лица.
8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Порядок реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов — юридических лиц зависит главным образом от двух факторов: оснований, по которым производятся эти процедуры, и организационно-правовой формы субъекта предпринимательской деятельности. Общие правовые нормы, устанавливающие этот порядок, изложены в части первой ГК РФ, а более конкретные, относящиеся к той или иной организационно-правовой форме, в законах о них. Так, реорганизацию и ликвидацию акционерных обществ регулирует — гл. II Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. Конкретные причины реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов бывают самыми разными. Но все они, так или иначе, обусловлены нелегкими путями формирования рыночной экономики, связаны с перераспределением капитала, борьбой за передел собственности.
Действующее законодательство восприняло ранее существовавшие формы реорганизации юридических лиц: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. Самым существенным правовым признаком всех пяти форм реорганизации является наличие в них правопреемства. Данное обстоятельство надлежит учитывать, прежде всего, принимая решение о реорганизации. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (при изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Согласно законодательству решение о реорганизации в любой из установленных форм вправе принять само юридическое лицо: его учредители (участники) либо орган юридического лица, уполномоченный на то учредительными документами. Две формы реорганизации юридического лица — его разделение или выделение из его состава одного или нескольких юридических лиц могут быть осуществлены против воли юридического лица по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Случаи таких реорганизаций устанавливаются лишь законом.
В случаях, опять же установленных только законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
Главными документами, с которыми связаны правопреемство и иные юридические последствия реорганизации, являются
- передаточный акт (при слиянии, присоединении, преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида)
- разделительный баланс (при разделении, выделении).
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующего юридического лица. Непредставление вместе с учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Закон особо выделяет процедуры, направленные на обеспечение прав кредиторов реорганизуемого юридического лица, гарантий их соблюдения. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. Кредиторы не могут каким-то образом воспрепятствовать исполнению принятого без их участия решения о реорганизации. Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе лишь потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами.
По общему правилу хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственный кооператив по решению общего собрания участников. В частности, общества с ограниченной ответственностью и с дополнительной ответственностью вправе преобразовываться в акционерное общество или в производственный кооператив. В свою очередь, акционерное общество вправе преобразовываться в общество с ограниченной или дополнительной ответственностью или в производственный кооператив.
В предпринимательской практике нередко встаёт вопрос о возможности и юридических последствиях преобразования хозяйственного общества в рамках одной и той же организационно-правовой формы юридического лица, а именно закрытых акционерных обществ в открытые и открытых в закрытые. Совместное постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" констатировало возможность такого преобразования. Подобное преобразование не является реорганизацией юридического лица (его организационно-правовая форма не изменяется). Поэтому требования, предусмотренные п. 5 ст. 58 ГК РФ, п. 5 ст. 15 и ст. 20 Федерального закона об акционерных обществах, о составлении передаточного акта, уведомлении кредиторов о предстоящем изменении типа акционерного общества в таких случаях предъявляться не должны. Не применяются при этом и другие нормы, касающиеся реорганизации общества, в том числе предоставляющие акционерам право требовать выкупа принадлежащих им акций общества, если они голосовали против преобразования или не участвовали в голосовании (ст. 75 Федерального закона).
Круг органов, правомочных принимать решения о ликвидации юридических лиц, по сравнению с их реорганизацией несколько сужен. Их всего два.
Во-первых, как и при реорганизации, юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Добровольная ликвидация хозяйствующего субъекта наиболее целесообразна; она в максимальной мере соответствует характеру предпринимательства как самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности. Преимущества добровольной ликвидации — не только в отсутствии принудительных механизмов, но и в относительной простоте, оперативности проведения ликвидационных процедур, их меньшей конфликтности.
В п. 2 ст. 61 ГК РФ приведен перечень оснований для принятия хозяйствующим субъектом решения о ликвидации: в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, или с признанием судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер. Этот перечень не является исчерпывающим. Но другие основания ликвидации содержатся только в самом Кодексе. В иных федеральных законах, в том числе конституционных, а тем более в нормативных актах Президента РФ и Правительства РФ, они устанавливаться не могут.
Во-вторых, юридическое лицо может быть ликвидировано принудительно по решению суда. Случаи такой ликвидации исчерпывающе предусмотрены ГК РФ. Статья 61 Кодекса установила общие случаи ликвидации хозяйствующих субъектов любых организационно-правовых форм. К таким случаям отнесены осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям.
Поводом к постановке вопроса о принудительной ликвидации хозяйствующего субъекта может служить лишь нарушение им федеральных или федеральных конституционных законов, а также содержащих нормы права указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.
Кроме общих применимых ко всем хозяйствующим субъектам случаев их ликвидации, ГК РФ предусматривает особые основания ликвидации отдельных видов хозяйствующих субъектов, т. е. действующих в рамках тех или иных организационно-правовых форм. Например, число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать предела, установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока — ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Общество с ограниченной ответственностью подлежит также ликвидации в случае уменьшения стоимости его чистых активов ниже уровня, установленного законом. Особый повод к ликвидации коммерческих и некоторых некоммерческих организаций — объявление их судом несостоятельными (банкротами). Об этом подробно сказано в теме "Несостоятельность (банкротство)".
Качественное отличие ликвидации юридического лица от реорганизации состоит в том, что ликвидация влечет прекращение его существования без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Хозяйствующий субъект просто исчезает из числа участников рыночных отношений, что оказывает значительно большие отрицательные последствия на функционирование предпринимательства, экономики в целом по сравнению с реорганизацией. Данное обстоятельство обусловило необходимость особенно тщательного законодательного регулирования ликвидационных процедур с тем, чтобы возможно надежнее гарантировать права самой ликвидируемой предпринимательской организации, а также всех ее кредиторов: граждан, перед которыми она несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; лиц, работающих в ликвидируемом юридическом лице по трудовому договору, в том числе по контракту; партнеров по гражданско-правовым договорам; погашение задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды и т. д.
Процесс ликвидации юридического лица состоит из следующих стадий:
-первая стадия. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
-вторая стадия. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени, ликвидируемого юридического лица выступает в суде. В случае если ликвидация осуществляется одним лицом (ликвидатором), то оно получает полномочия по управлению, делами юридического лица, в том числе предусмотренные учредительными документами последнего. Ликвидатор, подобно руководителю юридического лица, осуществляет свои полномочия без' доверенности, основываясь на факте назначения его ликвидатором.
-третья стадия. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, извещение о его ликвидации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации. Помимо публикации ликвидационная комиссия принимает и все иные возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.
После окончания срока для предъявления требований кредиторами наступает четвертая стадия: ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
-пятая стадия. Выплата ликвидационной комиссией денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица. Очередность удовлетворения требований кредиторов установлена ст. 64 ГК РФ. Выплата производится в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. Лишь расчеты с кредиторами последней пятой очереди производятся по истечении месяца после утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
Завершение расчетов с кредиторами знаменует наступление шестой стадии: ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. С момента внесения такой записи кредиторы утрачивают право обращения с исками об удовлетворении своих требований, а само юридическое лицо утрачивает возможность судебной защиты своих прав. Этим обстоятельством ликвидация также отличается от реорганизации, при которой в отдельных случаях, скажем, при привлечении правопреемников к солидарной ответственности, возможна защита прав кредиторов и после внесения соответствующих записей в государственный реестр.
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Статья 128. Объекты гражданских прав
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Сделками признаются действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей (ст.
153 ГК).
Из приведенного определения и других норм
Гражданского кодекса следует, что сделка — это волевое правомерное юридическое
действие субъекта (участника) гражданских правоотношений.
Сделка направлена на достижение
определенной правовой цели, заключающейся в установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей. Воля лица достигнуть этой цели
становится доступной восприятию другими участниками гражданских правоотношений
в результате изъявления лицом своей воли вовне, т.е. волеизъявления. Само по себе
наличие у лица какого-либо намерения не может породить юридические последствия
до тех пор, пока оно не выражено вовне.
В зависимости от числа лиц,
волеизъявление которых необходимо для совершения сделки (в законе они
называются сторонами сделки), сделки могут быть односторонними или двух-
или многосторонними (ст. 154 ГК). Двух- или многосторонние сделки
называются договорами. Для совершения односторонней сделки необходимо и
достаточно выражение воли одной стороны — например, выдача доверенности, отказ от
наследства, составление завещания, публичное объявление конкурса и др. Обычно
односторонняя сделка создает обязанности лишь для лица, совершившего ее.
Обязанности для других лиц она может создавать лишь в случаях, установленных
законом или соглашением с этими лицами (ст. 155 ГК).
Однако наиболее распространенными
являются двух- и многосторонние сделки (договоры) — купля-продажа, аренда,
страхование, подряд, совместная деятельность и т.п. Для совершения таких сделок
необходимо согласование воли двух или более сторон.
В зависимости от того, какое влияние
оказывает основание сделки (т.е. типичная для сделки данного вида правовая
цель) на ее действительность, сделки подразделяются на каузальные и абстрактные.
В каузальной
сделке ее основание явствует из содержания сделки или ее типа (купля-продажа,
мена, дарение и т.п.), и отсутствие основания или пороки в нем могут повлечь
недействительность сделки. Большинство совершаемых в гражданском обороте сделок
являются каузальными.
В абстрактной сделке основание оторвано
от ее содержания (абстрагировано от него, отсюда и название — абстрактная
сделка). Поэтому пороки в основании абстрактной сделки сами по себе не могут
повлечь ее недействительность, если соблюдены установленные законом требования
к ее содержанию и форме. В качестве примера абстрактной сделки можно привести
выдачу векселя — его действительность не зависит от того, выдан ли он в
качестве платежа за товары или услуги, или безвозмездно, или по любому другому
основанию.
В зависимости от наличия или отсутствия в
сделке указания на срок исполнения либо возможности его определения из ее
содержания сделки подразделяются на определенно-срочные и неопределенно-срочные.
В определенно-срочной сделке срок
исполнения обязательств по ней указан либо может быть определен из ее
содержания.
Обязательство по неопределенно-срочной
сделке должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства
(п. 2 ст. 314 ГК). Он определяется с учетом существа обязательства и других
обстоятельств, могущих повлиять на его исполнение. Обязательство, не
исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого
определен моментом востребования, должно быть исполнено должником в семидневный
срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность
исполнения в другой срок не вытекает из законодательства, условий
обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
В зависимости от обусловленности
возникновения или прекращения правовых последствий сделки наступлением или
ненаступлением в будущем определенного обстоятельства сделки подразделяются на условные
и безусловные. Условные сделки в свою очередь подразделяются на
совершенные под отлагательным либо отменительным условием (ст. 157 ГК).
Сделка считается совершенной под отлагательным
условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в
зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно
или не наступит (например, квартира будет сдана внаем с определенного
срока, если дом, в котором она находится, будет к этому сроку принят в
эксплуатацию). Такая сделка порождает права и обязанности только с момента
наступления отлагательного условия.
Сделка считается совершенной под
отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей
в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно
или не наступит (например, договор найма квартиры прекращается, если на
постоянное жительство приедет сын наймодателя). Такая сделка сразу же порождает
правовые последствия, но при наступлении отменительного условия их действие
прекращается на будущее время.
Если наступлению условия недобросовестно
препятствовала сторона, которой его наступление невыгодно, или недобросовестно
содействовала сторона, которой его наступление выгодно, условие признается
соответственно наступившим или ненаступившим.
ЭЛЕМЕНТЫ СДЕЛОК, УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК
Условия действительности сделок.
Сделка представляет собой единство четырех элементов: субъектов – лиц, участвующих в сделке; субъективной стороны – единства воли и волеизъявления, формы и содержания. Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к ее недействительности.
Субъекты сделки – ими могут быть любые субъекты гражданского права, обладающие качеством дееспособности. Способность самостоятельного совершения сделок является элементом гражданской дееспособности.
Воля и волеизъявление в сделке имеют значение для действительности в их единстве. Для действительности сделки небезразлично и то, как формировалась воля лица. Необходимым условием является отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы исказить представления лица о существе сделки или ее отдельных элементах (заблуждение, обман и т.п.) либо создать видимость внутренней воли при ее отсутствии (угроза, насилие и т.п.).волеизъявление должно правильно отражать внутреннюю волю и довести ее до сведения участников сделки.
Одним из условий действительности сделки является облечение воли субъектов, совершающих сделку, в требуемую законом форму. Форма сделок бывает устной и письменной. Письменная форма бывает простой и нотариальной. Простая – выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная – то же, но на документе совершается удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим на это право.
Договоры могут совершаться не только составлением единого документа, но и путем обмена документами посредством какой-либо связи. Могут быть дополнительно введены требования к простой письменной форме. Некоторые виды сделок подлежат государственной регистрации, то до момента этой регистрации сделка не считается действительной.
Под содержанием сделки следует понимать совокупность составляющих ее условий. Для действительности сделки необходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям закона или иных правовых актов, т.е. не нарушало ни запретительных, ни предписывающих норм действующего законодательства. Сделки по содержанию могут отличаться от установленных законодательством норм либо вообще не быть предусмотренными законом, но они должны соответствовать смыслу законодательства.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Понятия, виды и условия недействительности сделок; последствия признания сделки недействительной
Недействительность сделки означает, что за этим действием не признается значение юридического факта. Недействительные сделки могут быть сгруппированы в зависимости от того, какой из элементов сделки оказался дефектным. Сделки с пороком субъектного состава, сделки с пороками воли, сделки с пороками формы и сделки с пороками содержания. Наряду с этим, любая сделка, несоответствующая требованиям закона, является недействительной.
Сделки с пороками в субъекте следует подразделить на две группы: первая связана с недееспособностью граждан, вторая – со специальной правоспособностью юридических лиц либо статусом их органов. Недействительность сделок по отношению к гражданам основывается на тех же критериях, что и общие правила о возникновении дееспособности. Предусмотрено два состава недействительных сделок юридических лиц: сделки, выходящие за пределы специальной правоспособности юридического лица, и сделки, совершенные с превышением полномочий этого лица.
Сделки с пороками воли можно подразделить на: сделки, совершенные без внутренней воли (под влиянием насилия или угрозы насилия, злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной), и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно (обман, заблуждение, кабальные сделки).
Недействительность сделки из-за порока формы зависит от того, какая форма установлена (законом или соглашением сторон). Это возможно в отношении только письменной сделки. Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность сделки только в случаях, специально указанных в законе. Несоблюдение нотариальной формы, а также государственной регистрации сделки всегда влечет ее недействительность.
Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов. Особенно выделяют сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. К ним относятся мнимые и притворные сделки – сделки с отсутствием основания.
Последствия признания сделок недействительными.
Факт недействительности сделки нуждается в констатации либо в указании на наличие порока, делающего сделку недействительной. Недействительные сделки различаются на оспоримые – для признания их недействительности требуется решение суда, и ничтожные – вне зависимости от решения суда. Иногда недействительной оказывается не вся сделка в целом, а какое-то из ее условий. Решающей является значимость недействительной части сделки.
Независимо от того, является сделка ничтожной или оспоримой, и те и другие становятся предметом судебного разбирательства для решения вопроса не только об объявлении сделки недействительной, но и о применении последствий недействительности. Обращение в суд с требованием признания сделки недействительной может быть осуществлено в пределах исковой давности (оспоримая – 1 год со дня, когда лицо узнало об обстоятельствах, делающих сделку недействительной; ничтожная – 10 лет со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки).
Признание сделок недействительными связано с устранением тех имущественных последствий, которые возникли в результате их исполнения. Общим правилом является возврат сторон в то имущественное положение, которое имело место до исполнения сделки. Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке. Это называется двусторонней реституцией. Если возврат в натуре невозможен, то сторона обязана заменить исполнение в натуре денежной компенсацией.
В отдельных случаях закон предусматривает санкцию за совершение недействительной сделки в виде взыскания полученного в доход государства. Эта санкция касается только виновной стороны. Еще есть специальные последствия недействительности сделок в виде возложения обязанности возместить ущерб, понесенный одной из сторон вследствие заключения и исполнения сделки.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОЛНОМОЧИЯ Понятие и значение представительства.
Под представительством понимается совершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица, представляемого. Сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Потребность в представительстве возникает тогда, когда сам представляемый в силу закона (например из-за отсутствия дееспособности) или конкретных жизненных обстоятельств (например из-за болезни, командировки, занятости) не может лично осуществлять свои права и обязанности, но часто к услугам представителей прибегают ради того, чтобы воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя, сэкономить время и средства и т.п.
С помощью представительства могут осуществляться не только имущественные, но и некоторые личные неимущественные права, однако не допускается совершение через представителей сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично, а также других сделок в случаях, предусмотренных законом (например только лично можно составить завещание, заключить договор пожизненного содержания и др.).
4. Виды представительства.
А.) Представительство, основанное на административном акте, т.е. представительство, при котором представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряжения последнего. Чаще всего оно имеет место тогда, когда орган юридического лица издает приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных представительских функций, например, представительством в суде, составлением юридических актов, заключением сделок и т.д. Полномочия представителя в этом случае определяются изданным административным актом, либо следует из должностной инструкции работника, либо явствуют из обстановки, в которой действует представитель (продавец, кассир, приемщик заказов и т.п.). К такому виду представительства следует отнести и такое представительство, которое основано на членстве в кооперативной или общественной организации.
Б.) Представительство, основанное на законе, т.е. отношения возникшие по прямому указанию закона. так, законными представителями малолетних детей являются родители, полномочия которых основываются на фактах материнства и отцовства. Такую же роль играют усыновление, установление опеки и ряд других юридических факторов, с которыми закон связывает возникновение представительства. Особенностями данного вида представительства является то, во первых, что оно возникает независимо от волеизъявления представляемого, и во-вторых, что полномочия представителя непосредственно определены законом.
В.) Представительство, основанное на договоре, в отличие от двух рассмотренных видов обязательного представительства, является представительством добровольным, т.е. оно возникает по воле представляемого, который определяет не только фигуру представителя, но и его полномочие. Кроме того, на совершение юридических действий от имени представляемого требуется согласие самого представителя. Между представляемым и представителем заключается договор, определяющий их внутренние взаимоотношения (обычно договор поручения).
Г.) Статья 184 Гражданского кодекса вводит новый для нашего гражданского права вид представительства, коммерческое представительство. Коммерческий представитель - всегда предприниматель, который совершает постоянно и самостоятельно от имени предпринимателей сделки. С учетом соответствующего обстоятельства создана конструкция представительства, существенно отличающаяся от традиционной. Одна из особенностей правового режима, установленного для этого вида представительства, состоит в том, что коммерческий представитель вправе заключать помимо обычных также сделки, которые никто иной, кроме него, совершать не может.
Речь идет о том, что статья 184 Гражданского кодекса допускает заключение договора коммерческим представителем, который в одно и то же время является представителем обеих сторон (продавца и покупателя, займодавца и заемщика, подрядчика и арендатора и т.п.).
Учитывая особый характер подобного рода отношений, способных существенно затронуть интересы обеих сторон в сделке. Гражданский кодекс устанавливает ряд обязательных условий использования такого рода отношений. Отсутствие хотя бы одного из них - достаточное основание для признания сделки, совершенной коммерческим представителем, незаключенной, т.е. способной породить какие-либо последствия для представляемых.
К числу таких обязательных условий относятся :
1. Стороны выразили согласие на одновременное коммерческое представительство. Исключения из этого правила возможны только в установленных законом случаях.
2. Коммерческий представитель может иметь прямо выраженные полномочия, предусматривающие его права на одновременное представительство. такие полномочия могут содержаться в письменных договорах, которые обе стороны будущей сделки заключили с коммерческим представителем, либо в выданной каждой из них доверенности.
Коммерческий представитель наделяется Гражданским кодексом соответствующими правами и вместе с тем на него возлагаются определенные, вытекающие из характера его статуса обязанности. Поскольку коммерческое представительство осуществляется представителем и теми, кого он представляет, предполагаются возмездными. При этом представитель приобретает право требовать наряду с вознаграждением также компенсации понесенных им издержек. Для ограждения интересов обеих сторон установлено, что при отсутствии в заключенных ими с коммерческим представителем договорах иного вознаграждение и возмещение издержек должны выплачиваться сторонами в равных долях.
Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне сведения о совершаемых им торговых сделках. Данная обязанность сохраняется и после того, как коммерческим представителем будет исполнено поручение.
Полномочия представителя
Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия.
Процессуальные действия, права на которые должны быть специально оговорены в доверенности, выданной представляемым лицом:
подписание искового заявления, предъявление его в суд,
передача спора на рассмотрение третейского суда,
предъявление встречного иска,
полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера,
признание иска,
изменение предмета или основания иска,
заключение мирового соглашения,
передача полномочий другому лицу (передоверие),
обжалование судебного постановления,
предъявление исполнительного документа к взысканию,
получение присужденного имущества или денег.
ДОВЕРЕННОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ,ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДОВЕРЕННОСТИ
Статья 185. Доверенность
1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.
2. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.
3. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
4. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени гражданина иных сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть удостоверена соответствующими банком или организацией связи. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.
(абзац введен Федеральным законом от 12.08.1996 N 111-ФЗ)
5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.
Требования предъявляемые к доверенности
Доверенность является гражданско-правовой сделкой, поэтому она обязательно должна соответствовать всем требованиям предъявляемым к сделкам законом. В частности, доверенность может быть выдана лишь на совершение правомерных юридических действий; воля представляемого должна формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверенности; доверенность, выданная юридическому лицу, может касаться лишь совершения сделок, не противоречащих специальной правоспособности и т.д. Кроме того, составление доверенности подчиняется ряду специальных правил, несоблюдение которых может повлечь за собой недействительность доверенности. Основные требования, предъявляемые к доверенности, сводятся к следующему.
Во-первых, доверенность должна быть оформлена письменно. Доверенность не может быть устной. По общему правилу, для действительности доверенности достаточно того, чтобы она была облечена в простую письменную форму. При этом она может составлена как в виде особого документа, названного доверенностью, так и в любом другом виде, например в форме письма, телеграммы, факса, части договора, содержащей описание полномочий представителя, и т.п. Важно одно: в доверенности должны быть четко отражены полномочия представителя, а также другие реквизиты, необходимые для доверенности. Функции доверенности могут выполняться и некоторыми другими письменными документами, например служебным удостоверением директора филиала, страхового агента, путевым листом, выдаваемым водителю и т.п.
В случаях, прямо указанных в законе, к форме доверенности предъявляются повышенные требования. Обычно они выражаться в том, что доверенность должна быть определенным образом удостоверена. Так, в нотариальном порядке должны быть удостоверены доверенности на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом (ч.2 ст. 185 ГК). В соответствии со ст. 187 ГК нотариально должна быть оформлена доверенность, выдаваемая в порядке передоверия.
Доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме выдаваемых в порядке передоверия, нотариального или какого-либо иного специального удостоверения не требуют. Однако к этим доверенностям предъявляются дополнительные требования. Прежде всего, такая доверенность должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и скреплена печатью.
Если доверенность выдается от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, и эта доверенность выдается либо на получение или выдачу денег и других материальных ценностей, то такая доверенность должна быть не только подписана руководителем юридического лица и скреплена печатью, но и подписана главным бухгалтером юридического лица.
Формы доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей на совершение сделок в области внешней торговли (внешнеэкономических сделок) определяются специальными правилами.
Во-вторых, важное значение имеет срок действия доверенности. Максимальный срок действия доверенности не должен превышать 3 лет с момента выдачи доверенности (ст. 186 ГК). Если в доверенности не указан срок, на который выдана доверенность, то в этом случае срок действия доверенности 1 год с момента ее выдачи и по истечении года доверенность утрачивает свое действие. Если указан срок 2 года, она действует 2 года, если указан срок 5 лет, то доверенность будет действовать только 3 года. Исключение составляет нотариально удостоверенная доверенность, выданная для совершения действий за границей, которая сохраняет силу до ее отмены, если в самой доверенности не содержится указаний о конкретном сроке ее действия.
На доверенности обязательно должна стоять дата ее совершения, т.е. дата выдачи. Доверенность, на которой не указана дата выдачи доверенности, ничтожна, т.е. такая доверенность не порождает никаких юридических последствий.
В-третьих, доверенность является именным документом. Это означает, что в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое доверенность выдало, т.е. доверитель. Полезно знать, что доверенность может быть выдана как на имя одного лица, так и на имя нескольких лиц, которые могут выступать сообща или каждый по отдельности. Выдать доверенность может также не только одно лицо, но и несколько лиц.
СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ – ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Под сроком в гражданском праве понимается период, с наступлением или истечением которого закон (договор) связывает определенные правовые последствия.
Сроки играют важную роль. Они указывают время начала и окончания действия тех или иных гражданских правоотношений, вносят определенность в их регулирование, создают необходимость исполнения обязанностей и осуществления прав.
В гражданском праве сроки весьма разнообразны. Их можно классифицировать по различным основаниям. По правовым последствиям сроки делятся на право образующие, право изменяющие и право прекращающие. Право образующие - сроки, которые влекут возникновение правоотношений, отдельных прав и обязанностей. Так, со дня рождения закон связывает возникновение правоспособности гражданина. Право изменяющие - сроки, которые влекут изменение правоотношений, отдельных прав и обязанностей. Например, при реорганизации юридического лица с днем подписания передаточного баланса закон связывает изменение субъектного состава данного правоотношения.
Право прекращающие - сроки, которые влекут прекращение правоотношений, отдельных прав и обязанностей. Например, согласно закону срок действия доверенности не может превышать трех лет. Истечение этого срока прекращает действие доверенности со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, их можно разделить на:
а) сроки, предусмотренные законом;
б) сроки, установленные сторонами гражданского правоотношения;
в) судебные сроки. В регулировании имущественных и неимущественных отношений важное значение имеют сроки, предусмотренные законом. Характерным для них является то, что они не могут быть изменены соглашением сторон. Сроки, установленные сторонами гражданских правоотношений, - это предусмотренные соглашением сторон сроки исполнения определенных прав и обязанностей Судебные сроки устанавливаются судом при рассмотрении конкретных гражданских дел. По способу обозначения сроки в гражданском праве можно классифицировать на сроки:
а) установленные календарной датой (например, сторонами установлена конкретная дата передачи вещи по договору купли-продажи);
б) предусмотренные истечением периода, исчисляемого годами, месяцами, днями или часами;
в) определяемые событием, которое должно неизбежно наступить (например, к началу речной навигации).
Сроки в гражданском праве подразделяются также на определенные и неопределенные. Срок является определенным, если известно время, когда онш1ступает, и неопределенным, если это время неизвестно. И, наконец, сроки по их назначению в процессе реализации субъективных прав и обязанностей делятся на:
а) сроки осуществления гражданских прав;
б) сроки исполнения обязанностей;
в) сроки защиты гражданских прав.
Среди сроков осуществления гражданских прав следует различать: сроки пресекательные, гарантийные и претензионные.
ресекательный срок предоставляет стороне строго определенное время для осуществления своих субъективных прав. Гарантийный срок - это срок, установленный законом или договором, в течение которого покупатель (заказчик) может требовать от продавца (подрядчика) безвозмездного устранения недостатков проданной вещи. Претензионный срок - это срок, установленный для предъявления и рассмотрения субъектами гражданского права претензий друг к другу, возникающих при рассмотрении хозяйственных договоров и по другим основаниям. Сроки исполнения обязанностей - это сроки, в течение которых должник обязан совершить действия, составляющие содержание его обязанностей. Сроки защиты ГП – сроки предоставленные законом субьекту гп для обращения в компетентные органы с требованием о принудительном осуществлении и защите своего права. К этим срокам относятся сроки исковой давности.
Правильное исчисление срока зависит от определения его начала и окончания. Согласно ст.192 ГК течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Так, срок действия доверенности начинает течь на следующий день после ее оформления.
Окончание срока определяется правилами ст.ст.193–195 ГК. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока, а исчисляемый месяцами – в соответствующее число последнего месяца срока. Например, течение годичного срока, начавшегося 1 сентября, закончится 1 сентября следующего года, т.е. окончание срока приходится на такую же дату, какой было определено его начало. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
В последний день срока установленные действия могут быть выполнены до 24 часов. Но если действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в данной организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Все письменные заявления и извещения, сданные на почту, телеграф или иное учреждение связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ, ВИДЫ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ, ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.
Понятие и значение сроков исковой давности
Согласно статье 195 ГК РФ:
«исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено».
Под правом лица, подлежащим защите, понимается субъективное гражданское право конкретного лица.
Значение института исковой давности проявляется в том, что этот институт стимулирует участников гражданских правоотношений, права которых нарушены, своевременно предъявлять требования о защите нарушенных прав, так как с истечением срока исковой давности лицо лишается судебной защиты своего права.
ВИДЫ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
ГК РФ выделяет два вида сроков исковой давности: общий и специальные.
Общий срок исковой давности установлен статьей 196 ГК РФ и составляет три года.
Общий срок исковой давности распространяется на всех субъектов гражданских правоотношений.
По общему правилу общий срок исковой давности применяется в отношении всех видов требований, если законом не установлены специальные сроки исковой давности.
Специальные сроки исковой давности могут устанавливаться законом для отдельных видов требований. В частности законом могут быть установлены сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком специальные сроки исковой давности.
Пункт 2 статьи 197 ГК РФ закрепляет:
«правила статей 195, 198 - 207 настоящего Кодекса распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное».
Итак, рассмотрим некоторые специальные сроки исковой давности устанавливаемые законодательством.
Сокращенные специальные сроки исковой давности:
- иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, может быть предъявлен в течение двух лет (статья 966 ГК РФ);
- иск чекодержателя к чекодателю, авалистам, индоссантам может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу (пункт 3 статьи 885 ГК РФ);
- срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год (пункт 1 статьи 725 ГК РФ);
- иск по требованиям связанным с недостатками товара может быть предъявлен в течение двух лет (пункт 2 статьи 477 ГК РФ);
- иск по требованиям о нарушении преимущественного права покупки может быть предъявлен в течение трех месяцев (пункт 3 статьи 250 ГК РФ);
- иск по требованию о прекращении, досрочном исполнении обязательства и возмещении причиненных убытков по договору аренды предприятия может быть предъявлен кредитором в течение года (статья 657 ГК РФ);
- иск по требованиям, вытекающим из договора перевозки грузов, может быть предъявлен в течение одного года (пункт 3 статьи 797 ГК РФ);
- срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год (пункт 2 статьи 181 ГК РФ);
- срок исковой давности по требованию о признании выпуска ценных бумаг недействительным составляет один год с даты начала размещения ценных бумаг (статья 13 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»).
Более длительные по сравнению с общим сроком исковой давности специальные сроки:
- иск о недостатках работ по строительному подряду может быть предъявлен в течение пяти лет (статья 756 ГК РФ);
- иск о недостатках работ по договору бытового подряда может быть предъявлен в течение десяти лет (пункт 2 статьи 737 ГК РФ).
Более подробно специальные сроки исковой давности рассматриваются в разделе 2.6 настоящей книги.
5. Последствия истечения срока исковой давности.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороне в споре, до предъявления иска является основанием в отказе в иске (ч. 2 ст. 199 ГК РФ), т. е. погашает право на иск в материальном смысле. Иными словами, если при рассмотрении дела выясняется, что истцом пропущен срок исковой давности, суд должен отказать в иске, даже не смотря на то, что истец обладает соответствующим правом и это право нарушено ответчиком. На мой взгляд, наиболее убедительной представляется последняя точка зрения как в наибольшей степени согласующаяся с правилами, установленными действующим законодательством. Так, в случае исполнения обязанности должником по истечении срока исковой давности он не вправе требовать исполнение обратно, хотя бы в момент исполнения он и не знал об истечении давности (ст. 206 ГК РФ). Закрепляя подобное правило, закон исходит из того, что должник исполняет лежащую на нем правовую, а не только моральную обязанность.
Подтверждением сохранения у истца субъективного права служит также предоставленная суду возможность признать причины пропуска давности уважительными. Если исходить из того, что истечение давностного срока автоматически погашает субъективное право, пришлось бы констатировать, что в этом случае суд наделяет лицо субъективным правом, что не входит а его полномочия и противоречит основным принципам гражданского судопроизводства. Кроме того, необходимо учитывать, что исковая давность применяется судом, арбитражным и третейским судом только по заявлению сторон в споре.
Если связывать с истечением давности само существование субъективного права, а не только возможность его принудительного осуществления, необходимо было бы заключить, что вопрос о праве истца зависит от усмотрения ответчика, что также не согласуется с принципами гражданского права.
Необходимо также отметить, что введение в закон приобретательной давности, т. е. установление особых правил приобретения права собственника по давности владения, также хотя и косвенно, подтверждает, что истечение исковой давности само по себе не прекращает субъективного права, но его обладатель лишается возможности осуществить это право в принудительном порядке.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ,ПЕРЕРЫВ,ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности
О приостановлении течения срока исковой давности см. также статью 412 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 N 81-ФЗ.
1. Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;
3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.
2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.
3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до срока давности.
Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.
После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Статья 204. Течение срока исковой давности в случае оставления иска без рассмотрения
Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке.
Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения; время, в течение которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом если остающаяся часть срока менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.
Статья 205. Восстановление срока исковой давности
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, ПРАВОМОЧИЯ СОБСТВЕННОСТИ,ФОРМЫ И ВИДЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Право собственности — совокупность правовых норм, закрепляющих присвоенность вещей отдельным лицам и коллективам. Существует две основных традиции понимания права собственности: континентальная рассматривает право собственности неограниченным и неделимым, сосредоточенным в руках одного лица; англосаксонская разделяет право собственности на составляющие.
В российском гражданском праве традиционным является представление о субъективном праве собственности как о совокупности, «триаде» трех правомочий: владения, пользования, распоряжения.
Право собственности возникает:
по праву первого нашедшего бесхозную вещь (см. клад)
по праву давности владения
в силу изготовления вещи своими силами из принадлежащих владельцу или бесхозных материалов
в силу приобретения по обмену (акту купли-продажи)
в силу дарения, наследования
В так называемых нецивилизованных обществах (а также в цивилизованных во время войны) - по праву сильного.
Виды собственности
По субъекту
По субъекту собственность может быть:
личной
частной
коллективной
государственной
общественная собственность
интеллектуальной
сакральной (посвящённой божеству)
смешанной
В СССР различали понятия частная собственность и личная собственность. Различием было то, что в личной собственности не могут находиться средства производства и, следовательно, личная собственность не может использоваться для создания частного производства и частного бизнеса и, соответственно, для получения прибыли. Есть и определение частной собственности как только той части личной собственности, которая приобретена на средства, полученные от эксплуатации. При этом личная собственность, используемая для эксплуатации, только выполняет функции частной собственности на время эксплуатации в пропорции, соответствующей степени эксплуатации. Такой подход позволяет строго количественно разграничить личную и частную собственность.
Критики частной собственности отмечают, что право на владение частными средствами производства делает возможным формирование частных деловых отношений (например, частного найма на работу). Такие отношения они называют эксплуатацией человека человеком. Личная собственность не может быть использована для эксплуатации и любых других форм частных трудовых отношений, по крайней мере так это декларировалось в СССР.
Однако, критики социализма отмечают, что декларированная «общенародная собственность на средства производства» была фикцией, так как фактическим собственником средств производства, а значит эксплуататором, является само государство, и каждый человек обязан работать на него (фактически, на группу лиц, находящихся у власти в лице партийной номенклатуры), не имея альтернативы.
По объектам
По объектам собственности:
материальные;
неживые;
вещи;
земля, недра;
живые
животные
рабы (в современном мире рабство не признаётся)
нематериальные;
интеллектуальная собственность.
Формы права собственности имеют не только теоретическое, но и практическое значение. В зависимости от того, к какой форме и к какому виду относится право собственности, принадлежащее тому или иному конкретному лицу, определяется правовой режим имущества, составляющего объект этого права, и спектр тех возможностей, которыми располагает его собственник.
Основные формы (виды) собственности, признаваемые в Российской Федерации, перечислены в Конституции Российской Федерации п.2 ст.8[1]. Согласно этой статьи ныне в РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Аналогичное положение закреплено в ст.212 ГК РФ, которая этим, однако, не ограничивается, подвергая названные формы собственности дальнейшему членению в зависимости от того, находится имущество в собственности граждан и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований.
Перечень форм собственности, данный как в Конституции, так и в ГК РФ, не является исчерпывающим, поскольку сопровождается оговоркой, в силу которой в РФ признаются иные формы собственности.
Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» (с изменениями от 12 января 1996 г., 21 апреля 1997 г., 10 февраля, 17 июня, 8 июля 1999 г.)[2] ныне действующий в РФ, подразделяет жилищный фонд на частный государственный, муниципальный и общественный, т.е. фонд, состоящий в собственности общественных объединений. Выделение общественного жилого фонда, который мог бы быть отнесен к фонду, состоящему в частной собственности юридических лиц, объясняется особенностями его правового режима. Он во многом сходен с правовым режимом государственного и муниципального фондов. С другой стороны существенно отличается от правового режима жилых домов, находящихся в собственности иных юридических лиц, не относящихся к общественным объединениям. Этот Закон отказался от выделения коллективной собственности, поскольку под коллективной понималась собственность, принадлежащая не одному субъекту, а двум или более субъектам, то есть обпит собственность. В то же время в Законе по-прежнему говорится об имуществе кондоминиума, что юридически не точно, поскольку сам кондоминиум представляет собой единый комплекс недвижимого имущества. Правильнее поэтому вести речь об имуществе товарищества собственников жилья либо об имуществе в кондоминиуме, но никак не об имуществе кондоминиума.
Итак, собственность в РФ подразделяется на частную, государственную и муниципальную. Права всех собственников защищаются равным образом.
В составе частной собственности различают собственность граждан и юридических яиц.
В составе государственной собственности - федеральная собственность и собственность субъектов федерации, муниципальной - собственность городских и сельских поселений и собственность других муниципальных образований.
Имущество, относящееся к государственной или муниципальной собственности, если оно не закреплено за государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет имущество казны.
В зависимости от того, кому принадлежит это имущество, оно составляет общегосударственную казну, казну субъекта федерации или муниципальную казну.
ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Основаниями возникновения права
собственности называются те юридические факты, в результате которых возникают
эти права. Они делятся на первоначальные и производные. К первой
группе относятся юридические факты, по которым отсутствует правопреемство —
например, вещь появляется (создана) впервые, предшествующим собственником право
утрачено, предыдущий собственник неизвестен (находка, клад и т.д.). При
производных основаниях право собственности нового собственника основывается на
праве предыдущего собственника независимо от того, по воле или помимо воли
предшествующего собственника происходит переход права собственности. Наиболее распространенными
производными основаниями перехода права собственности являются договоры.
К числу первоначальных способов
относятся: приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь,
переработка чужой вещи (спецификация), обращение в собственность общедоступных
для сбора вещей (лов рыбы, сбор ягод и т.д.), приобретение при определенных
условиях права собственности на самовольную постройку, приобретение
бесхозяйного имущества, находка, содержание безнадзорных животных,
приобретательная давность.
К производным основаниям права
собственности помимо договоров (купли-продажи, дарения и т.д.) относятся
наследование (переход прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам) и
реорганизация юридического лица.
Особыми случаями производных оснований возникновения
права собственности являются выплата полностью паевого взноса членом
потребительского кооператива за предоставленный ему кооперативом объект
(квартиру, гараж и т.д.), в результате чего этот объект становится его
собственностью, а также приватизация государственного и муниципального
имущества.
Важное значение имеет определение момента
возникновения права собственности у приобретателя, поскольку именно с этого
момента собственник вправе осуществлять правомочия по владению, пользованию и
распоряжению приобретенным имуществом. С указанным моментом связано и решение
вопроса о том, кто несет убытки, если имела место случайная (при отсутствии
чьей-либо вины) гибель или порча передаваемого имущества.
По общему правилу право собственности у
приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не
предусмотрено законом или договором (ст. 223 ГК). Указанная норма имеет
диспозитивный характер, и в договоре момент перехода права собственности может
быть определен моментом достижения соглашения, моментом уплаты цены и т.д. В
случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право
собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации.
Передачей признается вручение вещи
приобретателю, сдача вещи перевозчику для отправки приобретателю, сдача в
организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без
обязательства доставки. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее
фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. Если
к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении
приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента. К передаче вещи
приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа
на нее (п. 3. ст. 224 ГК).
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
Статья 235. Основания прекращения права собственности
1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.
2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:
1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238);
3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (статья 239);
4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241);
5) реквизиция (статья 242);
6) конфискация (статья 243);
7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293 настоящего Кодекса.
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.
Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса.
ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОНЯТИЕ,ВИДЫ
Право общей собственности имеет место
тогда, когда право собственности на одну и ту же вещь возникает у нескольких
лиц, именуемых сособственниками. Право общей собственности может принадлежать
любым субъектам гражданского права в любом сочетании. Субъекты права общей
собственности, как и любые другие субъекты права собственности, могут
осуществлять правомочия собственника, т.е. владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащим им имуществом, однако указанные правомочия они
осуществляют сообща. Из этого следует, что общая собственность не представляет
собой особую форму собственности, а основывается на уже существующих ее формах.
Различают право общей собственности в объективном
и субъективном смысле. Под правом общей собственности в объективном смысле
понимается совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с
принадлежностью одной вещи нескольким лицам. Под правом общей
собственности в субъективном смысле понимается право двух или более лиц сообща
и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться одной вещью,
принадлежащей им на праве собственности.
Общая собственность может быть долевой —
с определением долей, принадлежащих каждому из собственников, и совместной —
без определения долей участников. Соответственно этому различают право общей
долевой собственности и право общей совместной собственности. Отношения общей
совместной собственности могут иметь место только в случаях, предусмотренных законом.
Доля участника совместной собственности в общем имуществе заранее не
определена, она устанавливается при разделе между участниками совместной
собственности, а также при выделе доли одного из них. Общая собственность с
участием граждан может быть как долевой, так и совместной, а с участием
юридических лиц и государственных муниципальных образований — только долевой.
Гражданский кодекс предусматривает два
вида общей совместной собственности: общую совместную собственность супругов
(ст. 256) и общую совместную собственность крестьянского (фермерского)
хозяйства (ст. 257). Кроме того, к совместной относится собственность членов
семьи на приватизированное ими жилое помещение, Следует отметить, что по
действующему законодательству приватизировать жилые помещения можно только в
долевую собственность, однако на ранее приватизированные жилые помещения
совместная собственность сохраняется.
Участники совместной собственности, если
иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим
имуществом. Распоряжение совместной собственностью основывается на презумпции,
что все ее участники заранее дали согласие на совершение сделки, заключенной
одним из них. Из этого следует, что за исключением распоряжения имуществом,
требующим государственной регистрации, каждый из участников совместной
собственности может распорядиться общим имуществом, не имея на то
предварительного согласия остальных. Оспорить уже заключенную сделку по
основаниям отсутствия у лица, совершившего ее, полномочий можно только в том
случае, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо
должна была знать об отсутствии полномочий.
Общая собственность супругов возникает в
результате совместной жизни во время брака. Все, что нажито ими за это время,
становится, по общему правилу, их общим, совместным имуществом (за
изъятиями, установленными в законе).
Общая собственность предполагает право
каждого из супругов на имущество в целом независимо от размера сделанного
каждым из них вложения.
К общему имуществу супругов относятся
доходы каждого из них от трудовой, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и
иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.).
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет их общих доходов
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое
другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя
кого из них оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные
средства. В частности, в состав общего имущества включается заработная плата
супругов, иные виды денежных вознаграждений, пенсии, дивиденды по ценным
бумагам, комиссионное вознаграждение, арендная плата, рента, пособия,
вознаграждения за изобретения, промышленные образцы, полезные модели, гонорары
за произведения литературы, науки, искусства, выигрыши по лотерейным билетам.
Имущество каждого из супругов может быть
признано совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака
за счет общего имущества супругов или имущества каждого из них либо труда
одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие
стоимость этого вложения (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и
т.п.).
Имущество, принадлежащее супругам, может
быть и личным, т.е. принадлежащим каждому из них. Например, личное имущество —
это то, которое принадлежало каждому из них до вступления в брак. Личной
собственностью каждого супруга является также имущество, полученное им во время
брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. К
имуществу, полученному в дар, относится как имущество, полученное по договору
дарения, так и награда за производственные успехи (наручные часы, ваза и т.п.).
Общая собственность именуется долевой, когда
каждому из ее участников принадлежит определенная доля, которая обычно
выражается в виде арифметической дроби (идеальная доля). Если в законе,
договоре или ином акте, на основании которого устанавливается общая
собственность, нет определения долей каждого из сособственников, то их доли
предполагаются равными. В общей собственности выделяются также реальные доли
(доли, индивидуализированные в натуре). При наличии выделенной в натуре доли ее
собственник остается собственником всей общей собственности, а если она
погибла, он может претендовать на оставшуюся часть имущества в размере
причитающейся ему доли.
Владение и пользование общим долевым
имуществом осуществляется по согласию всех сособственников, а при недостижении
соглашения спор решается судом. Распоряжение общей долевой собственностью также
осуществляется по согласию всех ее участников. При этом каждый участник может
распорядиться своей долей, и для этого не требуется согласия других
сособственников. Однако при продаже доли постороннему лицу другие участники
имеют право преимущественной покупки, которое заключается в том, что они имеют
преимущественное право приобрести долю по цене, за которую она продается и на
прочих равных условиях, за исключением случаев продажи на публичных торгах.
Продавец доли должен письменно уведомить других сособственников о намерении
продать ее третьему лицу. Для продажи доли недвижимости срок уведомления
составляет 30 дней, а для движимого имущества — 10 дней. Если по истечении
указанных сроков сособственники не выразили намерения приобрести долю, продавец
вправе продать ее третьему лицу.
Имущество, находящееся в долевой
собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между
ними, что означает ее прекращение. Участник долевой собственности вправе требовать
выдела своей доли из общего имущества. В этом случае общая собственность
сохраняется только в отношении остающихся участников.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
2.2 Право собственности граждан и юридических лиц
Все граждане и юридические лица являются частными собственниками принадлежащего им имущества. В этом качестве они могут быть собственниками любого имущества, в том числе различных видов недвижимости, включая земельные участки, предприятия как имущественные комплексы, а также иметь в собственности оборудование, транспортные средства и другие "средства производства".
Наряду с Конституцией РФ и ГК РФ, право собственности граждан и юридических лиц корреспондируется в ряде иных Федеральных законов. Так, например, в Земельном кодексе РФ закрепляется право собственности на землю граждан и юридических лиц: собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной собственности (ст.15).
Объектом права собственности граждан и юридических лиц не может быть только имущество, изъятое из оборота, поскольку оно составляет объект исключительной собственности федерального государства. По действующему законодательству таким имуществом являются богатства континентального шельфа и морской экономической зоны, некоторые виды вооружений, памятников истории и культуры и т. п. Конституция провозгласила возможность иметь в частной собственности не только землю (земельные участки), но и другие природные ресурсы (п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 36).Однако действующее законодательство пока не предусматривает возможности иметь в частной собственности участки недр или лесов. Так, новая редакция Закона РФ "О недрах"[1] в ст. 12 предусматривает, что недра, включая содержащиеся в них полезные ископаемые, являются государственной собственностью, а участки недр не могут быть предметом гражданского оборота (что нельзя признать вполне соответствующим положению п. 2 ст. 9 Конституции РФ); ст. 9 Федерального закона "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"[2] устанавливает исключительное право государственной собственности на природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи т. п. объекты). В любом случае виды объектов, которые не могут принадлежать на праве собственности гражданам и юридическим лицам, должны быть прямо указаны в законе (п. 2 ст. 129 ГК), но не в подзаконном акте. Это же касается и объектов, которые могут находиться в собственности частных лиц только по специальному разрешению, то есть ограниченных в обороте (абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 213 ГК РФ не подлежат ограничению количество, а также стоимость объектов права собственности граждан и юридических лиц, если только такое ограничение не вызывается целями защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (абз. 2 п. 2 ст. 1). Таким образом, Кодекс предусматривает весьма широкие возможности для развития частной собственности и создает ей необходимые правовые гарантии.
Итак, отношения собственности получают юридическое выражение как в системе правовых норм, образующих институт права собственности, так и в субъективном праве собственности, то есть в той мере власти, которую закон и иные правовые акты закрепляют за собственником. Не составляет исключения и собственность граждан. Гражданин, являющийся в соответствии с гражданским законодательством дееспособным, имеет право собственности на имущество, приобретенное им от участия в производительной, в том числе и предпринимательской деятельности, а так же на имущество, полученное им по наследству, на доходы от вложений в кредитные учреждения.
Объекты права собственности гражданина можно подразделить на:
• предметы, предназначенные для удовлетворения личных потребностей: земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, другие предметы домашнего хозяйства и личного потребления ;
• денежные средства, акции, облигации и другие ценные бумаги;
• объекты, служащие для организации производства, бытового обслуживания и предпринимательской деятельности;
• здания, сооружения, транспортные средства и иные средства производства.
Такая классификация объектов собственности на отдельные группы отражает соответствующее законодательство, касающееся права собственности на земельные участки, квартиры, жилые дома, приобретенные в порядке членства в жилищно-строительном, дачном кооперативе, так и выкупленные у государства или приобретенные у другого собственника по договору купли-продажи или наследования.
Важными нормами действующего законодательства являются закрепляющие за гражданином право использовать свою собственность для организации предпринимательской деятельности.
Гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает им по всем своим обязательствам. Предпринимательская деятельность может осуществляться гражданином без образования юридического лица, но с обязательной государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя.
Регистрация требуется в тех случаях, когда гражданин занимается предпринимательской деятельностью, с привлечением наемного труда, но без образования юридического лица, когда гражданин занимается предпринимательской деятельностью с привлечением наемного труда на базе образования юридического лица.
Гражданин в качестве собственника не требует регистрации, если он выступает в качестве наемного работника, а также лица, которое занимается экономической деятельностью, не направленной систематически на извлечение прибыли. При этом в собственности гражданина может, находится имущество, подлежащее специальной регистрации (например, недвижимость). Он может также совершать подлежащие регистрации сделки (например, приватизировать занимаемое им жилое помещение). Более того, может быть зарегистрировано его хозяйство (например, в похозяйственней книге органа местного самоуправления регистрируется подсобное хозяйство гражданина, проживающего в сельской местности). Однако во всех этих случаях в понятие регистрации вкладывается иной смысл, и она относится либо к принадлежащему гражданину имуществу, либо к совершаемым им сделкам, но не к его деятельности в качестве собственника, причем к деятельности как таковой. Собственником соответствующего имущества продолжает оставаться сам гражданин и никакого удвоения субъекта права не происходит.
Гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность, используя свое имущество в качестве вклада в хозяйственные общества и товарищества, кооперативы.
При этом имущество, принадлежащее хозяйственному обществу (товариществу) даже со 100% государственным или муниципальным участием, является объектом частной собственности. Государству или муниципальному образованию в этом случае принадлежат на праве собственности лишь акции (вклады) такого общества (товарищества)[3]. Соответственно любые условия учредительного договора хозяйственного товарищества или устава хозяйственного общества, предусматривающие право учредителя (участника) изъять при выходе внесенное им в качестве вклада имущество в натуре, должны признаваться недействительными, за исключением случаев, когда такая возможность предусмотрена в законе. При этом отсутствуют препятствия для перехода от одного вида частной собственности к другому, более того, такой переход поощряется, поскольку труд и капитал должны устремляться туда, где они могут принести наибольший экономический и иной социальный эффект. Нельзя сбрасывать со счетов как общесоциальные, так и общегражданские способы образования собственности граждан. К числу первых относятся пособия и выплаты из общественных фондов потребления, гуманитарная помощь из-за рубежа и за счет благотворительных фондов и т.д., к числу вторых- проценты на капитал ( дивиденды на акции) , наследование, дарение и т.д. Роль и значение первых за исключением разве гуманитарной помощи, в условиях перехода к рынку падает, вторых возрастает.
Что касается некоммерческих организаций, то в ГК РФ подчеркивается также, что такие некоммерческие юридические лица, как общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, допускаемые в имущественный (гражданский) оборот со строго целевым назначением, предусмотренным их уставами, вправе использовать принадлежащее им на праве собственности имущество лишь для достижения тех целей, которые прямо названы в их учредительных документах (п. 4 ст. 213). В этом смысле они, будучи частными собственниками, тем не менее, в большей степени ограничены в своих возможностях, нежели иные частные собственники. Более того, в случае их ликвидации участники таких организаций не получают прав на "ликвидационную квоту" (то есть на распределение части имущества, оставшейся после удовлетворения требований кредиторов), поскольку соответствующее имущество должно быть использовано в целях, прямо указанных в их учредительных документах[4].
Но вернемся к рассмотрению собственности граждан. Собственность одного лица образуется, как правило, за счет не одного, а нескольких источников. Например, гражданин как пенсионер получает пенсию, как наемный работник - заработную плату, как акционер - дивиденды, как лицо ведущее подсобное хозяйство на земельном участке в пригородной местности - доходы от собственной экономической деятельности, не направленной на извлечение прибыли.
Вопрос о субъекте права собственности граждан предельно прост: в качестве такового выступает гражданин в разных правовых качествах. В одних случаях перед нами наемный работник, в других - индивидуальный предприниматель, в третьих - предприниматель выступающий в маске юридического лица и т.д.
Всякое право, каким бы емким ни было его содержание, имеет свои границы. При определении границ права собственности граждан, а, следовательно, и границ его осуществления надлежит исходить из присущих гражданскому праву принципа дозволительной направленности гражданско-правового регулирования и принципа диспозитивности. Действие первого принципа означает, что гражданину при осуществлении принадлежащих ему прав, в том числе и права собственности, дозволено все, что не запрещено законом. Действие принципа диспозитивности означает, что гражданин по своему усмотрению осуществляет право собственности или не осуществляет его, сам избирает цели осуществления права и средства их достижения.
Круг юридических лиц, выступающих в качестве собственников принадлежащего им имущества, необычайно широк. Это хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, ассоциации и союзы, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также финансируемых собственником учреждений (п.3 ст.213 ГК РФ).
Юридические лица, которые выступают в качестве собственников, в своем большинстве основаны на принципе добровольного членства (участия). Их члены (участники) формируют имущественную базу соответствующей организации путем внесения взносов, вкладов, покупки акций и т.д.
При осуществлении права собственности юридического лица, определении параметров его деятельности имеет место сочетание актов коллегиальных и единоличных органов (например, общего собрания и генерального директора), причем решающее значение должно придаваться актам коллегиальных органов. Если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, то решение о совершении сделки должно быть принято советом директоров единогласно. При не достижении единогласия вопрос о совершении такой сделки совет директоров может вынести на решение общего собрания. Если же предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов активов, то решение, о ее совершении принимается общим собранием акционеров, причем для этого требуется большинство в три четверти голосов акционеров, присутствующих на собрании. Учредители (участники) юридических лиц, выступающих в качестве собственников, во всяком случае, не имеют на имущество юридического лица никаких вещных прав. Они имеют в отношение юридических лиц либо обязательственные права, если речь идет о хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах, либо вообще не имеют в отношении юридических лиц имущественных прав (ни вещных, ни обязательственных), если речь идет об общественных и религиозных организациях, благотворительных и иных формах, ассоциациях и союзах (пп.2 п.3 ст.48, п.4ст.213 ГК РФ).
Классификация субъектов нрава собственности юридических лиц может производиться по различным основаниям. На первый взгляд, наиболее оправданным кажется их подразделение на коммерческие и некоммерческие организации, общественные с точки зрения наиболее полного выявления, как общих черт, так и особенностей, присущих юридическим лицам именно как субъектам права собственности, представляется оправданным подразделение их на хозяйственные товарищества и общества, общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, объединения (ассоциации и союзы).
В собственности юридических лиц может быть как недвижимое, так и движимое имущество. Если имущество может принадлежать юридическому лицу, то его количество и стоимость не ограничивается, кроме случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц (как физических, так и юридических), обеспечения обороны страны и безопасности государства. Совершенно очевидно, что в собственности юридического лица не могут быть, например, объекты, относящиеся к исключительной собственности Российской Федерации, или объекты, для приобретения которых необходимо получение лицензии, но она получена, не была.
В соответствии с дозволительной направленностью и диспозитивностью гражданско-правового регулирования законодатель резко ограничил число обязательных предписаний, касающихся порядка формирования имущественных фондов юридических лиц, определения целей их расходования, обеспечения интересов физических и юридических лиц, участвующих в образовании имущества данного юридического лица.
ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Статья 214. Право государственной собственности
1. Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации).
2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.
3. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.
4. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).
Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа.
5. Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.
Статья 215. Право муниципальной собственности
1. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.
2. От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.
3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).
Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования.
ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОЙ ДОГОВОР, ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
Понятие договора.
Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных
значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе
обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором
закреплен факт установления обязательственного правоотношения. В настоящей
курсовой речь пойдет о договоре как юридическом факте, лежащем в основе
обязательственного правоотношения. В этом смысле договор представляет собой
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).
Договор—это наиболее распространенный вид сделок. Только
немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу договоров.
Основная же масса встречающихся в гражданском праве сделок — договоры. В
соответствии с этим договор подчиняется общим для всех сделок правилам. К
договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках. К
обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения об
обязательствах, если иное не предусмотрено общими правилами о договорах и
правилами об отдельных видах договоров (п. 2, 3 ст. 420 ГК).
Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Однако этот
волевой акт обладает присущими ему специфическими особенностями. Он
представляет собой не разрозненные волевые действия двух или более лиц, а
единое волеизъявление, выражающее их общую волю. Для того чтобы эта общая
воля могла быть сформирована и закреплена в договоре, он должен быть
свободен от какого-либо внешнего воздействия. Поэтому ст. 421 ГК закрепляет
целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора.
Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты гражданского
права свободны в решении вопроса, заключать или не заключать договор. Пункт
1 ст. 421 ГК устанавливает: «Граждане и юридические лица свободны в
заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за
исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена
настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством». В
настоящее время случаи, когда обязанность заключить договор установлена
законом, не так многочисленны. Как правило, это имеет место тогда, когда
заключение такого рода договоров соответствует интересам как всего общества
в целом, так и лица, обязанного заключить такой договор. Например, в
соответствии с п. 1 ст. 343 ГК залогодатель или залогодержатель в
зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан,
если иное не предусмотрено законом или договором, застраховать за счет
залогодателя заложенное имущество.
Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при
заключении договора. Так, в приведенном примере, когда залогодатель или
залогодержатель в. силу закона обязан заключить договор страхования
заложенного имущества, за ним сохраняется свобода выбора страховщика, с
которым будет заключен договор страхования.
В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников
гражданского оборота в выборе вида договора. В соответствии с п. 2, 3 ст.
421 ГК стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить
договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон
по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о
договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не
вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Так, суд
применил правила о договорах хранения и правила о договорах имущественного
найма к договору, по которому один гражданин оставил другому на хранение
пианино, разрешив им пользоваться в качестве платы за хранение.
В-четвертых, свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон
при определении условий договора. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК условия
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В
случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная
норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо
установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии
такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Так,
п. 2 ст. 616 ГК устанавливает, что арендатор обязан производить за свой
счет текущий ремонт, если иное не установлено законом или договором. Если
для отдельных видов аренды законом не установлено иное, то стороны при
заключении договора аренды могут прийти к соглашению о том, что текущий
ремонт будет производить за свой счет арендодатель, а не арендатор, как это
предусмотрено п. 2 ст. 616 ГК
При всей свободе договора последний должен соответствовать обязательным
для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами
(императивным нормам), действующим в момент его заключения. Существование
императивных норм обусловлено необходимостью защиты публичных интересов или
интересов слабой стороны договора. Так, в целях защиты интересов
потребителей п. 2 ст. 426 ГК устанавливает, что цена товаров, работ и
услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми
для всех потребителей. Если после заключения договора принят закон,
устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые
действовали при заключении договора, условия заключенного договора
сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (п.
2 ст. 422 ГК).
Иными словами, к договорам применяется такое общее правило, как «закон
обратной силы не имеет», что, несомненно, придает устойчивость гражданскому
обороту. Участники договора могут быть уверены в том, что последующие
изменения в законодательстве не могут изменить условий заключенных ими
договоров. Вместе с тем потребности дальнейшего развития гражданского
оборота могут натолкнуться на такие препятствия, которые заложены в
условиях заключенных договоров. В целях преодоления этих препятствий в п. 2
ст. 422 ГК предусмотрена возможность изменения условий уже заключенных
договоров путем введения обязательных для участников договора правил,
действующих с обратной силой. При этом следует обратить внимание на то, что
вновь введенные правила только в том случае обязательны для участников
ранее заключенных договоров, если обратная сила им придана законом. Иные
правовые акты не могут действовать с обратной силой в отношении заключенных
договоров.
Виды договоров
Деление договоров на отдельные виды.
Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими
свойствами, так и определенными различиями, позволяющими отграничивать их
друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться во всей массе
многочисленных и разнообразных договоров, принято осуществлять их деление
на отдельные виды. В основе такого деления могут лежать самые различные
категории, избираемые в зависимости от преследуемых целей. Деление
договоров на отдельные виды имеет не только теоретическое, но и важное
практическое значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота
достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности наиболее
существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому договору,
который в наибольшей мере соответствует их потребностям.
Поскольку договоры являются разновидностью сделок, на них
распространяется и деление сделок на различные виды. Так, общее для всех
сделок учение о делении их на консенсуальные и реальные в равной мере
применимо и к договорам. Я предлагаю рассмотреть деление, которое имеет
отношение только к договорам и не применяется к односторонним сделкам.
Основные и предварительные договоры.
Гражданско-правовые договоры различаются в зависимости от их
юридической направленности. Основной договор непосредственно порождает
права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ,
передачей имущества, выполнением работ, указанием услуг и т.п.
Предварительный договор – это соглашение сторон о заключении основного
договора в будущем. Большинство договоров- это основные договоры,
предварительные договоры встречаются значительно реже. До введения на
территории Российской Федерации ст. 60 Основ гражданского законодательства
1991 г. гражданским законодательством России прямо не предусматривалась
возможность заключения предварительных договор. Однако заключение таких
договоров допускалось, поскольку это не противоречило основным началам и
общему смыслу законодательства России. В настоящее время заключение
предварительных договоров регламентируется ст. 429 ГК. В соответствии с
указанной статьей по предварительному договору стороны обязуются заключить
в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг
на условиях, предусмотренных в предварительном договоре. Предварительный
договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если
форма договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о
форме предварительного договора влечет его ничтожность.
Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие
установить предмет, а также другие существенные условия договора. Так,
стороны могут заключить договор, по которому собственник жилого дома
обязуется его продать покупателю, а покупатель купить его в начале летнего
сезона. В указанном предварительном договоре обязательно должны содержаться
условия, позволяющие определить тот жилой дом, который в будущем будет
продан, а также его продажную цену и перечень лиц, сохраняющих в
соответствии с законом право пользования этим жилым домом. В противном
случае данный предварительный договор будет считаться незаключенным.
В предварительном договоре указывается срок, в который стороны
обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном
договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года
с момента заключения предварительного договора. Если в указанные выше сроки
основной договор не будет заключен и ни одна из сторон не сделает другой
стороне предложение заключить такой договор (оферта), предварительный
договор прекращает свое действие.
Также интересен вопрос о включении в основной договор условий, не
предусмотренных предварительным договором. Он решается арбитражным судом с
учетом конкретных обстоятельств дела[6].
В практике арбитражных судов возник вопрос, вправе ли арбитражный суд
понуждать сторону включить в основной договор условия о цене, если такое
условие не было предусмотрено в предварительном договоре.
Согласно пункту 1 статьи 429 ГК РФ по предварительному договору стороны
обязуются в будущем заключить договор на условиях, предусмотренных
предварительным договором (о чем было уже сказано выше).
Если в предварительном договоре условие о цене не было сказано, то это
не означает, что стороны не определились в данном вопросе. В соответствии
со статьей 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене,
установленной соглашением сторон. При отсутствии в возмездном договоре
условия о цене и невозможности ее определения исходя из условий договора
исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги.
Отсюда следует, что требование о включении в основной договор условия о
том, что цена определяется в порядке, предусмотренном статьей 424 ГК РФ,
должно быть удовлетворено арбитражным судом.
В том случае, когда в предварительном договоре указано, что условие о
цене будет определено сторонами в основном договоре, такая запись должна
расцениваться арбитражным судом как достижение согласия сторон о включении
в договор данного условия и разногласия по установлению конкретной цены
также подлежат рассмотрению арбитражным судом.
Если одна из спорящих сторон при отсутствии в предварительном договоре
условия о цене настаивает на включении в основной договор условия об
определении цены в ином порядке, чем предусмотрено статьей 424 ГК РФ, или
требует указания в нем конкретной цены, а другая сторона возражает против
этого, то арбитражный суд не вправе рассматривать такой спор.
В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, в
пределах срока его действия уклоняется от заключения основного договора,
применяются правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров.
Предварительный договор необходимо отличать от соглашений о намерениях,
имеющих место на практике. В указанных соглашениях о намерениях лишь
фиксируется желание сторон вступить в будущем в договорные отношения.
Однако само соглашение о намерениях не порождает каких-либо прав и
обязанностей у сторон, если в нем не установлено иное. Поэтому отказ одного
из участников соглашения о намерениях заключить предусмотренный таким
соглашением договор не влечет для него каких-либо правовых последствий и
может только повлиять на его деловую репутацию.
Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц.
Указанные договоры различаются в зависимости от того, кто может требовать
исполнения договора. Как правило, договоры заключаются в пользу их
участников, и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только
их участникам. Вместе с тем встречаются и договоры в пользу лиц, которые не
принимали участия в их заключении, т. е. договоры в пользу третьих лиц.
В соответствии со ст. 430 ГК договором в пользу третьего лица
признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан
произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в
договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу. Так, если арендатор заключил договор
страхования арендованного имущества в пользу его собственника
(арендодателя), то право требования выплаты страхового возмещения при
наступлении страхового случая принадлежит арендодателю, в пользу которого и
заключен договор страхования. И только в том случае, когда третье лицо
отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может
воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым
актам и договору. Так, в приведенном примере арендатор, заключивший договор
страхования в пользу арендодателя, только в том случае вправе требовать
выплаты ему страхового возмещения, когда последний отказался от права на
его получение. Вместе с тем в самом договоре могут быть предусмотрены иные
последствия отказа третьего лица от принадлежащего ему права требования.
Например, в приведенном выше примере в договоре страхования может быть
предусмотрено, что в случае отказа арендодателя от получения страхового
возмещения последнее арендатору не выплачивается. Иные последствия могут
быть предусмотрены и законом. Например, в соответствии с действующим
законодательством по договору личного страхования на случай смерти в пользу
третьего лица, при наступлении страхового случая — смерти застрахованного
гражданина — последний, разумеется, не может требовать выплаты страхового
возмещения даже в том случае, если третье лицо отказалось от этого права.
Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения
воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или
изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица (п. 2 ст. 430
ГК). Указанное правило введено в целях защиты интересов третьего лица,
которое в своей хозяйственной деятельности может рассчитывать на
использование того права, которое оно получило по договору, заключенному в
его пользу. Поскольку изменение или расторжение договора, заключенного в
пользу третьего лица, может поставить в затруднительное положение третье
лицо, решившее воспользоваться предоставленным ему правом, действующее
законодательство перекрывает возможность прекращения или изменения
содержания этого права после того, как третье лицо выразило должнику свое
намерение воспользоваться этим правом.
Указанное правило применяется, если иное правило не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или договором. Так, в соответствии со ст.
59—61 Устава железных дорог договор перевозки, заключаемый между
грузоотправителем и железной дорогой в пользу грузополучателя, может быть
изменен без согласия грузополучателя даже в том случае, если
грузополучатель выразил желание воспользоваться правом, возникшим у него по
договору перевозки.
Должник в договоре, заключенном в пользу третьего лица, вправе
выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы
выдвинуть против кредитора (п. 3 ст. 430 ГК). Так, если грузополучатель
предъявляет к перевозчику требование о ненадлежащем качестве доставленного
груза, последний вправе ссылаться на то, что качество груза ухудшилось по
вине работников грузоотправителя, осуществлявших его погрузку.
От договоров в пользу третьего лица следует отличать договоры об
исполнении третьему лицу. Последние не предоставляют третьему лицу никаких
субъективных прав. Поэтому требовать исполнения таких договоров третье лицо
нс может. Например, при заключении между гражданином и магазином договора
купли-продажи подарка с вручением его имениннику последний не вправе
требовать исполнения данного договора.
Односторонние и взаимные договоры. В зависимости от характера
распределения прав и обязанностей между участниками все договоры делятся на
взаимные и односторонние. Односторонний договор порождает у одной стороны
только права, а у другой — только обязанности. Во взаимных договорах каждая
из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к
другой стороне. Большинство договоров носит взаимный характер. Так, по
договору купли-продажи продавец приобретает право требовать от покупателя
уплаты денег за проданную вещь и одновременно обязан передать эту вещь
покупателю. Покупатель, в свою очередь, приобретает право требовать
передачи ему проданной вещи и одновременно обязан заплатить продавцу
покупную цену. Вместе с тем встречаются и односторонние договоры. Например,
односторонним является договор займа, поскольку заимодавец наделяется по
этому договору правом требовать возврата долга и не несет каких-либо
обязанностей перед заемщиком. Последний, наоборот, не приобретает никаких
прав по договору и несет только обязанность по возврату долга.
Односторонние договоры необходимо отличать от односторонних сделок.
Последние не относятся к договорам, так как для их совершения не требуется
соглашения сторон, а достаточно волеизъявления одной стороны.
Возмездные и безвозмездные договоры. Указанные договоры различаются в
зависимости от опосредуемого договором характера перемещения материальных
благ. Возмездным признается договор, по которому имущественное
предоставление одной стороны обусловливает встречное имущественное
предоставление от другой стороны. В безвозмездном договоре имущественное
предоставление производится только одной стороной без получения встречного
имущественного предоставления от другой стороны. Так, договор купли-продажи
— это возмездный договор, который, в принципе, безвозмездным быть не может.
Договор дарения, наоборот, по своей юридической природе — безвозмездный
договор, который, в принципе, не может быть возмездным. Некоторые же
договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Например,
договор поручения может быть и возмездным, если поверенный получает
вознаграждение за оказанные услуги, и безвозмездным, если такого
вознаграждения не выплачивается (ст. 972 ГК).
Большинство договоров носят возмездный характер, что соответствует
природе общественных отношений, регулируемых гражданским правом. По этой же
причине п. 3 ст. 423 ГК устанавливает, что договор предполагается
возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа
договора не вытекает иное.
Свободные и обязательные договоры. По основаниям заключения все
договоры делятся на свободные и обязательные. Свободные — это такие
договоры, заключение которых всецело зависит от усмотрения сторон.
Заключение же обязательных договоров, как это следует из самого их
названия, является обязательным для одной или обеих сторон. Большинство
договоров носит свободный характер. Они заключаются по желанию обеих
сторон, что вполне соответствует потребностям развития рыночной экономики.
Однако в условиях экономически развитого общества встречаются и
обязательные договоры. Обязанность заключения договора может вытекать из
самого нормативного акта. Например, в силу прямого указания закона в
случаях создания юридического лица заключение договора банковского счета
становится обязательным как для банковского учреждения, так и для
созданного юридического лица (п. 2 ст. 846 ГК). Юридическая обязанность
заключить договор может вытекать и из административного акта. Так, выдача
местной администрацией ордера на жилое помещение обязывает жилищно-
эксплуатационную организацию заключить договор социального жилищного найма
с тем гражданином, которому выдан орган.
Среди обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры.
Впервые в нашем законодательстве публичный договор был предусмотрен ст. 426
ГК. В соответствии с указанной статьей публичный договор характеризуется
следующими признаками:
1) Обязательным участником публичного договора является коммерческая
организация.
2) Указанная коммерческая организация должна осуществлять деятельность
по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг.
3) Данная деятельность должна осуществляться коммерческой организацией
в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжения, медицинское,
гостиничное обслуживание и т. п.).
4) Предметом договора должно быть осуществление коммерческой
организацией деятельности, указанной в п. 2 и 3.
При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков договор не
является публичным и рассматривается как свободный договор. Так, если
предприятие розничной торговли заключает с гражданином договор купли-
продажи канцелярских товаров, которыми торгует это предприятие, то данный
договор является публичным. Если же предприятие розничной торговли
заключает договор с другим предприятием о продаже последнему излишнего
торгового оборудования, то это— свободный договор, поскольку его предметом
не является деятельность коммерческой организации по продаже товаров,
осуществляемая в отношении каждого, кто к ней обратится.
Практическое значение выделения публичных договоров состоит в том, что
к публичным договорам применяются правила, отличные от общих норм
договорного права. К числу таких специальных правил, применяемых к
публичным договорам, относятся следующие:
1) Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения
публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю
соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы.
2) При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения
публичного договора другая сторона вправе по суду требовать заключения с
ней этого договора в соответствии с положениями, применяемыми при
заключении договора в обязательном порядке.
3) Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному
лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме
случаев, когда законом или иными правовыми актами допускается
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. Так,
автотранспортное предприятие, осуществляющее перевозку пассажиров, не
вправе отказать в перевозке одному из пассажиров только по той причине, что
работник этого автотранспортного предприятия обещал своему знакомому
оставить для него место в автобусе. Однако такое предпочтение допускается,
если это предусмотрено законом или иным правовым актом. Например, в
соответствии со ст. 15 Закона РФ «О ветеранах» инвалиды Великой
Отечественной войны пользуются преимущественным правом установки по месту
их жительства телефонного аппарата[7].
4) Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного
договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением
случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление
льгот для отдельных категорий потребителей. Так, энергоснабжающая
организация не может отпускать электроэнергию одним потребителям по одной
цене, а другим — по другой. Исключение составляют те потребители, которым
льготы по оплате электроэнергии установлены законом или иным правовым
актом. Например, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №
431 от 5.05.92 г. «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
многодетным семьям предоставлена скидка в оплате коммунальных услуг не ниже
30%[8].
5) В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской
Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и
исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т. п.).
6) Условия публичного договора, не соответствующие требованиям п. 4 или
5, ничтожны.
С иском о понуждении заключить публичный договор вправе обратиться
только контрагент коммерческой организации, обязанной его заключить[9].
В практике арбитражных судов возник вопрос о том, вправе ли
коммерческая организация, в обязанности которой входит выполнение работ или
оказание услуг, в отношении каждого, кто к ней обратиться, требовать
заключения договора с потребителем в связи с уклонением последнего от его
заключения.
Как следует из пункта 1 статьи 421 ГК РФ, понуждение к заключению
договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность
заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно
принятым обязательством.
Пункт 3 статьи 426 ГК РФ устанавливает, что при необоснованном
уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора
применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 ГК РФ.
В пункте 4 указанной статьи предусмотрено следующее: если сторона, для
которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение
договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.
По смыслу пунктов 1 и 3 статьи 426, а также пункта 4 статьи 445 ГК РФ
обратиться в суд с иском о понуждении заключить публичный договор может
только контрагент обязанной стороны.
Коммерческая организация понуждать потребителя к заключению такого
договора не вправе.
В тех случаях, когда потребитель пользуется услугами (энергоснабжение,
услуги связи и т.п.), оказываемыми обязанной стороной, однако от заключения
договора отказывается, арбитражные суды должны иметь в виду следующее:
фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны следует
считать в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ как акцепт абонентной
оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги ( выполняющей работы).
Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные.
Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. Указанные
договоры различаются в зависимости от способа их заключения. При заключении
взаимосогласованных договоров их условия устанавливаются всеми сторонами,
участвующими в договоре. При заключении же договоров присоединения их
условия устанавливаются только одной из сторон. Другая сторона лишена
возможности дополнять или изменять их и может заключить такой договор
только согласившись с этими условиями (присоединившись к этим условиям). В
соответствии с п. 1 ст. 428 ГК договором присоединения признается договор,
условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом. Примером договоров
присоединения могут служить договоры перевозки, заключаемые железной
дорогой с клиентами, договоры проката, договоры бытового подряда и т.д.
Поскольку условия договора присоединения определяются только одной из
договаривающихся сторон, необходимо как-то защищать интересы другой
стороны, не принимающей участие в определении условий договора. В этих
целях п. 2 ст. 428 ГК предоставляет присоединившейся стороне право
потребовать расторжения иди изменения договора, если договор присоединения
хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону
прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или
ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств, либо
содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия,
которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы
при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.
Так, если в договоре присоединения установлена ответственность
присоединившейся стороны в виде значительной по сумме штрафной неустойки и
исключена какая-либо ответственность другой стороны, то присоединившаяся к
договору сторона вправе потребовать либо исключения из договора условий о
ее ответственности, либо установления соразмерной ответственности другой
стороны. Однако, если сторона присоединилась к договору в связи с
осуществлением своей предпринимательской деятельности, то предъявленное ею
требование о расторжении или изменении договора не подлежит удовлетворению,
если присоединившаяся к договору сторона знала или должна была знать, на
каких условиях заключен договор.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
Для того чтобы стороны могли достичь соглашения и тем самым заключить договор, необходимо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала предложение о заключении договора, а другая приняла это предложение. Поэтому заключение договора проходит две стадии. Первая стадия именуется офертой, а вторая — акцептом. В соответствии с этим сторона, делающая предложение заключить договор, является оферентом, а сторона, принимающая предложение, — акцептантом. Договор считается заключенным, когда оферент получит акцепт от акцептанта.
Для того, что бы предложение, признавалось офертой оно должно соответствовать требованиям ст. 435 ГК, а именно:
должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица заключить договор;
должно содержать все существенные условия договора;
должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.
Первое требование обусловлено тем, что без намерения лица заключить договор, он не может быть заключен, даже если это лицо сообщило контрагенту все существенные условия договора. Второе требование вытекает из п. 1 ст. 432 ГК, в соответствии с которым договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Если в предложении заключить договор отсутствует хотя бы одно из существенных условий, он не может быть заключен, даже если вторая сторона и согласится с таким предложением. Наконец, третье требование обусловлено тем, что в момент заключения договора должно сниматься предложение его заключить. Иначе может возникнуть ситуация в которой в отношении одного и того же предмета может быть заключено несколько договоров, из которых реально можно исполнить только один.
Так как в ст. 435 ГК определены требования к оферте, то можно сделать вывод, что при отсутствии любого из указанных выше признаков предложение может рассматриваться только как приглашение делать оферту.
От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту. Под публичной офертой понимается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК). В этом случае предложение заключить договор обращено к любому и каждому. Поэтому первый, кто отзовется на публичную оферту, акцептует ее и тем самым снимает предложение.
Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это предложение.
Намерение акцептанта принять предложение должно быть выражено таким образом, чтобы не было сомнений ни в отношении факта акцепта, ни в отношении совпадения условия акцепта с условиями оферты. Эти требования могут быть выражены в правиле, согласно которому акцепт должен быть абсолютным и соответствовать условиям оферты. Если же согласие на предложение заключить договор сопровождается какими-либо дополнениями или изменениями условий, содержащихся в оферте, «то его можно считать лишь приглашением к переговорам, но никак не акцептом. Если лицо, получившее оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совершает в соответствии действия по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, уплата соответствующей суммы и т. п.), то это считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
До получения акцепта оферентом акцептант вправе отозвать акцепт. При этом ст. 439 ГК устанавливает правило: если извещение об отзыве акцепта поступило ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным.
Если ответ о согласии заключить договор, дан на иных условиях, чем предложено в оферте, то такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой (ст. 443 ГК). Если стороны сами не могут урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора, то у них есть возможность прийти к соглашению о передаче возникшего спора на рассмотрение суда (ст. 446 ГК). В этом случае условия договора, по которым стороны не пришли к соглашению, определяются в соответствии с решением суда.
Если адресат вообще никак не отреагировал на предложение заключить договор, то его молчание рассматривается, по общему правилу, как отказ от заключения договора.
Важное значение при заключении договоров приобретает вопрос о времени и месте заключения договора. К договорным отношениям применяется законодательство, действующее на момент его заключения на той территории, где он был заключен. Соглашение считается состоявшимся в тот момент, когда оферент получил согласие акцептанта. Этот момент и признается временем заключения договора. Иное правило установлено для реальных договоров, которые считаются заключенными с момента передачи соответствующего имущества. Наконец, договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (ст. 433 ГК). Если в договоре не указано место его заключения, то в соответствии со ст. 444 ГК договор признается заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица, направившего оферту.
Большое значение имеет также вопрос о начале и окончании действия договора. Как гласит ст. 425 ГК, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Вместе с тем стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.
Существует общее правило, согласно которому истечение срока договора только тогда прекращает его действие, когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них обязанности. Если же не исполнена надлежащим образом хотя бы одна обязанность, вытекающая из договора, то последний не прекращает свое действие и по истечении срока, на который был заключен договор. Вместе с тем законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
Наконец, окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Так, например, поставщик отвечает перед покупателем за недостатки поставленного товара даже после окончания действия договора поставки.
Законодательство предусматривает порядок, когда заключение договора обязательно для одной из сторон. При заключении договора в обязательном порядке применяются правила ст. 445 ГК. Заинтересованная в заключении договора сторона, для которой его заключение не является обязательным, направляет другой стороне, для которой заключение договора обязательно, проект договора - оферту. Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получения оферты рассмотреть ее и направить другой стороне либо извещение об акцепте, либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), либо извещение об отказе от акцепта.
Проект договора может направить и сторона, для которой заключение договора обязательно.
Как подчеркивалось ранее, при рассмотрении положений о свободе договора принудительный порядок заключения договора сейчас встречается в практике достаточно редко.
Законодательство также предусматривает в ст. 447—449 ГК возможность заключения договора на торгах. Сущность указанного способа состоит в том, что договор заключается организатором торгов с лицом, выигравшим торги.
В качестве организатора торгов может выступать собственник вещи или обладатель имущественного права, либо специализированная организация.
Торги могут проводиться в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу — лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом. В конкурсе или аукционе должно участвовать два или большее число лиц, иначе они теряют смысл и признаются несостоявшимися.
В процессе работы по договору стороны могут столкнуться с ситуацией, которая потребует некоторого изменения, либо прекращения взятых на себя обязательств. Именно для таких случаев действующее законодательство формулирует основные положения и правила, касающиеся изменения и расторжения договора.
В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК, соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Так, если договор заключен в письменной форме, то и его изменение или расторжение также должны быть совершены в письменной форме. Если стороны нотариально удостоверили договор, то его изменение или расторжение также должны быть нотариально удостоверены.
Таким образом, можно сделать вывод, что форма внесения изменений и дополнений в договор, а также форма его расторжения обязательно должна соответствовать форме заключенного договора.
Иной порядок установлен для случаев, когда договор изменяется или расторгается не по взаимному соглашению сторон, а по требованию одной из них. В таком случае заинтересованная сторона обязана направить другой стороне предложение об изменении или расторжении договора. Сторона, получившая такое предложение, обязана в установленный в законе или в договоре срок направить стороне, сделавшей предложение об изменении или расторжении договора:
1) либо извещение о согласии с предложением;
2) либо извещение об отказе от предложения;
3) либо извещение о согласии изменить договор на иных условиях.
В п. 2 ст. 452 ГК особо подчеркивается, что требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом, либо договором, а при его отсутствии—в 30-дневный срок.
Вместе с тем следует иметь в виду, что нельзя расторгнуть или изменить уже исполненный договор. Дело в том, что договор, так же, как и основанное на нем обязательство, прекращается вследствие их надлежащего исполнения, как того требует ст. 408 ГК. Поэтому нельзя расторгнуть или изменить то, чего к моменту изменения или расторжения уже не существует.
Так как изменение, дополнение, расторжение являются значимыми событиями, юридическими фактами, то они порождают определенные юридические последствия.
В случае изменения договора соответствующим образом меняется и содержание обязательства, основанного на данном договоре. При этом обязательство изменяется в той части, в какой был изменен лежащий в его основе договор. Так, если стороны в договоре поставки условились, что поставщик вместо товара первого сорта будет поставлять товар второго сорта, то покупателю будет принадлежать право требовать от поставщика поставки товара второго, а не первого сорта. В остальной части обязательства сторон и условия договора (например, сроки поставки, ассортимент, количество товара, упаковка и т.п.) сохраняются в прежнем виде.
При расторжении договора он прекращает свое действие, и вместе с этим прекращается и основанное на нем обязательство. С этого момента стороны лишаются принадлежащих им в силу обязательства прав и освобождаются от лежащих на них обязанностей.
Если изменение или расторжение договора произошло по взаимному соглашению сторон, то основанное на нем обязательство соответствующим образом изменяется или прекращается с момента заключения сторонами соглашения об изменении или расторжении договора. Однако иное правило может вытекать из содержания соглашения или характера изменения договора. При изменении или расторжении договора в судебном порядке основанное на нем обязательство соответственно изменяется или прекращается с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора.
Поскольку до изменения или расторжения договора последний мог быть в определенной части исполнен сторонами, возникает вопрос о судьбе того, что уже было исполнено до изменения или расторжения договора. По общему правилу, стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора. Если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного нарушения его условий одной из сторон, то в соответствии с п. 5 ст. 453 ГК, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ
13.8.1 Понятие гражданско-правовой ответственности
Санкции в гражданском праве — меры государственного принуждения, принимаемые для защиты прав и интересов стороны обязательства, потерпевшей от его нарушения другой стороной[1]. Такие санкции предусмотрены главой 25 ГК и направлены:
· на обеспечение исполнения обязательств либо
· на компенсацию имущественных потерь потерпевшей стороны.
Основание гражданско-правовой ответственности — сложный юридический факт, образующий состав гражданского правонарушения, т.е. совокупность условий, необходимых для применения мер ответственности. Такими условиями для всех видов правонарушений являются:
· противоправное поведение;
· вина должника.
Кроме того, для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимы:
· наличие убытков у потерпевшей стороны;
· причинная связь между противоправным поведением должника и наступившими у потерпевшего убытками.
Противоправное поведение — поведение, нарушающее норму права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. Такое поведение выражается в виде противоправного действия или противоправного бездействия. Действие считается противоправным, если оно:
· прямо запрещено законодательством либо
· противоречит основанию обязательства (закону, договору, обычаю делового оборота, обычно предъявляемым требованиям).
Бездействие является противоправным, если на лицо возложена юридическая обязанность выполнить определенное действие.
Вина — субъективное условие гражданско-правовой ответственности, психическое отношение субъекта к своему противоправному поведению, в котором проявляется степень его пренебрежения интересами контрагента или общества.
Понятие вины применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам. Вина юридических лиц проявляется через виновное поведение их работников (ст. 402 ГК) и исходит из способности юридического лица в лице его органа (руководителя) предвидеть противоправные действия своих работников и своими действиями предотвращать их или пресекать.
Формы вины — умысел и неосторожность (простая и грубая). Умысел имеет место тогда, когда поведение лица сознательно направлено на правонарушение. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательств ничтожно.
При вине в форме неосторожности в поведении лица отсутствуют элементы намеренности: оно не направлено на сознательное совершение правонарушения, однако в нем отсутствует необходимая для надлежащего исполнения обязательства заботливость и осмотрительность.В связи с этим в споре между сторонами нарушенного обязательства различается предмет доказывания: каждая из сторон призвана доказывать то, что ей может быть достоверно известно. Так, потерпевшая сторона, как правило, доказывает:
· факт совершенного против нее правонарушения;
· причинение ей убытков;
· причинную связь между ними.
Правонарушитель же должен доказывать отсутствие своей вины, т.е.:
· какие меры он принял для надлежащего исполнения обязательства;
· какую степень заботливости и осмотрительности он проявил.
Вместе с тем такое основанное на презумпции виновности правонарушителя условное разделение предмета доказывания не исключает возможности для потерпевшей стороны доказывать виновность правонарушителя. В отличие от общего принципа ответственности за вину гражданско-правовая ответственность при осуществлении предпринимательской и некоторых других видов деятельности строится на началах риска: предприниматель несет ответственность как за виновное, так и за невиновное (случайное) неисполнение обязательства. Такая повышенная ответственность может быть применена к предпринимателю (либо владельцу источника повышенной опасности), если он не докажет, что нарушил обязательство вследствие действия непреодолимой силы либо по вине потерпевшего.
Непреодолимая сила — чрезвычайное (т. е. такое, которое заранее нельзя было предвидеть) и непредотвратимое в данных условиях (в отличие от простого «случая») обстоятельство.
Убытки — это отрицательные последствия, насту пившие в имущественной сфере потерпевшего в результате совершения против него правонарушения. Убытки принято делить на 2 части:
· реальный ущерб — уменьшение стоимости имущества (его утрата или повреждение), а также расходы на восстановление нарушенного права (напр., судебные издержки потерпевшего);
· упущенная выгода — доходы, которые потерпевший получил бы при отсутствии правонарушения; причем такие доходы должны быть подтверждены либо точными данными, либо реальными расчетами.
Причинная связь между противоправным поведением должника и возникшими у кредитора убытками является решающим основанием для взыскания убытков с должника.
ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Существующий в обществе правопорядок
обеспечивается различными правовыми средствами, одним из которых является
гражданско-правовая ответственность. Это одна из мер воздействия на лицо,
нарушившее права или охраняемые законом интересы других участников гражданского
оборота. Гражданско-правовая ответственность состоит в возложении на
правонарушителя обязанности претерпеть неблагоприятные имущественные
последствия в виде безвозмездного умаления его имущественной сферы. Исполнение
правонарушителем этой обязанности обеспечивается мерами государственного
принуждения.
Гражданско-правовая ответственность имеет
компенсационную и предупредительную функции. Компенсационная
функция заключается в устранении для потерпевшего неблагоприятных последствий
правонарушения за счет умаления имущественной сферы нарушителя.
Предупредительная функция состоит в направленности на исключение в будущем
подобных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами:
В зависимости от оснований возникновения
гражданско-правовая ответственность подразделяется на два вида: деликатная
(внедоговорная) ответственность, или ответственность за причинение вреда, —
эта ответственность возникает непосредственно из правонарушения, при отсутствии
на момент его совершения обязательственных отношений между нарушителем и потерпевшим;
договорная ответственность, которая наступает при нарушении должником
своих обязательств в уже существующем между сторонами относительном
правоотношении (например, ненадлежащее исполнение подрядчиком своих
обязательств по договору подряда). В данной главе будет рассмотрена именно
договорная ответственность. Правонарушитель именуется должником, а потерпевший
— кредитором.
Особенности института деликатной
ответственности будут рассмотрены в гл. 33.
Определенную специфику имеет возложение
ответственности при множественности правонарушителей (должников): в этих
случаях может наступать долевая, солидарная или субсидиарная
ответственность.
В соответствии со ст. 321 ГК при
множественности должников каждый из них несет ответственность в равной доле с
другими постольку поскольку из закона, иных правовых актов или условий
обязательстве не вытекает иное. Таким образом, в большинстве случаев имеет
месте долевая ответственность.
Солидарная ответственность наступает
только в случае, если она предусмотрена договором или установлена законом (п. 1
ст. 322 ГК). Следует особо отметить, что ответственность нескольких должников
по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, является
солидарной, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не
установлено иное.
Как при долевой, так и при солидарной
ответственности каждый из должников находится в одинаковом положении по
отношению к кредитору. Иная ситуация при так называемой субсидиарной
ответственности, когда наряду с основным должником появляется дополнительный
(субсидиарный) должник (ст. 399 ГК). В этом случае до предъявления требования к
субсидиарному должнику кредитор должен предъявить его к основному должнику, и
только если основной должник отказался удовлетворить требование в разумный срок
или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное
требование, оно может быть адресовано субсидиарному должнику. Последний обязан
до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об
этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, привлечь
основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет
право выдвинуть против последующего требования субсидиарного должника все те
требования, которые он имел против кредитора.
УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Основания наступления гражданско- правовой ответственности
Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.
Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону.
Конституция РФ.
Условия ответственности:
Привлечение к гражданско-правовой ответственности возможно лишь при наличии определенных, предусмотренных законом условий. Их совокупность образует состав гражданского правонарушения.
Согласно п.1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом несет ответственности при наличии вина, кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Таким образом, полный ( общий ) состав гражданского правонарушения включает в себя следующие условия ( элементы ) :
1. Противоправность поведения
2. Наличие вреда
3. Причинная связь между противоправным поведение и возникающим вредом
4. Вина причинителя вреда.
Противоправным является действие либо бездействие, нарушающее нормы закона или иного правового акта, а так же субъективное право лица.
Действия приобретают противоправный характер при ненадлежащем исполнении обязанности, то есть при исполнении и с отступлением от условий определенных правовым актов или договором. Законодательство содержит исчерпывающий перечень заключенных действий, противоправный, например, разглашение коммерческой тайны (ст. 139 Гражданского кодекса Российской
Федерации), совершение ничтожных сделок (ст. 166-172 Гражданского Кодекса
Российской Федерации). Противоправно вносить и принимать жилищные сертификаты в качестве взноса уставный капитал хозяйственных органов и товариществ ( п. 19 Положения о выпуске и обращении жилищных сертификатов
)[ii]. Противоправное бездействие не сводится к простой пассивности субъекта, а состоит в воздержании от определенных предписанных правовым актом или договором действий.
Вредными, но не противоправными буду действия :
1. осуществление профессиональных функций лицами некоторых специальностей ( пажарными при тушении пожара жилого дома повреждают мебель )
2. причинение вреда с согласия потерпевшего в пределах, установленных правовым актом ( проведение опасного медико- биологического эксперимента на здоровом человеке – добровольно)
3. осуществление своего права в рамка, предусмотренных правовым актом ( разрушение собственником своего сарай ).
Вред, в гражданском праве – это умаление, уничтожение субъективного гражданского права или блага. Вред может быть причинен личности или имуществу. В юридической литературе в судебной или арбитражной практике используется понятие « вред », « ущерб », « убытки ». Вред им ущерб чаще всего рассматриваются в качестве синонима. Понятие « вред », « убытки » не совпадают. Вред более широкое понятие, подразделяющийся на имущественный и не имущественный вред.
Имущественный вред – это материальные ( экономические ) последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму. Денежную оценку имущественного вреда называют убытками. В п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса
Российской Федерации указывается на 2 вида убытков:
1. реальный ущерб
2. упущенная выгода.
К реальному ущербу относится произведенные или будущие расходы, то есть сумма, которую потерпевший ( кредитор ) вынужден затратить вследствие допущенного должником нарушенного обязательства. Так, если вред причинен здоровью, то произведенные расходы могут выражаться в затратах на произведение лекарств, усиленное питание, протезирование, санаторно- курортное лечение и т.п. взыскание этих дополнительных расходов может быть произведено и на будущее время в пределах сроков, указанных в заключении
МСЭК или судебно-медицинской экспертной комиссией.[iii] Реальный ущерб включает и утрату имущества то есть стоимость иущества, которое имел потерпевший ( кредитор ) и утратил вследствие нарушения обязательства должником. Так, если во время действия договора перевозки грузов потерян предмет перевозки, то утрата выражается в стоимости груза. Реальный ущерб состоит так же в повреждении имущества, то есть в сумме, на которую понизилось стоимость имущества вследствие правонарушения. Так, если похищена одна из вещей коллекции, то снижение ценности коллекции составит реальный ущерб.
Упущенная выгода – это неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы нарушено. Для организации занимающихся предпринимательской деятельностью, неполученные доходы принимают форму неполученной прибыли.
В отношении граждан не полученные доходы могут выразится в утраченной заработной плате, не полученном авторском гонораре. И взыскании упущенной выгоды следует исходить из того, что возможность получения прибыли существовало реально, а не в качестве субъективного представления.
Именно по этому закон требует при определении упущенной выгоды учитывать предпринятые кредитором для её получения меры и сделанные с этой целью приготовления ( п. 4 ст. 393 Гражданского Кодекса ).
Как отмечалось, гражданское законодательство исходить из принципа полного возмещения убытков. Из ст. 15 Гражданского кодекса
Российской Федерации явствует, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения убытков, то есть взыскания в его пользу как реального ущерба, так и упущенную выгоду. Возмещение убытков в меньшем размере допускается в виде исключения в случаях, предусмотренных в законе либо договоре.
Под неимущественным вредом понимается такие последствия правонарушения, которые не имеют экономического содержания и стоимостной формы. Неимущественный вред подразделяется на моральный и физический.
Моральный вред выражается в причиненных нравственных страданий и может заключаться в испытанном страхе, унижении, беспомощности, стыде в переживании иного дискомфортного состояния. В связи с утратой родственников, раскрытием врачебной, семейной тайны, временным ограничением или лишением прав, распространением о потерпевшем порочащих сведений, не соответствующих действительности, и др. физический вред состоит в причинении физической боли.
Гражданско-правовая ответственность всегда наступает при причинении имущественного вреда. В соответствии с ч. 1 ст. 151 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, если причиненный имущественный вред, то ответственность наступает только:
1. при нарушении личных неимущественных прав граждан
2. при нарушении нематериальных благ граждан
3. в других случаях, предусмотренных законом.
В частности, Законом Российской Федерации « О защите прав потребителей »[iv] установлена компенсация морального вреда изготовителем
(исполнителем, продавцом) при нарушении прав потребителя (ч.1 ст.15). Так, покупатель А. обратился в суд с иском к акционерному обществу «Люкс» о расторжении договора купли – продажи, возмещении убытков и морального вреда. В судебном заседании было установлено, что проданный товар (джинсы) оказался неизвестного производства, не качественным и не соответствовал сведениям в рекламе на телевидении, информации в магазине и не ярлыке.
Поскольку ответчик преднамеренно ввел потребителя в заблуждение относительно характера, способа, места, изготовления и свойства товара, суд удовлетворил иск.[v]
В соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации деловая репутация юридического лица может защищаться путем взыскания морального вреда. В таком случае неимущественный вред, причиненный организации, выражается в негативном изменении, умалении деловой репутации из-за распространенных порочащих, несоответствующих действительности сведений.
Важным условием наступления гражданско – правовой ответственности является наступление причинной связи между противоправным поведением и наступившими последствиями.
Для юридической практики важно определить, какая причинная связь может и должна приниматься во внимание, учитываться при решении конкретных гражданских дел. Поскольку существует всеобщая связь явлений, поскольку «поиски» причинной связи можно вести бесконечно. Например, смерть пациента наступила от некачественного лекарства; но кто-то его прописал; кто то давал, кто – то изготавливал, кто – то контролировал качество; кто – то изготавливал оборудование для его производства, подавал энергию для всех участвующих в его изготовлении и т.д. по низ сходящим и боковым связям.
Очевидно, проблема состоит в том, где и как «вырвать» из связей исследуемые явления – причину и следствие.
В цивилистической науке уже давно принимались попытки решения этого вопроса. Распространенной является теория причинно – необходимых и причинно – случайных связей. Ее сторонники считают, что действие лица может быть причиной данного результата, если связь между ними есть проявление необходимости (закономерности), а не носит характера случайного сцепления событий.
Другая теория построена на отграничении прямой и косвенной причинной связи. Юридически значимой признается только прямая причинная связь, которая характеризуется тем, что результат (следствия) возникает непосредственно, прямо из последствия поведения причинителя, в сочетании с объективными закономерности и в условиях, сложившихся до совершения действия. Косвенная причина может приобрести юридическое значение лишь в случае, когда должником (причинителем) были созданы специфические особенности обстановки, выражающиеся в определенных отклонениях от нормальных условий, способствующих наступлению отрицательного результата[vi].
Не вдаваясь подробнее в анализ названных теорий, можно отметить, что как представляется, между ними нет принципиальных различий и что способствуя развитию общей теории о причинности вправе не одна из этих теорий Не дает «точной формулы» для установления судом юридически значимой причинной связи в многообразных конкретных делах. Иногда причинная связь столь очевидна, что ее установление не представляет никакой трудности.
Например, издательство без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения осуществляла перевод его произведений на другой язык, а затем опубликовала.
Труднее определить наличие причинной связи в случае, когда результат не следует непосредственно за противоправным действием, или когда вред вызван действием не одного какого либо лица, а целого либо факторов усложняющих ситуацию.
С учетом сложности выявление причинной связи по ряду дел назначается экспертиза (судебно – медицинская, судебно – техническая, судебно – товароведческая и др.). Как правило, экспертное заключение носит категорический характер. Однако, в отдельных случаях эксперты могут канстатировать только определенную степень вероятности наличия или отсутствия причинной связи. Вероятные экспертные заключения не могут иметь достаточной юридической силы. Суд оценивает их по совокупности с другими доказательствами по делу. При необходимости он должен назначить повторную экспертизу.
Вина как условие наступления ответственности – это психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему противоправному поведению и его результатам. Умысел означает осознание правонарушителем совершаемых виновным действий или сознательное допущение и желание наступления связанного с этими действиями результата. При неосторожной форме вины лицо не видит наступление вредных последствий, хотя и должно их предвидеть или же предвидеть указанные последствия, но легкомысленно надеется их предотвратить.
По общему правилу ответственность в гражданском праве наступает при наличии любой формы и степени вины. Но некоторые нормы допускают исключение и связывают наступление ответственности и её размер с определенной формой и степенью вины. Например, по договору безвозмездного пользования имущества передавший в пользование ссудодатель отвечает за недостатки данного имущества, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора (п. 1 ст. 693
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Критерием разграничения простой или грубой неосторожности является различная степень предвидения вредных последствий в сочетании различной степени обязанностей такого предвидения. Если лицо не соблюдает требований, которые к нему предъявляются как к определенной индивидуальности, то оно допускает простую неосторожность при несоблюдении не только этих требований, но и минимальных, элементарных, понятных каждому требований, неосторожность считается грубой.
Содержание понятия вину применимо как к гражданам так и к юридическим лицам. Вина юридического лица выражается в виновном поведении его работников, действовавших при исполнении своих трудовых ( служебных, должностных ) обязанностей. Вина хозяйственных товариществ и производственных кооперативов в виновных действиях их участников ( членов ) причинивших вред при осуществлении предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива. При этом безразлично совершены ли указанные действия отдельным рядовым работником, участником ( членом ), должностным лицом, органом юридического лица или коллективом в целом.
В гражданском праве действует презумпция вины должника:
1. лицо, нарушившее обязательство, считается виновным и несет ответственность, если не докажет отсутствие своей вины. Лицо признается не виновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалось по характеру обязательства и условия оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательств.
В случаях, предусмотренных законом или договором неполном ( усеченном) составе правонарушения. Так, в ряде правовых актов вина не считается необходимым условием ответственности. В частности, предприниматель несет ответственность за случайное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст.
401 Гражданского Кодекса РФ); профессиональный хранитель несет ответственность за случайную утрату, недостачу или повреждение имущества, если не докажет, что утрата, недостача, повреждение произошли в следствии непреодолимой силы либо свойств вещи, о которых хранитель, принимая её на хранение не знал и не должен был знать либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя ( п. 1 ст. 901 Гражданского Кодекса РФ); владелец источника повышенной опасности обязан возместить даже случайно причиненный вред, если не докажет, что вред возник следствии непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 1079 Гражданского Кодекса РФ); организация, предоставляющая коммунальные услуги, отвечает за случайное нарушение качества услуг, если не докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы (п. 6.6 правил предоставления коммунальных услуг[vii]).
Наличие таких норм в действующем законодательстве служит поводом для утверждения, что российскому гражданскому праву известна ответственность без вины. В обосновании невиновной ответственности приводятся три основных аргумента:
. ее якобы стимулирующий характер;
. необходимость обеспечения имущественных интересов потерпевшего;
. терминология закона, называющего обязанность по возмещению невиновного причиненного вреда, ответственностью.[viii]
Существует и другой взгляд на проблему ответственности без вины. Следует признать, что в указанных выше ситуациях происходит коллизия интересов двух (кредитора и должника) равноправных невиновных участников гражданского правоотношения и социально несправедливо жертвовать интересами одного в пользу другого. Законодатель обязан изыскивать другие (помимо ответственности) формы распределение образовавшихся без, чьей – либо вины убытков: страхование ответственности, образование специальных государственных и общественных фондов и пр.[ix]
В юридической литературе предлагается считать возможным наступление гражданско – правовой ответственности при неполном (усеченном) составе правонарушения в отсутствии убытков.[x] В качестве примера приводится взыскание неустойки за неисполнение, какого – либо договорного обязательства, не повлекшего убытки у кредитора.
Более обоснованна точка зрения, согласно которой вред – непременный признак каждого правонарушения. Но вред может иметь материальный или неимущественный характер, быть измеримым или неизмеримым, восстановимым или нет.[xi] Гражданские правоотношения, не повлекшие имущественного ущерба, вызывают неимущественный вред. В договорных обязательствах неимущественный вред потерпевшей стороны может выражаться в переживаниях в связи с нарушением субъективного права на надлежащее исполнение договора (по срокам, способу, месту исполнения и пр.)[xii].
Таким образом, «безвредных» составов гражданских правонарушений нет.
ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ, ОСНОВАНИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Обязательство (в гражданском праве) - правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги), либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательственное правоотношение является относительным.
Виды обязательств.
Обязательства подразделяются по структуре на простые (одно право и одна обязанность) и сложные (совокупность прав и обязанностей), а также на односторонние (одной стороне принадлежат только права, другой - только обязанности) и взаимные (каждой из сторон принадлежат и права, и обязанности). Обязательства личного характера неразрывно связаны с личностью должника или с личностью кредитора. Обязательствами со множественностью лиц называются обязательства с участием нескольких лиц на стороне кредитора (активная множественность), либо на стороне должника (пассивная множественность), либо с обеих сторон (смешанная множественность). Тесно связанные между собой обязательства подразделяются на основные и дополнительные (акцессорные). По содержанию обязательства подразделяются на определённые и альтернативные (должнику или кредитору принадлежит право выбора действий по исполнению обязательства). По объекту обязательства подразделяются на имущественные (действия по обязательству связаны с имуществом) и неимущественные. По основаниям возникновения обязательства подразделяются на договорные и внедоговорные (обязательства из причинения вреда называются деликтными).
Основаниями возникновения обязательств являются юридические факты:
Договоры — взаимные соглашения сторон, как предусмотренные законодательством, так и не предусмотренные, но не противоречащие ему.
Односторонние сделки — когда субъект гражданского права путем одностороннего волеизъявления распоряжается своим субъективным правом либо возлагает на себя субъективную обязанность, например, составление завещания, публичное обещание награды.
Административные акты органов власти, на основании которых нижестоящие органы заключают гражданско-правовые сделки.
Правонарушения, в т. ч. причинение вреда (деликты) — действия, порождающие обязательства по восстановлению нарушенного имущественного положения.
Иные действия, такие как неосновательное обогащение, находка, действия и др.
События — юридические факты, не зависящие от воли людей: страховой случай, несчастный случай, болезнь, смерть и т. д.
Сложный юридический состав — обязательство, основанное на определенном комплексе юридических фактов, без каждого из которых оно не может возникнуть либо существовать.
Субъектами исполнения обязательства являются его стороны — должник и кредитор. Если обязанностью первого является надлежащее исполнение обязательства, то обязанностью второго является своевременное принятие исполнения.
Статья 312 ГК устанавливает, что если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.
Согласно ст. 313 исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.
Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога или др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьями 382 - 387 настоящего Кодекса.
Множественность лиц в обязательстве — случаи, когда стороны обязательства представлены более, чем одним лицом. Виды множественности лиц:
· активная — несколько кредиторов;
· пассивная — несколько должников;
· смешанная — несколько и кредиторов, и должников по одному обязательству.
Права и обязанности нескольких лиц, участвующих на одной стороне обязательства, различаются в зависимости от вида множественности.
Долевая множественность — каждый участник обладает правами или несет обязанности в пределах определенной доли.
Активная долевая множественность: каждый кредитор вправе требовать от должника исполнения лишь в пределах доли, принадлежащей этому кредитору.
Пассивная долевая множественность — право кредитора требовать от каждого содолжника исполнения только в части приходящейся на него доли; должник, исполнивший обязательство в своей доле, выбывает из него, для остальных оно продолжается.
Долевая множественность предполагается в качестве общего правила. В соответствии со ст.321 ГК если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.
Солидарная множественность — каждый участник обладает правами или несет обязанности в полном объеме обязательства.
Статья 322 определяет, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.
Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.
Согласно ст. 323 ГК пассивное солидарное обязательство дает кредитору право требовать исполнение от любого содолжника в полном объеме либо ото всех должников совместно. Обязательство считается исполненным только в случае его полного исполнения. Если исполнение, предоставленное одним из должников, окажется неполным, кредитор вправе требовать недополученного с остальных должников. Должник, исполнивший обязательство в какой-либо его части, считается обязанным до полного исполнения обязательства.
Согласно ст. 324. в случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других должников с кредитором, в которых данный должник не участвует.
Согласно ст. 325 ГК исполнивший обязательство полностью должник имеет право обратного (регрессного) требования к остальным должникам в равных долях, за исключением своей доли; т. е. регрессное требование основано на долевой множественности. При этом доля должника, не возместившего по регрессным требованиям, распределяется на всех остальных должников.
Согласно ст. 326 ГК Активное солидарное обязательство дает любому из кредиторов право требовать от должника исполнения в полном объеме. В свою очередь, должник при отсутствии предъявленного требования вправе исполнить обязательство любому из солидарных кредиторов по своему усмотрению, после чего оно считается исполнившим обязательство. Остальные кредиторы после этого вправе получить исполнение только у кредитора, принявшего исполнение от должника.
Субсидиарные обязательства существуют лишь при пассивной множественности лиц. Их особенности заключаются в определенной очередности их исполнения перед кредитором: кредитор обязан предъявить требования к основному должнику; субсидиарный должник исполняет обязательство только в части, не исполненной основным должником.
Субсидиарное обязательство возникает как в силу закона, так и в силу договора.
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ,ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СПОСОБ,МЕСТО, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
Под исполнением обязательства понимается совершение должником действия,
составляющего предмет обязательства, либо воздержание от совершения
определенного действия. Обязательства должны совершаться надлежащим образом
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
По общему правилу не допускается
односторонний отказ от исполнения обязательства. Исключение составляют случаи
одностороннего отказа от исполнения обязательства, связанного с осуществлением
его сторонами предпринимательской деятельности (если это предусмотрено
договором), и случаи, прямо предусмотренные законом (ст. 310 ГК).
Как правило, обязательство должно быть
исполнено целиком. Исполнение по частям может быть предусмотрено в самом
обязательстве, однако если это не сделано и исполнение по частям не
предусмотрено законом, иными правовыми актами и не вытекает из обычаев делового
оборота или существа обязательства, кредитор вправе не принимать исполнение по
частям (ст. 31.1 ГК).
Исполнение должно быть произведено надлежащему
лицу, и должник при исполнении обязательства вправе потребовать
доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или
управомоченным на это лицом (ст. 312 ГК). В противном случае он несет риск возможных
неблагоприятных последствий (в частности, кредитор может потребовать нового
исполнения, если оно было произведено ненадлежащему лицу). Исполнение может
быть возложено на третье лицо, если оно не должно быть исполнено лично
кредитором.
По общему правилу обязательство должно
быть исполнено в предусмотренный самим обязательством срок, однако закон
допускает досрочное исполнение, за исключением двух случаев: 1) когда запрет
досрочного исполнения предусмотрен законом, иными правовыми актами или
условиями обязательства либо вытекает из существа обязательства; 2) при
исполнении обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью,
досрочное исполнение возможно только в случаях, когда это предусмотрено
законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из
обычаев делового оборота или существа обязательства (ст. 315 ГК).
Место исполнения обязательства определяется законом, иными правовыми
актами или договором, а также может явствовать из обычаев делового оборота или
существа обязательства. Если ни одним из указанных способов оно не определено,
исполнение производится:
по обязательству передать земельный
участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество — в месте
нахождения имущества;
по обязательству передать товар или иное
имущество, предусматривающему его перевозку, — в месте сдачи имущества первому
перевозчику для доставки его кредитору;
по другим обязательствам предпринимателя
передать товар или иное имущество — в месте изготовления или хранения
имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения
обязательства;
по денежному обязательству — в месте
жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором
является юридическое лицо — в месте его нахождения в момент возникновения обязательства;
если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или
место нахождения и известил об этом должника — в новом месте жительства или
нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с
переменой места исполнения;
по всем другим обязательствам — в месте
жительства должника, а если должником является юридическое лицо — в месте его
нахождения (ст. 316 ГК).
Под способом исполнения обязательства
понимается характер действий, которые должны быть совершены для исполнения
договорного или иного обязательства, порядка совершения действий должника и
кредитора. К способу исполнения обязательства следует отнести способ доставки,
упаковки, выбор формы расчетов и др.
Особые правила установлены для исполнения
денежных обязательств. Они должны быть выражены в рублях. В обязательстве может
быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В
этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу
соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной
курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением
сторон. Денежная сумма, выплачиваемая на содержание гражданина, увеличивается
пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда (ст. 318 ГК).
ЗАЛОГ, КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Наиболее эффективным способом обеспечения исполнения обязательств является залог, поскольку удовлетворение требований кредитора за счет залога не зависит от финансового состояния ни должника, ни поручителя, что позволяет реально выполнить обязательства должника перед кредитором за счет имущества, являющегося предметом залога.
Согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. Норма о приоритете при обращении взыскания также подтверждает преимущество залога перед другими способами обеспечения обязательств.
Чтобы залог был действительно надлежащим и эффективным способом обеспечения, необходимо при рассмотрении конкретного имущества в качестве предмета залога обратить внимание наследующие важные моменты.
1. В соответствии со ст. 335 ГК РФ залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения, а залогодателем права - лицо, которому принадлежит закладываемое право. Соответственно потенциальный залогодатель должен предоставить кредитору документальное подтверждение своих прав на предлагаемое в залог имущество. Такими документами могут быть: договор, на основании которого имущество было приобретено (переданы права), с доказательством состоявшегося перехода права собственности на имущество в порядке, предусмотренном ст. ст. 223, 224 ГК РФ (акт приемки-передачи, накладная, коносамент, иной товарораспорядительный документ в зависимости от условий договора), либо передачи (возникновения) прав; для имущества (права), подлежащего государственной регистрации, - соответствующее свидетельство о регистрации.
На практике часто возникает ситуация, когда залогодатель не может предоставить договор, являющийся основанием приобретения имущества, в связи с его утратой за давностью лет. В этом случае следует руководствоваться ст. 234 ГК РФ о приобретательной давности. Согласно указанной статье лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество.
В соответствии с п. 4 ст. 234 ГК РФ течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со ст. ст. 301 и 302 ГК РФ, начинается не ранее истечения срока давности по соответствующим требованиям.
В п. 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.1998 N 8 указано, что течение срока приобретательной давности начинается не ранее истечения срока давности по вендикационному иску собственника либо иного титульного владельца.
Применяемый к указанным требованиям срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ) и в соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ начинает течь со дня, когда лицо, чье право нарушено, узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Исходя из нормы п. 1 ст. 200 ГК РФ определенно установить момент начала течения срока исковой давности не представляется возможным, данный вопрос является оценочным и должен решаться в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств. Причем, как правило, данные обстоятельства известны только потенциальному истцу, а лицо, которое считает себя собственником имущества в силу норм о приобретательной давности, не располагает сведениями о том, когда собственник (иной владелец) узнал о нарушении его прав. Следовательно, изучая документы, подтверждающие владение имуществом, нельзя определенно установить момент возникновения права собственности у лица в силу приобретательной давности. Вместе с тем, учитывая изложенное, для целей подтверждения права собственности лица на движимое имущество следует исходить из того, что лицо, претендующее на имущество в соответствии с нормами о приобретательной давности, должно представить доказательства владения указанным имуществом (как правило, это документы бухгалтерского учета) в течение не менее восьми лет.
При принятии в залог прав аренды или иного права на чужую вещь следует помнить, что такой залог не допускается без согласия собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц.
2. В соответствии со ст. 336 ГК РФ предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое не обращается взыскание, может быть законом запрещен или ограничен. Перечень видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание, содержится в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Статья 51 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утв. Верховным Советом РФ 09.10.1992 N 3612-1) предусматривает, что не могут быть предметом залога культурные ценности, хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других государственных организациях культуры. Согласно ст. 63 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" не допускается ипотека:
- земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- части земельного участка, площадь которой меньше минимального размера, установленного нормативными актами субъектов РФ и нормативными актами органов местного самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешенного использования.
Перечень имущества, залог которого ограничен, утвержден Указом Президента РФ от 22.02.1992 N 179. В Перечне содержится имущество, свободная реализация которого запрещена. Согласно ст. 129 ГК РФ такое имущество может принадлежать лишь определенным участникам оборота либо его нахождение в обороте допускается по специальному разрешению. Итак, сам залог указанного имущества не запрещен, но у залогодержателя могут возникнуть сложности при обращении взыскания на такое имущество, поскольку круг его приобретателей ограничен. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.12.1992 N 959 поставки указанного имущества (продукции) осуществляются потребителям, имеющим разрешение на его применение в Российской Федерации, либо на основании квот.
Рассмотрим некоторые виды обеспечения, которые достаточно широко распространены в банковской практике.
В качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита в залог принимаются имущественные права на денежные средства, которые поступят на счет залогодателя в будущем. Как правило, такой залог используется, если плательщиком денежных средств выступает достаточно известная и финансово надежная организация. Несмотря на широкое использование данного вида обеспечения, следует помнить, что договор, по которому принимаются в залог указанные права, является недействительным в соответствии со ст. 168 ГК РФ, поскольку противоречит ст. 336 ГК РФ. Права на денежные средства могут быть предметом залога в той мере, в какой права по договору банковского счета могут быть уступлены, а в период действия договора счета невозможна частичная уступка прав по договору банковского счета. Таким образом, залог имущественных прав в отношении денежных средств на счете может иметь место только в отношении тех прав, которые возникают после прекращения договора банковского счета (в отношении остатка денежных средств на счете). Указанная позиция основана на арбитражной практике по поводу возможности уступки прав требований в период действия договора банковского счета (см., например, Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.05.1997 N 584/97, от 29.04.1997 N 4966/96, от 29.04.1997 N 1435/97).
Залогодатели-владельцы исключительного права на товарный знак предлагают банкам в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредита права на товарный знак. Вместе с тем Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" прямо не предусматривает возможность передачи прав на товарный знак в залог. Согласно ст. ст. 25, 26 указанного Закона передача исключительного права на товарный знак возможна лишь в форме уступки, а передача права на использование товарного знака - по лицензионному договору. Закон не предусматривает иные формы передачи товарного знака либо права на его использование. Таким образом, реализовать исключительные права на товарный знак или права на его использование в порядке ст. 350 ГК РФ невозможно. Следовательно, невозможно принять в залог указанные права.
Достаточно часто помимо ценных бумаг, особенности залога которых будут рассмотрены ниже, в качестве залога предлагается принадлежащая залогодателю доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Статьей 22 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) участнику общества предоставлено право заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу. Передача в залог доли в уставном капитале ООО третьему лицу возможна только по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества, если необходимость большего числа голосов участников для принятия такого решения не предусмотрена уставом ООО. Доля в уставном капитале ООО не может быть передана в залог, если в уставе общества содержится запрет на совершение таких сделок. Таким образом, решению вопроса о принятии в залог доли в уставном капитале ООО должна предшествовать правовая экспертиза устава ООО на предмет наличия в нем указанных выше положений.
Следует также проверить оплату участником общества принадлежащей ему доли, передаваемой в залог, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 21 Закона об ООО доля участника общества может быть отчуждена только в той части, в которой она оплачена. В случае если в залог будет передана не полностью оплаченная доля, предмет залога будет определяться исходя из реально оплаченной доли участника ООО.
3. В соответствии с п. 3 ст. 334 ГК РФ залог возникает в силу договора, а также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге.
Возникновение залога на основании закона предусматривает, например, ст. 488 ГК РФ: товар, проданный в кредит, с момента передачи его покупателю и до момента его полной оплаты считается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Указанной нормой следует руководствоваться при проведении правовой экспертизы залога. Анализируя договор, являющийся основанием приобретения предлагаемого в залог имущества, необходимо обратить внимание на порядок оплаты, предусмотренный договором. В случае если на момент передачи в залог имущество не было оплачено покупателем (залогодателем), то есть имеет место залог в силу закона, залог этого имущества в качестве обеспечения возврата кредита будет являться последующим залогом. Согласно ст. 342 ГК РФ, если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Таким образом, принимая имущество в последующий залог, нужно оценивать размер и сроки требований предшествующих залогодержателей и соотносить их с оценкой предмета залога, для того чтобы последующему залогодержателю хватило денежных средств от реализации предмета залога.
Последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге. Нарушение указанного требования влечет признание последующего залога недействительным по ст. 168 ГК РФ. Для уменьшения риска утраты обеспечения по указанной причине необходимо требовать от залогодателя предоставления документов, подтверждающих отсутствие обременения в виде залога на предлагаемое в залог имущество (выписка из книги записи залогов, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество). В соответствии с п. 3 ст. 342 залогодатель обязан сообщить каждому последующему залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества, предусмотренные п. 1 ст. 339 ГК РФ, и отвечает за убытки, причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности.
Согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ можно потребовать от залогодателя включения в договор, по которому приобреталось имущество, условия о том, что до момента полной оплаты имущество не является находящимся в залоге у продавца.
На основании закона с момента государственной регистрации права собственности заемщика на соответствующий жилой дом или квартиру возникает ипотека жилого дома или квартиры, приобретенных или построенных полностью либо частично с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации (п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в редакции, введенной в действие с 11 января 2005 г. Федеральным законом от 30.12.2004 N 216-ФЗ).
4. Статья 339 ГК РФ устанавливает требование о заключении договора залога в письменной форме, которая может быть соблюдена в письменном договоре, составленном в виде одного документа, а также в случае обмена между сторонами договора залога документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Для того чтобы у сторон была такая возможность, они должны предварительно договориться о предполагаемых средствах связи, способах идентификации сторон (почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты и т.п.) и порядке обмена документами (определить сроки, уполномоченных лиц, порядок вступления в силу договора, заключенного с использованием перечисленных выше средств связи). Указанная договоренность может быть осуществлена в договоре, составленном в виде одного документа. Для договора об ипотеке ст. 339 ГК РФ предусматривает также обязательную регистрацию в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом.
Кроме того, в указанной статье определены существенные условия договора залога: предмет залога и его оценка; размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом; указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество. Договор залога будет считаться заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (ст. 432 ГК РФ). При отсутствии хотя бы одного из существенных условий договора залога он является незаключенным.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Поручительство является традиционным способом обеспечения исполнения
обязательства. Обеспечительный характер поручительства связан с привлечением
к обязательству других лиц, за счет имущества которых, наряду с имуществом
должника, могут быть удовлетворены требования кредитора при нарушении обязательства
должником. При поручительстве ответственным перед кредитором за исполнение
обеспеченного поручительством обязательства, наряду с должником, становится
другое лицо - поручитель.
Поручительство представляет собой договор, в силу которого поручитель
обязывается перед кредитором отвечать полностью или в части за исполнение
обязательства должником (ст.361 ГК).
Поручительство может обеспечивать как уже существующие требования, так
и требования, которые могут возникнуть в будущем.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение
этого требования влечет недействительность договора поручительства.
Закон не ограничивает субъектный состав договора поручительства. Поручителем
может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Для выдачи поручительства
участнику гражданского оборота, как правило, необходимо лишь наличие общей
правоспособности. Однако юридические лица, обладающие специальной правоспособностью
(унитарные, государственные и муниципальные предприятия, некоммерческие организации),
могут выступать в качестве поручителей, если заключение таких договоров соответствует
целям деятельности данного юридического лица.
Порядок и особенности предоставления поручительства Российской Федерацией,
субъектом Федерации и муниципальным образованием регламентируются Бюджетным
кодексом РФ (см. раздел о государственных и муниципальных гарантиях). Нормы
Бюджетного кодекса РФ устанавливают также специальные требования в отношении
заимствований, осуществляемых государственными и муниципальными унитарными
предприятиями, а также бюджетными учреждениями у третьих лиц. Бюджетные учреждения
не имеют права получать кредиты у кредитных организаций и других физических
и юридических лиц, за исключением ссуд из бюджетов и государственных внебюджетных
фондов (ст.118 БК РФ).
Выдача поручительства предполагает существование определенных отношений
между поручителем и должником, в силу которых поручитель принимает на себя
обязательства в отношении кредитора. Отношения между поручителем и должником
могут основываться на договорах комиссии, страхования, договоре совместной
деятельности, членстве в организации, иных правовых основаниях.
Они не влияют на отношения между кредитором и поручителем по договору
поручительства. Однако характер этих отношений имеет существенное значение
при рассмотрении регрессных требований поручителя к должнику.
Характер и объем ответственности поручителя. При неисполнении или ненадлежащем
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель
и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Основания
для возложения ответственности на должника и поручителя в случае неисполнения
обеспечиваемого обязательства различны: должник отвечает за неисполнение основного
обязательства, а поручитель в силу договора поручительства.
Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга
и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства
(п.3 ст.363 ГК).
Поручитель может принять на себя обязательство отвечать за исполнение
обязательства частично, например только в размере основной суммы долга либо
основной суммы и процентов. Ограничение объема ответственности может быть
предусмотрено и в ином виде. Поручительство за часть долга не может предполагаться.
В силу этого, если в договоре поручительства объем ответственности не ограничен
тем или иным образом, поручитель отвечает в том же объеме, что и должник.
Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые
мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства.
Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник
от них отказался или признал свой долг.
Если поручитель несет дополнительную (субсидиарную) ответственность,
закон возлагает на него обязанность проинформировать должника о предъявленном
требовании и привлечь его к участию в деле (п.3 ст.399 ГК). Обязанность поручителя
привлечь должника к участию в деле является материально-правовой и должна
быть исполнена поручителем путем направления должнику извещения о предъявленном
кредитором иске (с указанием наименования суда, номера и даты искового заявления
и т.д.).
Невыполнение поручителем возложенной на него обязанности влечет для поручителя
неблагоприятные последствия. В этом случае должник имеет право выдвинуть против
регрессного требования поручителя возражения, которые он имел против кредитора,
например по размеру требования, его действительности и т.д. Если эти возражения
обоснованны, то регрессные требования поручителя к должнику будут полностью
или частично отклонены. Поручитель же сможет взыскать с кредитора лишь неосновательно
уплаченное (ст.1108 ГК).
Исходя из целей института поручительства и характера отношений между
его участниками, следует признать, что, хотя ГК не предусмотрел обязанности
поручителя, несущего солидарную ответственность, извещать должника о предъявленном
кредитором исковом требовании, у поручителя есть право потребовать от должника
представления необходимой информации об имеющихся у последнего возражениях
против заявленного требования.
Права поручителя, исполнившего обязательство. К поручителю, исполнившему
обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие
кредитору как залогодержателю в том объеме, в котором поручитель удовлетворил
требование кредитора. Поручитель также вправе потребовать от должника уплаты
процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных
в связи с ответственностью за должника. Размер процентов, начисляемых на выплаченную
поручителем сумму, определяется на основании ст.395 ГК.
К поручителю, исполнившему обязательство, переходят от кредитора все
права, обеспечивающие требование кредитора, - право на неустойку, права залогодержателя
и т.д.
При исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю
документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие
это требование (п.2 ст.365 ГК). При отказе или уклонении кредитора от передачи
поручителю документов, подтверждающих требование кредитора и обеспечивающих
это требование прав, поручитель вправе задержать исполнение.
Рассмотрим пример.
Закрытое акционерное общество "Русская генеральная нефтяная компания"
(далее - компания) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к акционерному
коммерческому банку "Империал" (далее - банк) о понуждении ответчика передать
конкретные кредитные договоры и другие документы, удостоверяющие требования
к должникам, и права, обеспечивающие эти требования.
В качестве третьего лица на стороне ответчика к участию в деле привлечено
Министерство топлива и энергетики РФ (далее - министерство).
До принятия решения по делу истец изменил предмет иска, исключив из него
требование о передаче прав, обеспечивающих кредитные обязательства, а ответчик
предъявил встречный иск о признании недействительным договора, на котором
основаны требования истца.
Решением Арбитражного суда основной иск удовлетворен, во встречном иске
отказано.
Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Московского округа указанные судебные акты
отменил, прекратив производство по основному иску и удовлетворив встречный.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, рассмотрев протест заместителя
Председателя этого суда принял решение об удовлетворении протеста по следующим
основаниям.
В период с апреля 1994 г. по апрель 1996 г. банк заключил с предприятиями
топливно- энергетического комплекса 20 кредитных договоров на общую сумму
109 949 284 долл. США, сроки возврата которых были определены с декабря 1998
г. по апрель 2002 г.
В соответствии с соглашением от 26 июля 1996 г. между министерством,
банком и компанией исполнение обязательств предприятий по возврату кредитов
обеспечивалось поручительством компании, в целях осуществления которого компания
на средства министерства приобрела у банка векселя для последующей передачи
их банку в счет погашения долгов предприятий.
Одновременно компания и банк заключили договор поручительства, согласно
которому первая обязалась перед вторым солидарно с предприятиями отвечать
за исполнение обязательств по возврату кредитов путем передачи банку векселей
или безакцептного их списания банком в случае неисполнения компанией обязательств
по поручительству. В этот договор стороны включили также условие о том, что
векселя представляют собой залог, обеспечивающий исполнение обязательств поручителя.
Во исполнение указанных договоров компания на средства министерства приобрела
у банка и депонировала на своем счете в этом банке 21 простой вексель на сумму,
равную сумме предоставленных кредитов.
В связи с неуплатой предприятиями текущих платежей по кредитам и процентам
банк, руководствуясь условиями кредитных договоров, потребовал досрочного
возврата сумм основного долга с должников и поручителя, а поручитель согласился
с данным требованием.
Указанное соглашение стороны закрепили договором, согласно которому обязательства
предприятий и поручителя прекращаются передачей банку векселей с бланковыми
индоссаментами и зачетом подлежащих уплате компании банком по этим векселям
сумм в счет исполнения обязательств по кредитным договорам.
В названные договоры включены элементы различных договоров (о залоге,
о зачете взаимных требований), что в соответствии со ст.421 ГК является правом
сторон, однако все они направлены на установление и реализацию отношений по
поручительству.
В связи с этим вывод суда кассационной инстанции о том, что вышеназванный
договор является собственно соглашением о зачете и не соответствует ст.410
ГК, противоречит содержанию договора и правоотношений сторон.
В силу ст.365 ГК по исполнении поручителем обязательства кредитор обязан
вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику.
Условие о передаче банком кредитных договоров и связанных с ними документов
после исполнения компанией обязательства по передаче векселей стороны включили
в договор, поэтому требование компании о его исполнении основано на законе
и договоре.
Компанией заявлено требование о передаче собственно документов, а не
оформленных ими прав, поэтому вывод суда кассационной инстанции об имущественном
характере основного иска, о необходимости рассмотрения его в рамках возбужденного
дела о несостоятельности (банкротстве) банка и прекращении производства по
основному иску необоснован.
Судом первой инстанции установлено получение банком векселей с бланковыми
индоссаментами. Банк это обстоятельство не оспаривает, но ссылается на невозможность
реализации прав по векселям вследствие нахождения их на счете "депо" под залогом,
установленным договором поручительства.
Возражения банка неосновательны, поскольку указанным договором предусмотрено
поручительство, а залог векселей в порядке, установленном гл.23 ГК, не оформлен.
В силу ст.385, 387 ГК исполнение обязательства должника поручителем влечет
переход к последнему прав прежнего кредитора, который обязан передать новому
кредитору документы, удостоверяющие право требования.
Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций правомерно руководствовались
нормами гл.24 ГК об уступке требования.
Компания исполнила обязательства по передаче векселей, поэтому ее требования
о передаче банком документов для получения долгов с предприятий и возврата
министерству денежных средств правомерно удовлетворены судами первой и апелляционной
инстанций.
В целях предотвращения двойного исполнения кредитору - и со стороны поручителя,
и со стороны должника - гражданское законодательство предусматривает специальные
правила. Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством,
обязан немедленно известить об этом поручителя. Если должник поручителя не
известил и поручитель, в свою очередь, исполнил свою обязанность перед кредитором,
то поручитель не теряет права на регрессное требование к должнику. Поручитель
не теряет этого права и тогда, когда должник направил ему извещение, но оно
не было получено либо было получено после того, как он исполнил обязательство.
Таким образом, риск случайного двойного исполнения ложится на должника. Должник,
удовлетворивший регрессное требование поручителя, вправе потребовать от кредитора
лишь неосновательно полученное.
Поручитель может отказаться от реализации своего права на предъявление
регрессного требования к должнику и воспользоваться правом потребовать от
кредитора неосновательно полученного. В этом случае объем требований к кредитору,
помимо возврата повторно уплаченной суммы, будет определяться по правилам
о неосновательном обогащении.
Если поручитель исполнил свое обязательство перед кредитором после получения
от основного должника извещения об исполнении обязательства, то он лишается
права предъявить регрессное требование к должнику.
Поручительство как акцессорное (дополнительное) требование прекращается
в той части, в какой прекратилось основное обязательство (исполнением, зачетом,
новацией и т.д.).
Поручительство также прекращается в случаях:
- изменения без согласия поручителя обеспеченного им обязательства, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные для поручителя последствия.
Такими изменениями могут быть увеличение размера процентов, начисляемых на
сумму долга, установление или увеличение штрафных санкций и т.д.;
- отказа кредитора от принятия надлежащего исполнения, предложенного
должником или поручителем;
- по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который
оно дано.
Если срок, на который дано поручительство, в договоре поручительства
не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления
срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит
иска к поручителю.
Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть
определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается,
если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения
договора поручительства.
Указанные сроки по своей природе не являются сроками исковой давности,
не подлежат восстановлению и должны применяться судом независимо от заявления
заинтересованной стороны.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ,КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Банковская гарантия
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая
организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное
обязательство оплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с
условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении
бенефициаром письменного требования о ее уплате.
Гарантия является способом обеспечения исполнения гражданско-правовых
обязательств, но она не является дополнительным (акцессорным) обязательством.
Гарант отвечает при наступлении обстоятельств, указанных в гарантии. Несомненно,
содержание обязательства гаранта определяется условиями обеспечиваемого обязательства,
тем не менее гарантийное обязательство самостоятельно и не зависит от судьбы
основного.
Независимость банковской гарантии от обеспечиваемого обязательства. Оформленное
банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в
отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения
которого она выдана, даже если в гарантии содержится сылка на это обязательство.
В отличие от других видов обеспечительных обязательств, которые носят, как
правило, дополнительный (акцессорный) характер по отношению к основному обязательству
и в силу этого их судьбы тесно связаны, банковская гарантия является самостоятельным
обязательством гаранта. Следовательно:
- она не прекращается с прекращением основного обязательства и не изменяется
с его изменением;
- она не является недействительной при недействительности основного обязательства;
- гарант не вправе ссылаться при предъявлении к нему требований бенефициаром
на возражения, которые связаны с обеспечиваемым обязательством; он вправе
отказать в выплате лишь при несоблюдении условий самой гарантии;
- обязательство гаранта не зависит от каких-либо требований или возражений
принципала, основанных на его отношениях с гарантом или бенефициаром.
Закон определяет специальные требования к субъектному составу обязательства
по гарантии. Гарантом могут выступать только:
- банки, т.е. кредитные организации, которые имеют исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во
вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение указанных
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности,
срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- кредитные учреждения (организации) - юридические лица, которым в соответствии
с лицензией Центробанка России предоставлено право осуществлять отдельные
банковские операции. Допустимое сочетание таких операций устанавливается Банком
России;
- страховые организации - учреждения, созданные в соответствии с Законом
РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и получившие лицензию
на осуществление страховой деятельности.
Принятию обязательства гарантом перед бенефициаром, как правило, предшествует
соглашение между принципалом и гарантом о выдаче гарантии, на основании которого
гарант обязуется в интересах принципала, но от своего имени совершить сделку
по выдаче гарантии за обусловленное вознаграждение. Содержание этого соглашения
позволяет сделать вывод, что оно представляет собой договор комиссии. Как
правило, в таком соглашении между принципалом и гарантом определяются: требования
к содержанию выдаваемой гарантии (в обеспечение какого обязательства и перед
кем она дается, на какую сумму, будет ли она отзывной или безотзывной, при
представлении каких документов будет производиться выплата и т.д.); размер
вознаграждения гаранту за выдачу гарантии и порядок расчетов; возможность
предъявления и объем требований гаранта, выплатившего сумму бенефициару, к
принципалу; ответственность гаранта за нарушение условий данного соглашения.
Руководствуясь условиями соглашения с принципалом, гарант оформляет собственное
обязательство перед бенефициаром, соответствующее условиям соглашения с принципалом.
При выдаче гарантии, не соответствующей условиям этого соглашения, гарант
несет перед принципалом гражданско-правовую ответственность в форме возмещения
убытков, а в случаях, предусмотренных договором, - уплаты неустойки.
Обязательства по банковской гарантии должны быть оформлены письменно.
Несоблюдение требований о письменной форме, в отличие от отношений по поручительству,
неустойке, залогу, не влечет недействительности гарантии, а только лишает
стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские
показания (п.1 ст.162 ГК).
Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии
не предусмотрено иное. Условия гарантии могут предусматривать, что она вступает
в силу с определенной даты, либо при наступлении какого-либо условия, либо
с момента получения согласия бенефициара на принятие гарантии и т.д.
Гарантийные обязательства могут носить твердый характер (безотзывная
гарантия) либо не иметь такого характера (отзывная гарантия). По общему правилу
банковская гарантия не может быть отозвана гарантом (безотзывная гарантия).
В гарантии может быть предусмотрено безусловное либо связанное с какими-либо
условиями право гаранта на отзыв гарантии (отзывная гарантия). Отзыв гарантии
возможен до момента предъявления требования бенефициаром. Отзыв гарантии в
соответствии с ее условиями влечет ее прекращение.
Принадлежащее бенефициару по гарантии право требования к гаранту не может
быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.
Предъявление требования по банковской гарантии. Требование бенефициара
об уплате денежной суммы должно быть представлено гаранту в письменной форме
с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении
к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом основного
обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.
Гарант обязан немедленно уведомить принципала о получении требования
бенефициара и передать принципалу копию требования со всеми относящимися к
ней документами.
Требование бенефициара с приложенными к нему документами должно быть
рассмотрено гарантом в разумный срок и с разумной заботливостью, с тем чтобы
установить, соответствуют ли это требование и документы условиям гарантии.
Срок предъявления требования к гаранту. Требование бенефициара должно
быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на
который она выдана. Данный срок является пресекательным и не может быть восстановлен.
Основаниями для отказа в удовлетворении требования бенефициара являются
несоответствие требования либо приложенных к нему документов условиям гарантии,
а также представление требования и документов по окончании определенного в
гарантии срока.
Гарант обязан немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить
его требование.
На гаранта возлагается также обязанность немедленно сообщить бенефициару
и принципалу о ставших ему известными обстоятельствах, связанных с прекращением
или недействительностью основного обязательства, если об этих обстоятельствах
он узнал до удовлетворения требования бенефициара. Тем не менее, если бенефициар
после получения соответствующего уведомления повторно предъявит требование,
гарант обязан его оплатить.
Пределы ответственности гаранта. Предусмотренное банковской гарантией
обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на
которую выдана гарантия. В отличие от поручителя, который по общему правилу
отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, гарант обязан выплатить
только сумму, указанную в гарантии.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение гарантом обязанности по уплате
бенефициару денежных средств при представлении соответствующих гарантии документов
в установленный срок влечет ответственность гаранта перед бенефициаром за
свои действия. Поскольку обязательства гаранта носят денежный характер, при
просрочке в выплате суммы на него может быть, в частности, возложена ответственность
в виде уплаты процентов, предусмотренных ст.395 ГК. В гарантии могут быть
определены условия, ограничивающие ответственность гаранта за допущенные им
нарушения при исполнении обязательства, - например, может быть установлен
суммарный предел такой ответственности.
Рассмотрим пример.
Прокурор Краснодарского края в интересах ОАО "Новошип" обратился в Арбитражный
суд Краснодарского края с иском к Банку Новороссийска и предприятию "Жилспецмонтаж"
о взыскании с ответчиков процентов за пользование денежными средствами ОАО
"Новошип".
В процессе рассмотрения дела ОАО "Новошип" отказалось от иска к предприятию
"Жилспецмонтаж".
Арбитражный суд производство по делу в отношении предприятия "Жилспецмонтаж"
прекратил. Иск удовлетворен за счет Банка Новороссийска.
Постановлением апелляционной инстанции решение изменено; снижен размер
процентов.
Кассационная инстанция изменила постановление апелляционной инстанции
в части суммы, подлежащих списанию процентов.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, рассмотрев протест заместителя
Председателя ВАС РФ, посчитал, что протест подлежит удовлетворению по следующим
основаниям.
Коммерческий банк "Маркетбанк" (правопредшественник Банка Новороссийска)
по просьбе предприятия "Жилспецмонтаж" и в обеспечение исполнения его обязательств
перед ОАО "Новошип" по долевому участию в строительстве жилого дома выдал
последнему банковскую гарантию от 6 октября 1997 г., по которой обязался уплатить
3 174 726 001 руб. в течение семи дней начиная с 10 февраля 1998 г., если
эту сумму предприятие "Жилспецмонтаж" не выплатит ОАО "Новошип".
Предприятие "Жилспецмонтаж" указанное обязательство по долевому участию
в строительстве жилого дома не выполнило.
Не выполнил свои обязанности по банковской гарантии и Банк Новороссийска,
в связи с чем с него решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24
августа 1998 г. по делу N А32-8070/98-32/259 в пользу ОАО "Новошип" взысканы
предусмотренные гарантией сумма основного обязательства принципала и подлежащие
уплате последним проценты за просрочку платежа в размере 24% годовых.
Фактически взысканные суммы поступили на счет ОАО "Новошип" 3 марта 1999
г.
Прокурор просит о применении ответственности за неисполнение обязательства
по банковской гарантии в виде процентов за пользование денежными средствами
ОАО "Новошип" в период с 24 августа 1998 г. по 3 марта 1999 г., предусмотренных
ст.395 ГК.
Согласно ст.377 ГК, ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение
гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана
гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное.
Из содержания банковской гарантии от 6 октября 1997 г. следует, что обязанность
Банка Новороссийска перед ОАО "Новошип" не ограничивалась суммой не исполненных
предприятием "Жилспецмонтаж" обязательств по долевому участию в строительстве.
Банк Новороссийска принял на себя ответственность за неисполнение своего обязательства
по банковской гарантии в виде неустойки в размере 0,05% в день от просроченной
суммы.
Взысканные решением от 24 августа 1998 г. суммы в спорный период Банк
Новороссийска не уплатил, поэтому его обязательство по банковской гарантии
действовало, и он обязан нести ответственность за его неисполнение.
Рассматривая спор, все судебные инстанции пришли к выводу, что ответственность
Банка Новороссийска должна выражаться в процентах, предусмотренных либо ст.395
ГК в размере учетной ставки банковского процента (60% годовых), либо банковской
гарантией (24% годовых).
Суд апелляционной инстанции необоснованно взыскал проценты в размере
24% годовых, поскольку они не являются ответственностью банка за неисполнение
обязательств по банковской гарантии от 6 октября 1997 г.
Без достаточных оснований к отношениям сторон по упомянутой банковской
гарантии применены проценты в размере 60% годовых судами первой и кассационной
инстанций, которые не учли, что банк принял на себя ответственность в виде
неустойки.
Таким образом, все судебные акты подлежат отмене.
При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует исходить из того,
что спор возник по поводу ответственности гаранта за неисполнение обязательства
по банковской гарантии, учесть, что за это нарушение в гарантии установлена
неустойка, и определиться в отношении заявленных требований*(1).
Прекращение банковской гарантии. Обязательство гаранта перед бенефициаром
по гарантии прекращается в случаях:
- уплаты бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
- окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана;
- отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;
- отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления
об освобождении гаранта от его обязательств.
Регрессные требования гаранта к принципалу. Гарант вправе потребовать
от принципала возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии,
если это право было закреплено в соглашении гаранта с принципалом, во исполнение
которого была выдана гарантия. Указанным соглашением могут быть предусмотрены
основания и пределы регрессной ответственности принципала.
Гарант не имеет права требовать от принципала возмещения сумм, уплаченных
бенефициару с нарушением условий гарантии (против документов, не соответствующих
условиям гарантии, в сумме, превышающей указанную в гарантии, за пределами
срока действия гарантии). Гарант не вправе требовать от принципала возмещения
сумм, уплаченных бенефициару за нарушение обязательств гаранта перед ним.
Например, гарант не вправе требовать возмещения сумм неустоек, процентов и
убытков, уплаченных бенефициару за просрочку выплаты сумм по гарантии либо
за необоснованное уклонение от исполнения своих обязательств. Однако такое
право гаранта может быть предусмотрено соглашением с принципалом.
УДЕРЖАНИЕ И ЗАДАТОК,КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства состоит в следующем. Если должник не исполняет в установленный срок обязательств по оплате вещи, возмещению связанных с нею издержек и других убытков, а также не связанные с вышеперечисленными требования, но вытекающие из обязательства, то кредитор вправе удерживать такую вещь до момента надлежащего исполнения должником своего обязательства, даже несмотря на то, что после поступления данной вещи во владению кредитору права на нее перешли третьим лицам. Следует отметить, что изложенные выше правила относительно удержания вещи могут быть изменены договором.
Задатком называется денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон другой стороне в счет причитающихся с нее по договору платежей, в доказательство заключения договора, а также в обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке должно заключаться в письменной форме независимо от его суммы. Если возникает сомнение относительно того, является ли эта сумма задатком или нет, в частности, из-за несоблюдения формы соглашения о задатке, то эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, пока не доказано иное. Режим задатка состоит в следующем:
а) Если обязательство прекращено до начала его исполнения вследствие соглашения сторон или невозможности его исполнения, то задаток должен быть возвращен.
б) Если в неисполнении договора виновата сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны.
в) Если за неисполнение договора виновата сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.
Кроме того, если в договоре установлено иное, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка.
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Как и всякое гражданское правоотношение,
обязательство существует, пока существуют все его элементы (субъекты, объекты,
субъективные права и обязанности, т.е. содержание). Прекращение существования
хотя бы одного из элементов ведет к прекращению всего обязательственного
правоотношения.
Под прекращением обязательства следует
понимать исчезновение правовой связи между субъектами (кредитором и должником),
вследствие чего кредитор утрачивает право требования к должнику, а должник
прекращает нести свою обязанность, т.е. погашается содержание обязательства. Прекращение обязательства не может произойти само по
себе, для этого нужны определенные правопрекращающие юридические факты, т.е.
обстоятельства реальной действительности, указанные в законе в качестве
оснований прекращения обязательств. Причем эти юридические факты могут быть
связаны либо с содержанием обязательства (например, соглашение о зачете
встречных требований); либо с субъектом обязательства (ликвидация юридического
лица, смерть кредитора или должника в обязательствах личного характера); либо с
объектом обязательства (случайная гибель индивидуально-определенной вещи —
например, уничтожение пожаром здания, в отношении которого стороны состоят в
арендном правоотношении; изъятие из гражданского оборота вещей данного вида).
Все юридические факты данной категории обладают одним правовым свойством:
прерывают правовую связь, не вызывая возникновения у сторон новых или
дополнительных обязанностей по уплате неустойки, возмещению убытков, уплате
двойной суммы задатка и т.п.
Закон не содержит исчерпывающего перечня
оснований (способов) прекращения обязательств, однако ГК закрепляет наиболее
употребимые на практике, среди которых можно выделить две основные группы:
способы прекращения обязательств по воле сторон и способы прекращения обязательств
помимо воли сторон.
ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. ПЕРЕПОРУЧЕНИЕ И ПЕРЕАДРЕСОВКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Обязательством называется гражданское
правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество,
выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности (ст. 307 ГК). Субъектами
обязательства являются должник и кредитор. Содержание обязательства составляют
субъективные права и обязанности его участников. Объект обязательства —
действия либо воздержание от действия.
Обязательство опосредует экономический
оборот. Это относительное правоотношение (конкретному обязанному лицу
противостоит конкретное управомоченное лицо). Состав участников обязательства
может меняться в силу правопреемства. Осуществление обязательств обеспечивается
мерами государственного принуждения в сфере санкций (неблагоприятных для лица
правовых последствий, наступающих в случае совершения правонарушения).
Обычно в обязательстве с каждой из сторон
— управомоченной и обязанной — выступает по одному лицу, однако существуют
также обязательства с множественностью лиц (ст. 321 ГК).
Обязательства с множественностью лиц
делятся также на долевые и солидарные. Долевая множественность
означает, что каждый из участников обладает правами и несет обязанности в
обязательстве лишь в пределах определенной доли. Солидарными называются
обязательства, в силу которых каждый из солидарных кредиторов вправе требовать,
а каждый из солидарных должников обязан исполнить обязательство полностью.
Солидарные обязательства возникают в случаях, предусмотренных договором или
законом, в частности при неделимости предмета обязательства (ст. 322 ГК). В
солидарных обязательствах кредитор имеет право требовать исполнения как от всех
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и
в части долга (ст. 323 ГК).
Выделяют также субсидиарные (дополнительные
обязательства). Суть их состоит в том, что в случаях, предусмотренных законом
или договором, при неисполнении или неполном исполнении обязательства основным
должником это исполнение возлагается на другое лицо — дополнительного должника.
Состав участников обязательства в период
его существования может меняться. Такая ситуация получила название перемены
лиц в обязательстве. Она возможна в результате общего правопреемства, когда
к правопреемнику переходят все права и обязанности, или частного
правопреемства, когда то или иное право или обязанность переходят от одного
лица к другому на основании специальных соглашений (сделок). Такие соглашения
именуются уступкой требования и переводом долга. В некоторых
случаях, прямо указанных в законе, отдельные права могут перейти к другому лицу
не в результате сделки, а на основании закона при наступлении указанных в нем
обстоятельств (например, суброгация, т.е. переход к страховщику права требовать
возмещения вреда от его причинителя при условии выплаты страховщиком страхового
возмещения потерпевшему).
Под уступкой требования понимается
соглашение между кредитором обязательства и третьим лицом о передаче последнему
права требования к должнику. Согласия должника на уступку требования не
требуется, однако должник должен быть письменно уведомлен о переходе прав
кредитора к новому лицу. Право первоначального кредитора переходит к новому
кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту
перехода права, однако не могут переходить права, неразрывно связанные с
личностью кредитора (требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью). Уступка требования, основанного на сделке,
совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена
в соответствующей письменной форме. Если уступается требование по сделке,
требующей государственной регистрации, такая уступка должна быть
зарегистрирована в порядке, установленном для данной сделки (ст. 389 ГК).
Под переводом долга понимается соглашение
между кредитором, должником и третьим лицом о замене последним должника в
обязательстве. Перевод должником своего долга на третье лицо допускается только
с согласия кредитора (ст. 391 ГК). Долг переходит к новому должнику в полном
объеме, однако обеспечивающие его исполнение залог и поручительство (см. 3 и 5
гл. 10) при этом прекращаются, если только залогодатель и поручитель не дали
согласия отвечать за нового должника. Новый должник вправе выдвигать против
требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и
первоначальным должником.
СЕРВИТУТЫ
Под сервитутом понимается право ограниченного пользования чужой вещью.
В соответствии со ст. 1 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сервитут – это право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, строение, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения.
Земельное законодательство различает публичный и частный сервитуты.
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом РФ, нормативным правовым актом субъекта РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Правила, порядок, сроки и исчерпывающий перечень возможных случаев, для которых возможно установление публичных сервитутов, содержится в ст. 23 ЗК РФ.
Частный сервитут согласно п. 1 ст. 23 ЗК РФ устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
Следует отметить, что правила об установлении сервитутов, предусмотренные гражданским законодательством, распространяются не только на земельные участки, но и на здания, строения, сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное пользование которым необходимо вне связи с пользованием земельным участком (ст. 277 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 274 ГК РФ собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Как следует из п. 1 и п. 4 ст. 274 ГК РФ, сервитут может быть установлен только в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности. При этом правом требовать установления сервитута обладает собственник недвижимого имущества, а также лица, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования.
Собственник объекта недвижимого имущества, обремененного сервитутом, не лишен прав владения, пользования и распоряжения таким объектом (п. 2 ст. 274 ГК РФ). При переходе права собственности на объект недвижимого имущества, обремененного сервитутом, сервитут сохраняется.
Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, не может быть отчужден в иной форме, передан в залог, а также не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования которого сервитут установлен.
Согласно п. 4 ст. 23 ЗК РФ сервитут может быть срочным или постоянным, т.е. установленным на определенный срок или бессрочным. Так, например, публичный сервитут может быть установлен на время проведения изыскательских, исследовательских и других работ. Кроме того, с течением времени могут отпасть основания установления сервитута и в этом случае по требованию собственника объекта недвижимости, обремененного сервитутом, он может быть прекращен. Помимо указанного, собственник объекта недвижимости, обремененного сервитутом, вправе в судебном порядке требовать его прекращения в случаях, когда этот объект недвижимости не может использоваться в соответствии с его целевым назначением.
ВЕЩНО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Защита права собственности это применение к лицу, нарушающему право собственности или препятствующее его осуществлению, установленных законом неблагоприятных мер. Законом предусмотрена целая система гражданско-правовых методов защиты права собственности
1,вещно-правовые – виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании права собственности.
2,обязательственно-правовые – обязательство в следствие причинения вреда,обязательство в следствии неосновательного обогащения, договорная ответственности
3,Иные способы связанные с недействительностью сделки, с объявлением гр умершим,или признанием его безвестно пропавшим.
Виндикационный иск, виндикация (от лат. vim dicere — «объявляю о применении силы») — иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения. Иными словами, виндикационный иск — это иск не владеющего собственника к владеющему несобственнику о возврате имущества. Такая форма иска сложилась в римском праве.
Правила истребования собственником своей вещи на основании виндикационного иска в гражданском праве ряда государств основаны на презумпции о том, что владелец движимого имущества является его собственником. В связи с действием такого положения, обязанность доказательства неправомерности владения вещью ответчиком ложится на истца. Владелец-ответчик от доказательства основания приобретения им владения освобожден. Движимая вещь, добросовестно приобретённая владельцем от любого лица (в том числе не управомоченная владельцем от любого лица, в том числе не управомоченного на её отчуждение), не может быть истребована собственником и поступает в собственность данного приобретателя. Собственник может виндицировать имущество от недобросовестного приобретателя и от добросовестного приобретателя (если имущество приобретено безвозмездно) независимо от того, каким путём оно вышло из его владения. Собственник может также требовать возмещения доходов, которые незаконный владелец извлёк за время владения имуществом.
Движимая вещь, добросовестно приобретённая владельцем от любого лица (в том числе не управомоченная владельцем от любого лица, в том числе не управомоченного на ее отчуждение), не может быть истребована собственником и поступает в собственность данного приобретателя. — ошибочное утверждение; Статья 302 ГК не проводит различия между недвижимым и движимым имуществом.
Статья 304 Гражданского кодекса РФ наделяет собственника возможностью требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
Нарушение прав собственника, не связанных с лишением владения, касаются двух других его правомочий – права пользования и права распоряжения. Защита этих прав от нарушений, устранение препятствий к их осуществлению производятся с помощью негаторного иска. Такой способ защиты права собственности тоже был известен ещё римскому праву, о чём свидетельствует и его название («actio negatoria» – буквально «отрицающий иск»).
Субъектом негаторного иска является собственник или титульный владелец, сохраняющий вещь в своём владении, но испытывающий препятствия в пользовании или распоряжении ей. Субъектом обязанности признаётся нарушитель прав собственника, действующий незаконно. Объект негаторного иска представляет собой устранение длящегося правонарушения на момент предъявления иска. Поэтому к негаторному иску не применяются правила исковой давности. Требование об устранении препятствий в пользовании можно предъявить в любой момент пока сохраняется нарушение.
Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в осуществлении права собственности, негаторный иск может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения права собственности, когда налицо угроза такого нарушения. Например, с помощью негаторного иска собственник может добиваться запрета строительства того или иного сооружения уже на стадии его проектирования, если оно будет препятствовать пользованию имуществом.
Если препятствование в осуществлении правомочий собственника создаётся правомерными действиями (например, прокладывается траншея вблизи домовладения с разрешения соответствующих государственных органов), предъявлять негаторный иск нельзя. Придётся либо оспаривать законность таких действий (но не с помощью негаторного иска), либо претерпевать их последствия.
Большее распространение данный иск получил после введения в действие главы 17 ГК РФ. В частности, негаторный иск стал основным способом защиты собственника от действий владельца сервитута (ст. 274, 277 ГК РФ), где устанавливается право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
Также негаторный иск может быть предъявлен в отношении прекращения сервитута (ст. 276 ГК РФ).
По требованию собственника земельного участка, обременённого сервитутом, сервитут может быть прекращён ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен. Также в случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии с назначением участка, собственник вправе требовать по суду прекращения сервитута.
Необходимо отметить, что виндикационный и негаторный иски в защиту своих прав и интересов могут предъявлять не только собственники, но и субъекты иных прав на имущество – все законные владельцы. К их числу отнесены субъекты как вещных прав пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления и иных, так и субъекты обязательственных прав, связанных с владением чужим имуществом (например, арендаторы, хранители, перевозчики).
При этом титульные (законные) владельцы, обладающие имуществом в силу закона или договора, в период действия своего права могут защищать своё право владения имуществом даже против его собственника. В силу этого можно говорить об абсолютной (вещно-правовой) защите не только права собственности и иных вещных прав, но и всякого законного (титульного) владения[1].
По смыслу закона удовлетворение негаторного иска не ставится в зависимость от виновности третьего лица, создающего своим поведением препятствия в осуществлении права собственности. Однако, если указанные действия причинили собственнику убытки, последние могут быть взысканы с третьего лица лишь на основании ст. 1064 ГК РФ, т.е. при наличии вины третьего лица. Если третье лицо докажет правомерность своего поведения, негаторный иск удовлетворению не подлежит.
ООО обратилось в арбитражный суд с иском к ответчику о пресечении незаконных действий. Решением суда в удовлетворении требований отказано. Истец подал кассационную жалобу. ФАС Уральского округа своим постановлением решение суда первой инстанции отменил из следующих соображений.
Из материалов дела следует, что истец является собственником помещения на 4-м этаже здания. Ответчик владеет нижними этажами, центральным входом в здание и препятствует доступу истца в принадлежащее ему помещение на 4-м этаже. Иск ООО направлен на прекращение действий, не носящих характер правонарушений, но выходящих за пределы разумности и добросовестности. Заявленные требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, были удовлетворены (Постановление ФАС Уральского округа от 15 ноября 2000 г. № Ф09-1693/2000ГК).
Помимо виндикационного и негаторного исков, право собственности может защищаться с помощью ещё одного вещно-правового средства – иска о признании права собственности. Следует отметить, что иски под таким наименованием весьма часты в судебно-арбитражной практике, но большинство из них носит обязательственно-правовой характер, ибо вытекает из относительных правоотношений сторон. Подобные споры разрешаются на основе соответствующих норм договорного права, норм о наследовании, общем имуществе супругов и т.п. Встречаются, однако, и такие требования о признании права собственности, которые обращены к третьим лицам, никак не связанным с истцом какими-либо относительными правовыми узами. В качестве примера можно сослаться на требование владельца о признании за ним права собственности, обращённое к органу местной администрации, который отказывается выдать правоустанавливающие документы ввиду того, что они не сохранились или не были своевременно оформлены.
Для отношений собственности иск о признании права собственности имеет особое значение, поскольку само право собственности может быть предметом спора, в том числе между титульными владельцами и фактическими.
Относительно природы рассматриваемого иска нет единства мнений. В одних случаях он рассматривается как разновидность виндикации; в других – в качестве негаторного иска об устранении препятствий не в пользовании, а в распоряжении имуществом; в-третьих – как особый иск о признании права собственности, являющийся разновидностью исков о признании права[1].
Если не признавать самостоятельность иска о признании права собственности, то станет невозможно юридически квалифицировать притязания собственников в ряде случаев. Сложится ситуация, когда о виндикации говорить не приходится, потому что в большинстве случаев имущество находится у собственников (до момента его фактического изъятия).
Нельзя будет указанный иск считать негаторным, ибо здесь не просто создаются препятствия в реализации правомочий собственника, а, по существу, происходит юридическое (а иногда и фактическое) изъятие имущества у собственника с лишением его всяких прав на данное имущество.
Вряд ли его можно будет отнести к обязательственным способам защиты права собственности, поскольку такой иск сохраняет вещный характер – он может быть предъявлен к любому взыскателю, по требованию которого имущество собственника включено в опись.
Всё изложенное позволяет считать данный иск самостоятельным вещно-правовым способом защиты права собственности.
Истцом по иску о признании права собственности является собственник индивидуально-определённой вещи – как владеющий, так и не владеющий ею (если при этом не ставится вопрос о её возврате), права которого оспариваются, отрицаются или не признаются третьим лицом, не находящимся с собственником в обязательственном или иных относительных отношениях по поводу спорной вещи. Правом на подобный иск обладает и титульный владелец имущества, в частности, субъект права хозяйственного ведения или оперативного управления.
В качестве ответчика выступает третье лицо, как заявляющее о своих правах на вещь, так и не предъявляющее таких прав, но не признающее за истцом вещного права на имущество.
Предметом иска о признании права собственности является лишь констатация факта принадлежности истцу права собственности, иного вещного права на имущество, но не выполнение ответчиком каких-либо конкретных обязанностей. Решение по иску о признании права собственности устраняет сомнение в праве, обеспечивает необходимую уверенность в наличии права, придаёт определённость взаимоотношениям сторон и служит основой для осуществления конкретных правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом.
Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие наличие у истца права собственности или иного права на имущество. Правовой основой данного иска является ст. 12 ГК РФ, предусматривающая такой способ защиты гражданских прав, как их признание.
Необходимым условием защиты права собственности путём его признания служит подтверждение истцом своих прав на имущество. Это может вытекать из представленных им правоустанавливающих документов, свидетельских показаний, а также любых иных доказательств, подтверждающих принадлежность истцу спорного имущества. Если имущество находится во владении истца, его права на имущество защищает презумпция правомерности фактического владения.
Данная презумпция не отражена в самом законе, но действует как фактическая. Иными словами, суд не обязан, но может в конкретных случаях, когда нет возможности решить дело на основании собранных по делу доказательств, замкнуть цепь доказательств при помощи презумпции законности фактического владения. Поскольку данная презумпция отражает тот неоспоримый факт, что в подавляющем большинстве случаев фактический владелец имущества обладает необходимым правомочием, целесообразность её применения в качестве фактической презумпции в судебно-арбитражной практике сомнений не вызывает.
Поскольку иски о признании права собственности, с одной стороны, не связаны с конкретными нарушениями правомочий собственника и, с другой стороны, диктуются продолжающимся незаконным поведением третьего лица, на них, как и на негаторные иски, не распространяется действие исковой давности.
Так как иск об освобождении имущества от ареста наиболее часто встречается в судебной практике, необходимо более подробно разобрать данный вид иска о признании права собственности.
Арест имущества, т.е. его опись и запрет им распоряжаться, производится в случаях, прямо предусмотренных законом, как мера, обеспечивающая исполнение судебного решения о возмещении ущерба или приговора о конфискации имущества, для обеспечения других имущественных прав граждан и юридических лиц при предъявлении иска в суде (в таких случаях она обычно осуществляется судебным исполнителем), либо при открытии наследства в целях охраны имущественных прав наследников (в данном случае она осуществляется нотариусом).
В опись иногда ошибочно включаются ценности (имущество), принадлежащие другим лицам. В большинстве случаев речь идет о требовании супруга об исключении из описи его доли в общем имуществе или лично ему принадлежащих вещей. Споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются по правилам искового производства, независимо от того, наложен ли арест в порядке применения мер обеспечения иска, обращения взыскания на имущество должника во исполнение решения или приговора суда, либо когда нотариусом произведена опись как мера по охране наследуемого имущества и в иных, предусмотренных законом случаях[2]. Реализация имущества во исполнение решения или приговора суда не является основанием для отказа в принятии искового заявления о признании права собственности на это имущество. Суд не вправе отказать в принятии искового заявления об освобождении имущества от ареста, если дело, в связи с которым наложен арест на имущество, не разрешено. Признав невозможным рассмотреть такой иск до разрешения другого дела, суд приостанавливает производство по делу об освобождении имущества от ареста. Иск об освобождении имущества от ареста может быть предъявлен собственником, а также лицом, владеющим в силу закона или договора имуществом, не принадлежащим должнику.
Ответчиками по таким искам являются должник, у которого произведён арест имущества, и те организации или лица, в интересах которых наложен арест на имущество. В обоснование заявленных требований истец представляет документы, подтверждающие его право собственности на спорное имущество. При удовлетворении иска об освобождении имущества от ареста суд указывает в решении, какое конкретно имущество признано принадлежащим истцу, и в связи с этим имущество освобождается от ареста.
Если имущество, причитающееся на долю истца, неделимо, суд может в порядке компенсации выделить ему другое имущество, включённое в опись. Так как замена недвижимого имущества аналогичным невозможна, суд может освободить неделимое имущество от ареста, обязав истца выплатить денежную компенсацию, равную стоимости имущества за вычетом принадлежащей ему доли.
В зависимости от конкретных обстоятельств суд может оставить это имущество в описи, обязав организацию или гражданина, в интересах которых наложен арест, выплатить истцу сумму соответственно его доле в неделимом имуществе. В том случае, когда подлежащее освобождению от ареста недвижимое имущество реализовано, суд может с согласия истца вынести решение о выплате денежных сумм, вырученных от его реализации. На требования об освобождении имущества от ареста распространяется трёхгодичный срок исковой давности. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать о наложении ареста на принадлежащее ему имущество.
Таким образом, анализируя всё вышеназванное, можно сделать вывод, что иск о признании права собственности – это внедоговорное требование собственника имущества о констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности на спорное имущество, не соединённое с конкретным требованием о возврате имущества или устранении иных препятствий, не связанных с лишением владения.
Как уже выше говорилось, виндикационный, негаторный иск и иск о признании права собственности имеют своим объектом только индивидуально-определённые вещи. Поэтому они являются наиболее эффективными и распространёнными способами защиты права собственности на недвижимое имущество, поскольку объекты недвижимости всегда являются индивидуально-определёнными вещами.
В заключение работы можно сделать следующие выводы.
1. Полноценный гражданско-правовой оборот невозможен без обеспечения субъектам действенной правовой защиты их гражданских прав, в первую очередь – права собственности.
2. Среди всех объектов вещных прав недвижимость занимает особенное место. Высокая стоимость и длительный срок существования в объективном мире определяет значительную роль недвижимого имущества в развитии экономики страны.
3. Наиболее распространёнными способами защиты права собственности на недвижимое имущество являются вещно-правовые. Это обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, при помощи вещно-правового иска защищается право собственности в полном объеме от посягательств любых третьих лиц. Во-вторых, объектом вещно-правового иска может быть только индивидуально определенная вещь, каковой недвижимость всегда и является.
4. Большое значение для защиты права и для формирования судебной практики будет иметь Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 года № 6-П. Ситуация, когда по аналогичным делам суды выносили решение либо в пользу первоначального собственника (на основе статьи 167 ГК РФ), либо в пользу добросовестного приобретателя (на основе статьи 302 ГК РФ), разрешена в сторону защиты права добросовестного приобретателя.
5. Введение в действие главы 17 Гражданского кодекса РФ делает негаторный иск основным средством защиты права собственности на земельный участок.
6. В силу того, что виндикационный и негаторный иски могут предъявляться не только к собственникам имущества, можно говорить об абсолютной (вещно-правовой) защите всякого законного (титульного) владения.
7. Для отношений собственности иск о признании права собственности имеет особое значение, поскольку само право собственности может быть предметом спора, в том числе между титульными владельцами недвижимого имущества и фактическими.
ДОГОВОР КУПЛИ –ПРОДАЖИ
Договор купли-продажи - один из самых распространенных и важных видов договора в гражданском обороте. История правового регулирования договора купли-продажи насчитывает более четырех тысяч лет. По сей день этот договор широко применяют в своей деятельности предприниматели, используют в повседневной жизни обычные граждане. Правовое регулирование всех видов договоров купли-продажи имеет как общие черты присущие им всем, так и индивидуальные особенности, вызванные спецификой применения отдельного вида договора. Как видно из классификации, некоторые виды договоров купли-продажи имеют специфическое название (контрактация, поставка и т.п.), но, тем не менее, они относятся к большому блоку договоров купли-продажи и подчиняются как к общим нормам относительно купли-продажи, так и к специальным нормам, применимым только к данному виду договора купли-продажи.
Договор купли-продажи - наиболее часто применяемый и доступный как для физических, так и для юридических лиц, но именно с этим связано много сложностей его правового регулирования. Судебная практика по делам, вытекающим из заключенных договоров купли-продажи, также широка и неоднозначна, как и спектр применения самого договора.
Особенности договора купли-продажи
При заключении того или иного договора купли-продажи необходимо оценить объект, передаваемый (продаваемый) в собственность Покупателю, специфику сторон в сделке и множество иных факторов. Так, например, в зависимости от объекта можно выделить куплю-продажу недвижимости или энергоснабжение. При заключении Договора купли-продажи недвижимости необходимо иметь в виду, что реализуется объект недвижимости, право собственности на который должно регистрироваться, в связи с чем в Договоре возникает ряд условий, регулирующих отношения сторон по регистрации права собственности, оплате таких расходов и т.п.
Договор купли-продажи может быть как исключительно предпринимательским для обеих сторон (поставка), так и потребительским со стороны покупателя (розничная купля-продажа). В зависимости от субъектного состава договора (сторон договора) договор может приобретать специфику правового регулирования. Так, например, в договоре розничной купли-продажи закон особо защищает интересы покупателя-потребителя, в таком договоре многие его условия для покупателя не могут быть пересмотрены в сторону их ухудшения (будь то ущемление прав или наложение излишних обязанностей на покупателя-потребителя).
Договор купли-продажи - один из основных гражданско-правовых договоров, способствующих перемещению товарно-материальных ценностей и благ среди участников гражданского оборота от одного собственника к другому за определенную денежную плату. Следует отметить, что договор купли-продажи – это одно из наиболее распространенных оснований возникновения права собственности, соответственно при развитии предпринимательства и увеличении потребления среди участников общества он набирает свою популярность и востребованность в геометрической прогрессии.
Следует отметить, что значение договора купли-продажи выходит за пределы правового регулирования непосредственно всех видов договора купли-продажи, нормы гражданского кодекса, относящиеся к договору купли-продажи могут применяться к таким договорам как мена, возмездная уступка права требования и т.п.
Договор купли-продажи является одним из самых универсальных договоров, известных за всю историю развития права и российской правовой системы в частности. Отдельные мелкие сделки купли-продажи (розничная купля-продажа) могут совершаться самостоятельно физическими лицами, достигшими возраста 6-ти лет, тогда как большинство сделок могут совершаться лишь совершеннолетними, либо несовершеннолетними с согласия родителей (с 14-ти лет).
Юридические нюансы договора купли-продажи
В связи со всеми этими факторами, для юридически грамотного составления договора купли-продажи необходимо учитывать множество сложнейших нюансов. При неправильном и непрофессиональном составлении такого рода договоров он может быть нереализуемым, кабальным, противоречивым, а то и вовсе ничтожным или незаключенным. Ведь правильно составленный договор купли-продажи – это прежде всего гарантии как собственника, отчуждающего имущество, так и добросовестного приобретателя. Для гарантированной защиты интересов сторон необходима помощь специалистов-договорников, которые корректно составят договор и прокомментируют порядок его реализации.
Классификация договоров купли-продажи
В нашем магазине договоры купли-продажи традиционно классифицированы по видам:
общий договор купли-продажи
договор розничной купли-продажи
договор поставки
договор контрактации
договор энергоснабжения
договор купли-продажи недвижимости
договор купли-продажи предприятия как имущественного комплекса.
Кроме того, для Вашего удобства мы так же произвели деление договоров купли-продажи внутри видов по субъективному признаку :
Договор купли-продажи между юридическими лицами;
Договор купли-продажи между физическими лицами;
Договор купли-продажи смешанный (между юридическими и физическими лицами).
ДОГОВОР ПОСТАВКИ. ПОСТАВКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Понятие типового договора поставки
Типовым договором поставки называется соглашение, по которому одна сторона (поставщик) обязуется передать в обусловленный срок другой стороне (покупателю) товары для использования в хозяйственных целях (п.1 ст.506 ГК РФ). Характеристики договора поставки следуют из его определения, он является возмездным, консенсуальным и взаимным. Главная особенность договора поставки, как следует из определения, это особый характер использования товара, являющегося его предметом. Согласно ст.506 ГК РФ такой товар приобретается "для хозяйственных целей", другими словами ля использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с семейным, домашним и другим использованием. Таким образом, товар приобретается по договору поставки для дальнейшего производственного использования.
В действующем гражданском законодательстве правовому регулированию типового договора поставки посвящены пар.3 гл.30 ГК РФ. В статьях 506-524 ГК РФ рассматриваются характеристики договора поставки, а именно вопросы регулированию разногласий при заключении договора поставки, порядок поставки товара по договору, ассортимент поставляемого товара и др.
Стороны договора поставки
Сторонами типового договора поставки являются поставщик и покупатель. На стороне поставщика, как правило, выступают коммерческие организации и граждане-предприниматели. В качестве покупателя могут выступать любые лица (за исключением граждан, приобретающих товары для бытовых нужд), однако чаще всего это также предпринимателя (индивидуальные и коллективные).
Форма договора поставки
Форма типового договора поставки должна соответствовать нормам ГК РФ о заключении сделок. Согласно ст.161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме. Но при этом в обязательном порядке не требуется совершение договора поставки на бланке определенной формы, а также скрепление его печатью. На основании ст.23 ГК РФ это правило распространяется и на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Таким образом, юридическим лицам и предпринимателям рекомендуется оформлять типовой договор поставки в простой письменной форме.
Несоблюдение сторонами простой письменной формы типового договора поставки согласно ст.162 ГК РФ не влечет его недействительности. Последствием несоблюдения формы может быть лишь отсутствие у сторон по договору права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. В такой ситуации стороны могут использовать в качестве доказательств заключения типового договора поставки переписку друг с другом, бухгалтерские документы (накладные и т.д.), которые подтверждают факт заключения и исполнения договора.
Существенные условия типового договора поставки
В типовом договоре поставки существенным условием являются:
Предмет договора - это условия о товаре, о его наименовании, количестве и качестве. Описание предмета может содержаться как в тексте примера договора поставки, так и отдельно в специальном приложении - "Спецификация товара", которое является неотъемлемой частью тирового договора поставки.
Срок поставки - условие о предусмотренных в примере договора поставки временных периодах, в течение которых поставщик должен передать товар покупателю, это основная характеристика договора поставки.
При отсутствии данных согласованных условий в примере договора поставки, он не считается заключенным.
Дополнительные условия договора поставки
К дополнительным условиям типового договора поставки относится:
Цена договора поставки. Цена и порядок расчетов в договоре поставки не определяется законодательными актами.
Периоды поставки товара. Ст.508 ГК РФ устанавливает, что в случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия типового договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.
Страхование товара. Стороны типового договора поставки могут оговорить условие о страховании товара, причем расходы по страхования может взять на себя покупатель или поставщик, а также бремя страховых расходов стороны могут поделить между друг другом.
Порядок передачи товара от поставщика покупателю. В примере договора поставки может быть оговорено условие порядка передачи товара - каким образом покупатель должен вести приемку поставленных товаров, место и время передачи товара и др.
Отсутствие в примере договора поставки вышеперечисленных дополнительных условий договора, не влечет признание договора поставки недействительным.
Приложения договора поставки
Типовой договор поставки содержит приложения:
Спецификация товара;
Спецификация тары;
График платежей;
График поставок.
Сопутствующие документы к договору поставки
В типовом договоре поставки используются следующие cопутствующие документы:
Дополнительное соглашение;
Протокол разногласий;
Протокол согласования разногласий.
Поставка товаров для государственных нужд урегулирована в Гражданском кодексе в качестве одной из разновидностей поставки (ст.525 – 534 ГК РФ). Существует довольно много законов и подзаконных актов, регулирующих договоры поставки для государственных нужд, среди них, прежде всего, следует выделить: Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".
Договором поставки для государственных нужд может быть предусмотрено, что поставка товаров осуществляется конкретному покупателю (ст.529 ГК РФ). В данном случае на основании государственного контракта между покупателем и поставщиком заключается договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.
Договор поставки для государственных нужд или муниципальных нужд - это гражданско-правовой договор, по которому поставщик (исполнитель) обязуется передать товары покупателю, указанному государственным заказчиком, а покупатель обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. Гарантией прав и законных интересов поставщика в указанном договоре служит норма, согласно которой при оплате покупателем товаров государственный заказчик признается поручителем по денежному обязательству покупателя (ст.532 ГК РФ).
Договор поставки для государственных нужд и муниципальных нужд является разновидностью договора поставки и в этом в смысле может быть охарактеризован как возмездный, консенсуальный и взаимный договор. Но этот договор обладает существенными особенностями, позволяющими выделить его из общей массы договоров поставки:
Специальный субъектный состав. Покупатель по договору поставки для государственных нужд может быть федеральный (муниципальный) орган исполнительной власти, федеральное (муниципальное) казенное предприятие или учреждение. Покупатели обеспечиваются финансовыми ресурсами из соответствующего бюджета, либо оплата товаров производится государственным заказчиком.
Продукция, поставляемая по договору поставки для государственных нужд или муниципальных нужд, должна соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и особым условиям, устанавливаемым этим контрактом.
Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд заключается только на основании государственного контракта и поэтому он должен содержать все существенные условия государственного контракта (предмет, цена товаров и др.).
В договоре поставки для государственных нужд используются следующие приложения:
Спецификация товара;
Спецификация тары;
График поставок;
График платежей.
В договоре поставки для государственных нужд используются следующие сопутствующие документы:
Дополнительное соглашение;
Протокол разногласий;
Протокол согласования разногласий
ДОГОВОР АРЕНДЫ
Приобретение дорогостоящего имущества в собственность не всем по плечу, и не всегда это является экономически оправданным. Поэтому большое распространение получили арендные отношения, а также готовые типовые договоры аренды, так как они весьма актуальны как при ведении бизнеса, так и для регулирования взаимоотношений физических лиц.
Типовой договор аренды является наиболее распространенным договором обязательств по передаче имущества в пользование. Это один из классических видов договоров, чья история насчитывает многие тысячелетия, на протяжении которых они в основных своих чертах не изменились.
Цель типового договора аренды - обеспечить передачу имущества во временное пользование.
Объект договора аренды
Объектом типового договора аренды является имущество, причем как движимое, так и недвижимое, за исключением имущества, изъятого из оборота. В соответствии с п.1 ст.607 ГК РФ в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (не потребляемые вещи). Предмет типового договора аренды должен быть конкретно и точно описан в любом типовом договоре аренды, так как без этого описания договор не будет считаться заключенным.
Стороны договора аренды
Стороны типового договора аренды - это арендодатель и арендатор. В соответствии со ст.608 ГК РФ арендодателем по договору аренды могут выступать собственники имущества, а также лица, которым законом или собственником предоставлено право сдавать имущество в аренду. Арендатор - это лицо, заинтересованное в получении имущества в пользование. Реквизиты и полное наименование сторон договора должны быть указаны в преамбуле типового договора аренды.
Условия договора аренды
Существенным условием типового договора аренды является только его предмет. В отношении него прямо сказано, что при отсутствии в тексте типового договора аренды данных, позволяющих определить имущество, которое подлежит передаче в аренду, условие о предмете считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор - незаключенным (п.3 ст.607 ГК РФ).
Дополнительными условиями типового договора аренды являются цена и срок договора аренды, передача прав арендодателя его наследникам, условия пользования арендованным имуществом и другое. Данные условия могут быть не включены в текст типового договора аренды, так как на этот случай нормы ГК РФ регулируют несогласованные условия договора аренды.
Более подробно об условиях договора аренды в разделе Условия договора аренды.
Имущество по договору аренды
По общему правилу, имущество передается арендатору в его владение и пользование. Но с развитием гражданско-правовых отношений, охватывающих новые области экономического партнерства, стала возможной аренда, при которой имущество согласно типовому договору аренды предоставляется арендатору только в пользование: например, при аренде транспортных средств арендатор получает право в течение определенного времени работать с соответствующей техникой, не владея ею.
Под пользованием понимается извлечение из вещи ее полезных свойств без изменения субстанции вещи, в том числе приобретение плодов и доходов. По общему правилу, плоды, продукция и доходы, полученные в результате использования арендованного имущества в соответствии с текстом типового договора аренды, поступают в собственность арендаторам (п.2 ст.606 ГК РФ). Впрочем, законом, иным правовым актом или договором может быть установлено и иное правило (ст.136 ГК РФ), а именно, что плоды, продукция и доходы переходят в собственность арендодателя или третьего лица.
Форма договора аренды
Форма типового договора аренды, заключенного на срок более одного года, должна быть письменной. Письменной она должна быть также в случае, когда одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока такого договора (п.1 ст.609 ГК РФ).
Договор аренды недвижимого имущества подлежит обязательной регистрации.
Приложения к договору аренды
Типовой договор аренды содержит приложения:
Перечень имущества;
График арендных платежей.
Сопутствующие документы к договору аренды
Типовой договор аренды содержит приложения:
Акт приема-передачи имущества;
Дополнительное соглашение;
Протокол разногласий;
Протокол согласования разногласий.
ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ
Статья 535. Договор контрактации
1. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.
О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд см. также Федеральный закон от 02.12.1994 N 53-ФЗ.
2. К отношениям по договору контрактации, не урегулированным правилами настоящего параграфа, применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 524), а в соответствующих случаях о поставке товаров для государственных нужд (статьи 525 - 534).
Статья 536. Обязанности заготовителя
1. Если иное не предусмотрено договором контрактации, заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз.
2. В случае, когда принятие сельскохозяйственной продукции осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином указанном им месте, заготовитель не вправе отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям договора контрактации и переданной заготовителю в обусловленный договором срок.
3. Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность заготовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной продукции, возвращать производителю по его требованию отходы от переработки сельскохозяйственной продукции с оплатой по цене, определенной договором.
Статья 537. Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции
Производитель сельскохозяйственной продукции обязан передать заготовителю выращенную (произведенную) сельскохозяйственную продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренных договором контрактации.
Статья 538. Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции
Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший обязательство либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет ответственность при наличии его вины.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Глава 60. Обязательства вследствие неосновательного
обогащения
Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Статья 1103. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав
Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям:
1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.
Статья 1104. Возвращение неосновательного обогащения в натуре
1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.
2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.
Статья 1105. Возмещение стоимости неосновательного обогащения
1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.
2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
Статья 1106. Последствия неосновательной передачи права другому лицу
Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.
Статья 1107. Возмещение потерпевшему неполученных доходов
1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Статья 1108. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату
При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества (статья 1104) или возмещении его стоимости (статья 1105) приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы (статья 1106) с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.
Статья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если оязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п.1 ст. 886 ГК РФ).
Гражданский кодекс достаточно подробно описывает правила, регламентирующие отношения в сфере договоров хранения имущества. Наряду с общими положениями (§1 гл.47 ГК РФ), относящимися ко всем видам договора хранения, гражданский кодекс включает правила, посвященные хранению на товарном складе, ответственному хранению (§2 гл.47 ГК РФ) и специальным видам хранения (§3 гл.47 ГК РФ).
По общему правилу договор хранения является реальным. Существует ряд особенностей договора хранения: в тех случаях, когда договор заключается с профессиональным хранителем, он может быть построен как консенсуальный (вещь передается в предусмотренный образцом договора хранения срок). Еще одна особенность договора хранения то, что договор хранения может быть как возмездным или безвозмездным, односторонним или двусторонним, все зависит от условий, которые согласовали стороны в тексте образца договора хранения.
Договор хранения может быть элементом другого договора (договора перевозки, поставки и пр.), в этом случае к отношениям сторон по хранению вещи применяются нормы о договоре хранения.
Стороны договора хранения
Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Поклажедателем может быть любое физическое или юридическое лицо, в том числе не обязательно собственник имущества, но и иное управомоченное лицо. В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица, например, только проживающие в гостинице постояльцы. В качестве хранителей могут также выступать как граждане, так и юридические лица: принимать имущество на хранение могут любые из них, если только их учредительные документы этого прямо не исключают. Вместе с тем для заключения отдельных видов договоров хранения и для хранения отдельных видов имущества требуется наличие специальной лицензии.
Форма договора хранения
Если одной из сторон по договору хранения является юридическое лицо, то договор должен быть заключен в письменной форме. Для договора хранения, заключаемого между гражданами, соблюдение письменной формы требуется в том случае, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.
Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем, либо номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения (п.2 ст. 887 ГК РФ).
Предмет договора хранения
Предмет договора хранения образуют услуги по хранению, которые хранитель оказывает поклажедателю. Объектом самой услуги выступают разнообразные вещи, способные к пространственному перемещению. В отношении недвижимого имущества договоры хранения, как правило, заключаться не могут, за исключением случаев, прямо указанных в законе.
Объектом услуги договора хранения могут выступать как индивидуально-определенные, так и родовые вещи. В последнем случае при хранении может производиться обезличивание вещей, т. е. смешение их с аналогичными вещами других поклажедателей или самого хранителя. По окончании срока договора хранения поклажедателю возвращается не то же самое имущество, которое было им сдано, а равное или обусловленное сторонами количество вещей этого же рода и качества (ст.890 ГК РФ).
Срок договора хранения
Сроком в договоре хранения является период времени, в течение которого хранитель обязан хранить вещь. Договор хранения может быть заключен как на конкретный срок (срочный договор хранения), так и без указания срока, в этом случае считается, что хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем (бессрочный договор хранения). Однако даже в срочном договоре хранения поклажедатель может в любой момент забрать свою вещь, хотя бы предусмотренный договором хранения срок еще не окончился (ст.904 ГК РФ). По инициативе хранителя срочный договор хранения не может быть прерван досрочно, если только поклажедателем не допущено существенное нарушение договора хранения (п.2 ст. 896 ГК РФ). По договору хранения, заключенному до востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок.
Цена договора хранения
Такой элемент договора хранения, как цена, имеется лишь в возмездных договорах хранения. Стоимость услуг хранителя определяется по соглашению сторон, хотя достаточно часто она устанавливается на основе действующих тарифов и ставок. Если по истечении срока договора хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи (п.4 ст. 896 ГК РФ). Это правило применяется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения. На практике за хранение имущества сверх установленного договором хранения срока нередко взимается повышенная плата.
Бухгалтерский учет по договору хранения
Бухгалтерский учет у поклажедателя
Переданное на хранение имущество остается собственностью поклажедателя. Поэтому это имущество учитывается на тех же счетах, только при этом к ним открываются отдельные субсчета. Получение от хранителя складского свидетельства отражается у поклажедателя за балансом на счете 006 "Бланки строгой отчетности".
Поклажедатель может продать ценности покупателю, не забирая их со склада, а передав ему складское свидетельство. В этом случае поклажедатель должен начислить НДС с выручки от реализации имущества в момент передачи этого документа.
В бухгалтерском учете должны быть сделаны следующие проводки:
Дебет 43 с/сч "Готовая продукция, переданная на хранение" Кредит 43 субсчет "Готовая продукция" – Отражена передача готовой продукции на хранение;
Дебет 006 получено от покупателя складское свидетельство;
Дебет 62 Кредит 90 – Отражена реализация продукции;
Дебет 90 Кредит 68 – Начислен НДС;
Дебет 90-2 Кредит 43 с/сч "Готовая продукция, переданная на хранение" – Списана себестоимость готовой продукции;
Кредит 006 – Передано складское свидетельство покупателю;
Дебет 44 Кредит 76 – Начислено вознаграждение хранителю;
Дебет 19 Кредит 76 – Учтен НДС;
Дебет 76 Кредит 51 – Уплачено вознаграждение хранителю;
Дебет 68 Кредит 19 – Принят к вычету НДС.
Так как к хранителю право собственности не переходит, он учитывает его за балансом на счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение".
Дебет 002 – Отражена стоимость принятого на хранение имущества;
Кредит 002 – Передана покупателю партия товара;
Дебет 62 Кредит 90 – Начислено вознаграждение за хранение имущества;
Дебет 90 Кредит 68 – Начислен НДС;
Дебет 51 Кредит 62 – Получено вознаграждение.
Приложения договора хранения
Договор хранения содержит приложения:
Перечень передаваемого имущества.
Сопутствующие документы к договору хранения
Договор хранения содержит сопутствующие документы:
Акт приема-передачи имущества;
Акт приема-передачи ТМЦ на хранение;
Акт о возврате ТМЦ, сданных на хранение;
Дополнительное соглашение;
Протокол разногласий;
Протокол согласования разногласий.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА, ИХ РАЗНОВИДНОСТИ
Обязательства Вследствие Причинения Вреда
- один из основных институтов обязательственного права, форма ответственности гражданской. Под О.в.п.в. понимается такое гражданско-правовое обязательство, в котором потерпевший (кредитор) имеет право требовать от причинителя (должника) полного возмещения противоправно причиненного имущественного и (или) морального вреда путем непредоставления соответствующей натуральной или денежной компенсации. Совокупность норм, регулирующих О.в.п.в., именуется в науке деликтным правом (от лат. delictum - правонарушение), а сами эти обязательства называются деликтными. О.в.п.в. всегда возникают из отношений, носящих абсолютный характер, будь то имущественные права (например, право собственности) или личные нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь и достоинство и т.д.). Деликтные обязательства относятся к внедоговорным, хотя нередко возникают между лицами, состоящими (состоявшими) между собой в договорных отношениях. Теоретически деликтное обязательство легко отграничивается от договорного: первое возникает из вреда, возникновение которого никак не связано с договорными отношениями. Однако на практике часто довольно трудно установить, связано то или иное противоправное действие с исполнением договора или нет, как, например, в случае причинения вреда пассажиру в процессе исполнения договора перевозки. В таких случаях возникает так называемая "конкуренция исков", при которой потерпевший имеет право самостоятельно определить основание своего иска (из договора либо из деликта). О.в.п.в. носят охранительный характер: они направлены на охрану жизни, здоровья и имущества лиц, на предупреждение правонарушений и ликвидацию их последствий. В силу этого правила, касающиеся оснований, объема и порядка возмещения вреда, носят императивный характер. Этим деликтные обязательства отличаются от договорных, опосредующих нормальные экономические отношения. Охранительная функция О.в.п.в. реализуется во взаимодействии с другими гражданско-правовыми институтами (страхованием, обязательствами из неосновательного обогащения), а также институтами иных отраслей права: уголовного, административного, трудового, социального обеспечения. Так, если вред причинен преступлением, на виновного возлагается сразу две санкции: уголовная (в виде наказания) и гражданско-правовая (возмещение потерпевшему имущественного и (или) морального вреда). Нормы об О.в.п.в. содержатся главным образом в ГК РФ (где им посвящена гл. 59), а также в большом количестве иных законов и подзаконных актов. Среди них наибольшее значение имеют Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (нормы о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг). Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 "Об охране окружающей природной среды" (нормы о возмещении вреда, причиненного экологическими правонарушениями). Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993г. (нормы о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан), ФЗ РФ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (нормы о возмещении вреда, причиненного ядерной деятельностью), различные транспортные кодексы (Воздушный кодекс, КТМ) и уставы (ТУЖД, УАТ). Немало норм о возмещении вреда содержится в международно-правововых актах (например, Варшавская конвенция о международных воздушных перевозках 1929 г. в редакции 1971 г., Брюссельская конвенция об унификации некоторых положений, относящихся к перевозкам пассажиров по морю, 1961г.). Главным (но не исключительным) основанием возникновения О.в.п.в. является гражданское правонарушение или иное противоправное действие (бездействие). Для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего следующие элементы: а) наступление вреда; б) противоправность причинения вреда; в) причинная связь между противоправным поведением и возникающим вредом; г) вина причинителя вреда. Указанный состав называется общим (полным). В случаях, предусмотренных законом, деликтная ответственность наступает и при неполном (усеченном) составе правонарушения. Так, последний может не включать вину в качестве обязательного элемента. В виде исключения закон предусматривает также возмещение вреда, причиненного правомерными действиями (например, в состоянии крайней необходимости). Гражданское право РФ (так же как и других стран континентальной правовой системы, например Германии, Франции) основано на принципе так называемого генерального деликта, согласно которому причинение вреда одним лицом само по себе признается противоправным и влечет обязанность возместить этот вред, если иное не установлено законом. Поэтому потерпевший (кредитор) в О.в.п.в. не обязан доказывать противоправность действий причинителя. Напротив, англосаксонское деликтное право не знает общих деликтов, оно представляет собой замкнутый круг сингулярных (частных) деликтов, выработанных многовековой судебной практикой. Этот круг постепенно расширяется путем конструирования новых деликтов по мере появления новых видов правонарушений. Обязательным условием возникновения О.в.п.в. является только наличие вреда. Под вредом в гражданском праве понимается умаление, уничтожение субъективного гражданского права или блага. Вред может быть причинен личности или имуществу. В качестве синонима понятия "вред" нередко используется понятие "ущерб". Общим принципом О.в.п.в. является возмещение причинителем в полном объеме вреда личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица (ст. 1064 ГК РФ). Указанный принцип допускает несколько исключений. Во-первых, законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем (например, на родителей несовершеннолетнего, причинившего вред). Во-вторых, законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. О.в.п.в. можно квалифицировать по особенностям их предмета и сферы возникновения. В самом ГК РФ наряду с общими положениями о возмещении вреда в отдельные параграфы выделены: а) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина; б) возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг; в) компенсация морального вреда. В самостоятельные блоки правового регулирования выделились также деликтные обязательства в транспортной сфере, в сфере экологии, трудовых отношений, а также ответственность за вред, причиненный незаконными действиями власти. И в РФ, и за рубежом институт О.в.п.в. находится в непрерывном развитии, что связано с появлением и распространением ранее неизвестных вредоносных факторов: использованием новых видов энергии (электрической, атомной), быстрым ростом "вредных" отраслей производства, развитием всех видов транспорта, широкой механизацией и т.д., а также рядом иных тенденций (расширение потребительского рынка, общее усиление внимание к правовой охране личности). Поэтому можно и в дальнейшем ожидать появления новых видов деликтных отношений (см. также Возмещение вреда. Источник повышенной опасности, Моральный вред).
ПОНЯТИЯ И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
1. Понятие возникновения обязательств из неосновательного обогащения
Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Гражданское право призвано присущими ему средствами обеспечить в обществе нормальную циркуляцию материальных ценностей, закрепление их за теми лицами, которым они принадлежат. В случаях, когда этот процесс в том или ином звене оказывается нарушенным, вступают в действие защитные механизмы, в числе которых заметная роль отводится институту обязательств из неосновательного обогащения. Само наименование указанных обязательств ориентирует на то, что произошло «оседание» материальных благ в хозяйственной сфере лица, которому они не принадлежат, а потому необходимо обеспечить перемещение их к лицу, которое имеет на них право.
Волна переименований, которая захлестнула наше общество, не обошла стороной и рассматриваемые обязательства. В кодификационных актах 20-х годов они назывались обязательствами из неосновательного обогащения. Вскоре, однако, это название было признано несозвучным пафосу социалистического, а впоследствии и коммунистического строительства, чем-то сродни печально известному призыву Н. И. Бухарина: «Обогащайтесь!», который стоил ему жизни. В результате этой идеологической подоплеки прежнее название было вытеснено новым – обязательства, возникающие вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества, хотя, по существу, речь шла об одном и том же. Ныне указанным обязательствам присвоено изначальное наименование: обязательства из неосновательного обогащения. Юридически оно вполне корректно и соответствует прочной исторической традиции. Пользуясь им, следует лишь не упускать из виду, что неосновательное обогащение охватывает как неосновательное приращение (приобретение), так и неосновательное сбережение денежных средств и иных материальных ценностей. В римском праве указанные обязательства чаще всего именовались condictiones sine causa, т. е. обязательствами без основания. Нередко поэтому они называются кондикционными обязательствами. К этому обозначению в ходе последующего изложения мы также будем прибегать.
Обязательства из неосновательного обогащения относятся к числу охранительных обязательств, поскольку призваны восстановить нарушенное в том или ином звене распределение материальных благ. Обязательства из неосновательного обогащения замыкают систему отдельных видов обязательств. Объясняется это, по крайней мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, указанные обязательства могут возникать из самых различных юридических фактов, порождающих гражданско-правовые последствия. Во-вторых, занимая в системе обязательств вполне самостоятельное место, они нередко сопровождают обязательства, возникающие из иных оснований и имеющие иную юридическую природу, выступая по отношению к ним в качестве «обязательств-спутников». Не будучи акцессорными обязательствами в строгом смысле слова, они могут восполнять пробелы в защите субъективных гражданских прав, осуществляемой с помощью иных вещно- или обязательственно-правовых требований. Именно поэтому место обязательств из неосновательного обогащения в системе отдельных видов обязательств как замыкающих вполне оправдано. Таково место указанных обязательств как в системе гражданского законодательства, так и в системе курса гражданского права. В ГК обязательствам из неосновательного обогащения отведена завершающая 60-я глава в части второй ГК, целиком посвященной отдельным видам обязательств. Аналогичным образом определено место обязательств из неосновательного обогащения (кондикционных обязательств) и в курсе гражданского права.
Действие обязательств из неосновательного обогащения распространяется главным образом на денежные обязательства. Деньги, выполняя в гражданском обороте функции средства платежа, относятся к числу юридически заменимых имуществ. В тех случаях, когда неосновательн ое приобретение или сбережение имущества выражается в деньгах, они оказываются обезличенными в имуществе лица, которое неосновательно обогатилось, сливаются с прочим его имуществом. Положение на первый взгляд парадоксальное: на имущественные ценности вследствие присущих им естественных свойств, которым придается юридическое значение, у лица, в хозяйственной сфере которого они находятся, возникает право, но возникает без надлежащего правового основания. Именно поэтому указанные ценности подлежат изъятию из хозяйственной сферы лица, у которого они образовались, и перемещению в хозяйственную сферу лица, которое имеет на них право. Сказанное относится не только к денежным, но и к иным обязательствам, предмет которых определен родовыми признаками. Этим в значительной степени объясняется специфика обязательств из неосновательного обогащения и вполне самостоятельное место, которое они занимают в системе отдельных видов обязательств.
С учетом сказанного сформулируем понятие обязательств из неосновательного обогащения, которое на данном этапе изложения носит предварительный, а потому и достаточно общий характер. Развертывание сформулированного понятия, наполнение его конкретным содержанием будет происходить по мере углубления в суть подлежащих изучению проблем.
Итак, определение обязательств из неосновательного обогащения таково: в силу обязательств из неосновательного обогащения одна сторона – должник, в хозяйственной сфере которого произошло приобретение или сбережение имущества без правового основания, обязана передать это имущество лицу, за счет которого неосновательное обогащение имело место, а в случаях, предусмотренных законом, иному управомоченному лицу, а другая сторона – кредитор имеет право требовать передачи ей указанного имущества.
Сформулированное определение, будучи доктринальным, отличается от легального (см. п. 1 ст. 1102 ГК) главным образом тем, что в нем по сравнению с легальным расширен круг субъектов, которые могут выступать в обязательствах из неосновательного обогащения в качестве кре диторов. Это не только лица, за счет которых неосновательное обогащение имело место, что чаще всего и бывает, но в случаях, предусмотренных законом, также и иные лица. Объяснение тому будет дано при изучении такого элемента обязательства из неосновательного обогащения, как его субъекты.
Подчеркнем, что обязательства из неосновательного обогащения суть гражданско-правовые обязательства, как бы ни был определен их субъектный состав.
Обязательства из неосновательного обогащения, как и другие гражданско-правовые обязательства, носят имущественный характер. В их основе лежат имущественные отношения по перемещению материальных благ.
В результате неосновательного обогащения возникают относительные правоотношения между должником и кредитором, направленные на перемещение материальных благ из хозяйственной сферы одного лица в хозяйственную сферу другого лица. Обязательства из неосновательного обогащения – это всегда внедоговорные обязательства, независимо от того, носят ли они самостоятельный или сопутствующий по отношению к другому обязательству характер, хотя бы последнее и было договорным.
Наконец, обязательства из неосновательного обогащения, как уже отмечалось, – это охранительные обязательства, направленные на восстановление нарушенного порядка распределения материальных благ.
2. Основания возникновения обязательств из неосновательного обогащения.
Наименование указанных обязательств может навести на мысль, будто они возникают без какого бы то ни было юридического основания. Это, конечно, не так. Отсутствие основания для того, чтобы признать обогащение основательным, вовсе не означает, что нет основания для возникновения самого обязательства, но именно как обязательства из неосновательного обогащения. Именно отсутствие первого основания влечет наличие второго, что четко отражено в пп. 1 и 2 ст. 1102 ГК. Таким образом, как и всякое другое обязательство, кондикционное обязательство возникает лишь при наличии предусмотренных законом оснований, которые именуются юридическими факт ами.
Отправляясь от общей классификации юридических фактов, можно утверждать, что указанные обязательства возникают из всех юридических фактов, охватываемых данной классификацией: событий и действий; правомерных действий и правонарушений; юридических актов и юридических поступков. Исключение должно быть сделано лишь для такого юридического факта, как договор, поскольку обязательства из неосновательного обогащения всегда носят внедоговорный характер. Обязательства из неосновательного обогащения могут возникнуть в результате непреодолимой силы, в том числе действия неподконтрольных человеку природных сил, и случайного стечения обстоятельств, неправомерного поведения неосновательно обогатившегося лица или других лиц, правомерного поведения, направленного на достижение юридических последствий, и поведения, вызвавшего их без специальной на то направленности, гражданско-правовых и властных актов органов государственной власти и органов местного самоуправления и т. д. Они могут возникать также из юридических составов, включающих не единичный юридический факт, а их набор. Именно так к определению круга юридических фактов, порождающих обязательства из неосновательного обогащения, и подходит закон (см. п. 2 ст. 1102 ГК).
Нередки случаи, когда приобретение или сбережение имущества поначалу опиралось на юридическое основание, которое впоследствии отпало. Обязательство из неосновательного обогащения, по общему правилу, возникает лишь с того момента, когда это основание отпадает. Возможна и обратная ситуация: приобретение или сбережение имущества вначале на юридическое основание не опиралось, а в дальнейшем его обрело. С этого момента приобретение или сбережение имущества перестает быть неосновательным. Судьба же приобретений и сбережений, имевших место ранее, зависит от того, действует ли возникшее основание с обратной силой или нет.
Проиллюстрируем на конкретных примерах сформулированные положения об основаниях возникновения обязательств из неосновательного обогащения.
Банк, выполняя платежное получение клиента, ошибочно перечислил денежную сумму с расчетного счета клиента не на счет организации, с которой клиент должен рассчитаться за поставленный товар, а на счет сторонней организации. В результате неправомерных действий банка возникло обязательство из неосновательного обогащения, в котором клиент банка, со счета которого денежная сумма списана, выступает как кредитор, а организация, на счет которой она ошибочно перечислена, как должник. Возникновение указанного обязательства, разумеется, не исключает ответственности банка перед плательщиком, которого банк обслуживает. Если же ошибка произошла вследствие неправильного указания плательщиком реквизитов получателя средств, то дело ограничивается возникновением обязательства из неосновательного обогащения между плательщиком и получателем средств.
Извещение об оплате междугородного телефонного разговора с указанием адреса абонента и номера его телефона ошибочно опущено в почтовый ящик другой квартиры, владелец которой, не посмотрев, на кого выписано извещение, его оплатил. Возникло обязательство из неосновательного обогащения (неосновательного сбережения) между абонентом, разговор которого был оплачен, и тем, кто его оплатил. Первый в этом обязательстве – должник, второй – кредитор.
Гражданин, не достигший пенсионного возраста, представил подложные документы, в результате чего ему была назначена пенсия. К моменту, когда подлог был обнаружен, он достиг пенсионного возраста. Основание для отказа в назначении ему пенсии отпало. В то же время с него могут быть взысканы неосновательно выплаченные суммы пенсий за три года, предшествовавшие достижению пенсионного возраста.
Гражданин дал другому деньги в рост с указанием размера процентов и срока возврата капитальной суммы долга и процентов. В срок заемщик не вернул ни денег, полученных взаймы, ни процентов. Иск о взыскании указанных сумм следует квалифицировать как договорный иск. В то же время с момента просрочки с заемщика могут быть взысканы проценты по ст. 395 Г К. Этот иск следует квалифицировать как внед оговорный иск из неосновательного обогащения.
В результате половодья заготовленный для сплава лес одной сплавной организации был смыт и прибит к лесу другой, расположенной ниже по течению реки сплавной организации. Поскольку бревна не были снабжены особой меткой и оказались обезличенными, между организацией, лес которой смыт, и организацией, к лесу которой он прибит, возникло обязательство из неосновательного обогащения.
Приведенные примеры иллюстрируют ту мысль, что обязательства из неосновательного обогащения возникают из самых различных оснований – событий, действий, как правомерных, так и неправомерных, и т. д. и что обязательства из неосновательного обогащения, будучи внедоговорными, могут сопровождать иные по своей юридической природе обязательства, в том числе и договорные.
СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
К субъектам наследственного правоотношения относятся наследники, призванные к наследованию. Сам наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, поскольку его нет в живых.
В момент смерти прекратилась его правоспособность, а вместе с нею и возможность быть субъектом в каком-либо конкретном правоотношении.
Закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых в день открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя.
Субъектный состав наследственного правоотношения может претерпеть и другие изменения. Юридические факты, вызывающие эти изменения, могут относиться как к событиям, так и к действиям. Это и смерть наследника, не успевшего принять наследство, и его отказ от наследства.
являются ли они дееспособными, недееспособными, частично или ограниченно дееспособными. Иностранцы и лица без гражданства призываются к наследованию на общих основаниях с гражданами РФ, если иное не установлено законами РФ либо не применяется в виде реторсии, т.е. в ответ на ограничения, установленные соответствующим иностранным государством в отношении наследственных прав российских граждан.
Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. При этом наследниками могут быть и иностранные юридические лица. Для его призвания к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.
Наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является.
На момент составления завещания наследодатель должен обладать дееспособностью в полном объеме. Завещание не может быть совершено не только недееспособным гражданином, но и гражданином, который на момент совершения завещания обладает лишь частичной или ограниченной дееспособностью. Также несовершеннолетний не может совершить завещание и в отношении заработанных им средств. В случае, если лицо, совершившее завещание, будучи полностью дееспособным, впоследствии становится недееспособным, то это обстоятельство само по себе не влияет на юридическую силу ранее совершенного завещания и указанное лицо лишается возможности отменить или изменить ранее совершенное завещание.
При наследовании по закону не имеет значения, был ли наследодатель дееспособен или нет. Иногда значение имеют и причины смерти.
К необходимым элементам правоотношения принято относить его объект (предмет).
Объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития является наследство. На всех этих стадиях право воздействует на поведение людей. На первой стадии) — это действия по принятию наследства или отказу от него, на второй стадии — по оформлению наследственных прав, разделу наследства, исполнению вытекающих из принятия наследства обязанностей и т.д.
В случае, если бы наследства вообще не было, то совершение указанных действий было бы лишено смысла, поэтому наследство можно считать объектом (предметом) наследственного правоотношения на всех стадиях его развития.
В основном по наследству передаются имущественные права и обязанности наследодателя. Поэтому законодатель, говоря о наследстве, часто употребляет термин «имущество» либо такое выражение, как «наследственное имущество». Права наследодателя составляют актив наследства, обязанности — его пассив. В порядке наследования переходят также и некоторые личные неимущественные права наследодателя.
Наследоваться по российскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования.
Наследственное имущество — это не только право на конкретные вещи, это целый комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам.
В состав этого имущества могут входить различные вытекающие из договорных отношений наследодателя обязательства, в том числе и его обязательства по различным договорам, например обязательство возмещения морального вреда.
Основная группа обязанностей, переходящих к наследникам, — денежные долги наследодателя.
Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает из сущности универсального преемства. При наличии нескольких наследников наступает долевая ответственность. Каждый из наследников отвечает в пределах полученной доли. Если предмет обязательства неделим, то наследники несут перед кредитором наследодателя солидарную ответственность.
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ
Завещание составляется на случай смерти и
вступает в действие с момента открытия наследства, т.е. когда уже нет в живых
наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая
непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной
воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания.
В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК завещание
является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после
открытия наследства. Поскольку для действительности односторонней сделки
достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК), действительность
завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения
против него.
В Гражданском кодексе провозглашен
принцип свободы завещания, который заключается в том, что гражданин вправе по
своему усмотрению завещать любое имущество любым лицам (количество таких лиц не
ограничено), любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить
наследства наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить в
завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании,
отменить или изменить уже совершенное завещание, составить одно или несколько
завещаний (ст. 1119 ГК).
При составлении завещания наследодатель
не связан кругом законных наследников. Гражданин может завещать все свое
имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не
входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству,
государственным и муниципальным образованиям. Важно отметить, что завещая
имущество кому-либо из перечисленных выше категорий наследников, завещатель не
связан ни очередностью их призвания к наследованию, ни правом представления.
Завещание — сделка, непосредственно
связанная с личностью завещателя,
поскольку оно не может быть совершено через посредника или представителя,
действующих по доверенности или на основании закона. Как сугубо личное, право
сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с
третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от
права отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности,
которое в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК признается ничтожным.
В завещании можно указать конкретные виды
завещаемого имущества. Можно не конкретизировать имущество, а вписать
стандартную фразу «все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне
принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось,
завещаю такому-то». В этом случае наследник будет обязан представить нотариусу
документы, подтверждающие принадлежность наследственного имущества
наследодателю. Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из
принадлежащего наследодателю имущества завещается только часть имущества, а
остальное имущество наследуется по закону. Наконец, завещатель вправе указать в
завещании, что отдельные вещи из наследственного имущества он завещает одним
лицам, все же остальное имущество — другим лицам.
В часть третью ГК включено положение о
тайне завещания. В соответствии со ст. 1123 ГК нотариус, другое лицо,
удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание
вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения,
касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
В случае нарушения тайны завещания
завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также
воспользоваться другими способами защиты гражданских прав,
предусмотренными ст. 12 ГК. Моральный вред в данном случае заключается в
нравственных, переживаниях завещателя в тех случаях, когда, например, ближайшим
родственникам, которых он в завещании лишил наследства, стало об этом известно.
По способу закрепления информации завещание
— документ квалифицированной письменной формы. Так, по общему правилу,
завещание должно быть составлено в письменной форме, собственноручно подписано
завещателем и нотариально удостоверено. Причем удостоверение завещания не
ограничивается простым заверением подписи завещателя. Оно состоит прежде всего
в выяснении соответствующим должностным лицом подлинной воли завещателя, в
разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о
необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.
В новом ГК сохранено положение о том, что
завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом
или иными должностными лицами, прямо указанными в законе. Несоблюдение
требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в
случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК (завещание в чрезвычайных
обстоятельствах), допускается составление завещания в простой письменной форме.
Процедура составления и нотариального
удостоверения завещания регламентируется ГК и Основами законодательства РФ о
нотариате достаточно подробно. Так, нотариально удостоверенное завещание должно
быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом. При написании
или записи завещания могут быть использованы технические средства (ЭВМ, пишущая
машинка и т.д.). При этом завещание, записанное нотариусом со слов завещателя,
должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии
нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст
оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая
надпись с указанием причин, но которым завещатель не смог лично прочитать
завещание.
по желанию завещателя при составлении и
нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель.
Присутствие свидетеля обязательно, если завещатель в силу физических
недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать
завещание.
Завещание, составляемое и удостоверяемое
в присутствии свидетеля, должно быть подписано этим свидетелем и на завещании
должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля.
При этом нотариус обязан предупредить свидетеля и лицо, подписывающее завещание
вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания, а завещателю
должен разъяснить содержание статьи об обязательной доле и сделать об этом на
завещании соответствующую надпись.
По общему правилу завещание в письменной
форме должно быть собственноручно подписано завещателем, однако в силу
различных причин это не всегда возможно, поэтому закон допускает подписание
завещания рукоприкладчиком. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК если
завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может
собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано
другим гражданином (рукоприкладчиком, имеющим право в соответствии с п. 3 ст.
160 ГК подписывать сделки за других лиц) в присутствии нотариуса. Перечень
перечисленных причин, по которым завещание подписывается рукоприкладчиком,
является исчерпывающим. В завещании должны быть указаны причины, в силу которых
завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя,
отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе
завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого
гражданина.
В ГК законодательно закреплена
возможность совершения так называемых закрытых завещаний (ст. 1126). С
содержанием такого завещания не знакомы ни нотариус, пи другие лица. Практика
подобных завещаний восходит к временам дореволюционной России.
Закон предъявляет определенные требования
к форме закрытого завещания. Оно должно быть собственноручно написано и
подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность
завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя.
Закрытое завещание в заклеенном конверте
передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят
на конверте, свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями,
запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором
нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого
нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии,
об имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с
документом, удостоверяющим личность.
Кроме того, принимая от завещателя
конверт с завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст.
1126 ГК о том, что закрытое завещание должно быть собственноручно написано и
подписано завещателем (ст. 1123 ГК), а также ст. 1149 ГК об обязательной доле и
сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать
завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.
В новом ГК не изменен перечень завещаний,
которые приравниваются к нотариально удостоверенным, установленный в ранее
действовавшей ст. 541 ГК РСФСР 1964 г. Правило о нотариальной форме завещания
содержит определенные исключения. Так, к нотариально удостоверенным
приравниваются завещания, удостоверенные указанными в законе должностными
лицами (ст. 1127 ГК). Сюда относятся:
1) завещания граждан, находящихся на излечении
в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или
проживающие в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными
врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих
больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками
госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во
время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской
Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в
разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные
начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих, а в пунктах
дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в
этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих,
удостоверенные командирами воинских частей;
5) завещания граждан, находящихся в
местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Хотя перечень должностных лиц, имеющих
право удостоверять завещания, не изменился по сравнению с ранее действовавшим
законодательством, сама процедура их удостоверения претерпела некоторые
изменения. Так, завещания, удостоверенные указанными должностными лицами,
должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего
завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание.
Кроме того, лицо, удостоверившее такое
завещание, должно при первой возможности направить его через органы юстиции
нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание,
известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно
соответствующему нотариусу. Если гражданин, намеревающийся совершить завещание,
высказывает желание пригласить для этого нотариуса, и имеется разумная
возможность выполнить это желание, лица, которым предоставлено право
удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю
нотариуса.
Согласно ст. 1129 ГК допускается
изложение гражданином последней воли в простой письменной форме в
исключительных случаях, а именно когда гражданин находится в положении, явно
угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен
возможности совершить нотариально удостоверенное либо приравниваемое к
нотариально удостоверенному письменное (в том числе закрытое) завещание.
Хотя подобные завещания составляются в
чрезвычайной обстановке, процедура их составления подвергается определенной
регламентации. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано
гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа
должно быть ясно, что оно представляет собой завещание. Таким образом, даже
если отсутствует само слово «завещание», но из смысла документа вытекает, что
речь идет о распоряжении имуществом на случай смерти, такой документ должен
признаваться завещанием.
Подобное завещание приобретает
юридическую силу не автоматически, а при условии подтверждения судом по
требованию заинтересованных лиц факта составления завещания в чрезвычайных
обстоятельствах. Требование об утверждении такого завещания должно быть
заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства. Под
заинтересованными лицами понимаются другие наследники, отказополучатели,
исполнители завещания.
Кроме того, если гражданин, совершивший
завещание в чрезвычайных обстоятельствах, не воспользуется в течение месяца
после прекращения этих обстоятельств возможностью совершить завещание в
письменной форме с его надлежащим удостоверением, то завещание, сделанное им в
чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу (п. 2 ст. 1129).
Как и по ранее действовавшему
законодательству, завещатель в соответствии с принципом, свободы завещания
вправе в любое время отменить или изменить (в том числе дополнить) свое
завещание и не обязан при этом указывать причины такой отмены или изменения, а
также получать чье-либо согласие на это, в том числе и согласие лиц,
назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Завещание может быть отменено двумя
способами: во-первых, посредством нового завещания; во-вторых, подачей
нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия, заявления
об отмене завещания. Такое заявление делается в форме распоряжения о его отмене
(п. 4 ст. 1130 ГК), которое должно быть совершено в форме, установленной для
совершения завещания. В случае недействительности последующего распоряжения
будет действовать прежнее распоряжение. Завещанием, совершенным в чрезвычайных
обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание.
Что касается изменения завещания, то оно
может быть осуществлено отменой, изменением или дополнением отдельных
содержащихся в завещании распоряжений, путем отмены этого прежнего завещания
полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Особое внимание закон уделяет завещанию
денежных средств, находящихся в коммерческих банках. Следует отметить, что до
принятия третьей части ГК существовал различный правовой режим для завещания
вкладов, находившихся в Сберегательном банке РФ или в Центральном банке РФ, и
вкладов, находившихся в других коммерческих банках.
В отношении вкладов, находившихся в
Сберегательном или Центральном банках, действовал особый порядок завещания.
Лица, имевшие вклады в названных банках, вправе были сделать распоряжение банку
о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу или государству; вклад в этих
случаях не входил в состав наследственного имущества и на него не
распространялись правила раздела VII ГК
1964г. «Наследственное право», а именно:
а) для получения такого вклада не
требовалось свидетельство о праве на наследство;
б) для его получения не нужно было ждать
истечения какого-либо определенного срока с момента смерти вкладчика и в то же
время не предусматривался какой-либо максимальный срок на получение вклада;
в) из этого вклада не выделялась
обязательная доля, и он не принимался во внимание при расчете обязательной
доли;
г) из такого вклада не могли быть
удовлетворены претензии кредиторов умершего вкладчика;
д) лица, получавшие вклад в соответствии
с завещательным распоряжением вкладчика, освобождались от обязанностей, вытекающих
из содержания ст. 459 ГК РСФСР 1964 г., по возмещению расходов по уходу за
наследодателем во время его болезни, на его похороны, на содержание лиц,
находившихся на иждивении наследодателя, по охране наследственного имущества и
по управлению им и т.д.
Что касается вкладов граждан, находящихся
в других банках и кредитных учреждениях, то они наследовались в общем порядке,
независимо от наличия завещательного распоряжения.
В настоящее время в связи с созданием
широкой сети коммерческих банков и акционированием самого Сбербанка такая
система себя изжила. Законодатель пошел по пути уравнения правового режима
вкладов граждан в различных банках и иных кредитных учреждениях: все вклады
наследуются на общих основаниях, независимо от того, сделано ли завещательное
распоряжение в банке или у нотариуса (у другого должностного лица, имеющего
право удостоверять завещания). Так, в соответствии со ст. 1128 ГК права на
денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом
другом счете гражданина в банке, могут быть по его усмотрению завещаны либо в
порядке, предусмотренном ст. 1124—1127 ГК, либо посредством совершения
письменного завещательного распоряжения в том филиале банка, в котором
находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое
завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
Действующее законодательство о
наследовании не содержит даже примерного перечня оснований, по которым
завещание может быть признано недействительным. Поскольку завещание является
односторонней сделкой, к нему применяются правила о недействительности сделок,
предусмотренные в гл. 9 ГК РФ. Завещания, которые могут быть признаны судом
недействительными (оспоримые завещания), регламентированы ст. 175—179 ГК.
Отдельные виды завещаний рассматриваются в качестве абсолютно недействительных
(ничтожных) сделок, для которых признания судом в качестве таковых не
требуется; достаточно установления самого факта их совершения. Примерами таких
сделок являются завещания, составленные с нарушением формы, совершенные лицами,
полностью недееспособными, и др.
Недействительным может быть как завещание
в целом, так и в части: Например, недействительными могут быть отдельные
завещательные распоряжения. Недействительность отдельных завещательных распоряжений
не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была
бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, признаваемых
недействительными.
Действующее законодательство
предусматривает определенный порядок исполнения завещания, под которым
понимается осуществление последней воли наследодателя, выраженной в завещании.
В соответствии со ст. 1133 ГК исполнение завещания осуществляется наследниками по
завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или частично
осуществляется исполнителем завещания.
Таким образом, особая роль в
наследственных правоотношениях принадлежит исполнителю завещания
(душеприказчику), в качестве которого могут выступать как наследники, так и
лицо, не входящее в круг наследников. При этом исполнитель совершает все
действия, необходимые для исполнения завещания.
Рассмотрим виды завещательных
распоряжений.
В соответствии со ст. 1137 ГК завещатель
вправе установить завещательный отказ (легат). Согласно п. 1 указанной
статьи завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по
завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц
(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой
обязанности. Завещательный отказ устанавливается в завещании.
Суть его состоит в том, что из всей
совокупности прав и обязанностей, входящих в состав наследства, определенному
лицу или лицам передается лишь какое-то определенное имущественное право.
Соответственно в этом случае можно говорить о частичном правопреемстве.
Предметом завещательного отказа может
быть передача отказополучателю в собственность, во владение, основанное на ином
вещном праве, или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача
отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права,
приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение
для него определенной работы или оказание ему определенной услуги,
осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. (п. 2 ст.
1137 ГК).
Новый ГК сохранил такую разновидность
завещательных распоряжений, как возложение. В соответствии со ст. 1139
завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по
завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие
имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление
общеполезной цели (например, на наследника возлагается обязанность
предоставлять книги из библиотеки, полученной по наследству, в безвозмездное
пользование всем желающим). Такая же обязанность может быть возложена на
исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного
имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещатель может указать в завещании
другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный
им в завещании наследник либо наследник завещателя по закону умрет до открытия
наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не
успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется
от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от
наследования как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК).
Таким образом, суть подназначения
наследника (именуется также субституцией) состоит в том, что кроме
основного или основных наследников назначается также запасной или запасные
наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые
субъекты гражданского права. По сравнению с ранее действовавшим
законодательством сфера действия подназначения наследников стала шире. Так,
наследодатель имеет право подназначить наследника не только наследнику по
завещанию, но и наследнику по закону: Причем не только на тот случай, если
наследник умрет до открытия наследства или не примет его, но и на случай, если
наследник умрет одновременно с завещателем или если наследник не будет иметь
права наследовать либо будет отстранен от наследования как недостойный.
Предоставляя завещателю право свободно
распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает для
определенной категории лиц право на обязательную долю. Это означает, что
наследодатель не может полностью лишить наследства этих лиц. К таким лицам
закон относит наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону
(их принято называть необходимыми наследниками). Это в соответствии с п. 1 ст.
1149 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст.
1148 ГК. Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины
доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Чтобы завещание стало действительным, его необходимо составить в письменной форме и заверить у нотариуса. Иначе оно окажется недействительным (ст. 1124 ГК). Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Когда завещатель из-за физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по просьбе завещателя может быть подписано другим лицом в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина (п.3 ст. 1125 ГК). При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. В этом случае завещание подписывается еще и свидетелем, о котором на завещании указываются те же сведения, что и о лице, подписывающем завещание за завещателя (п. 4 ст. 1125 ГК).
К нотариально удостоверенным приравниваются завещания граждан,
— находящихся на лечении в больницах, других стационарных лечебных учреждениях или домах престарелых и инвалидов, удостоверенных главным врачом или дежурными врачами этих учреждений;
— находящихся на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, во время плавания, удостоверенные капитанами этих судов;
— находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками этих мест, а также завещания военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей, если в пунктах дислокации этих частей нет нотариусов (ст. 1127 ГК).
Нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо обязаны предупредить свидетеля и человека, подписывающего завещание за завещателя, о существовании правила об обязательной доле в наследстве и необходимости соблюдать тайну завещания, а именно сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены (ст. 1123, п. 4, 5, 6 ст. 1124 ГК). Тайна завещания заключается в том, что до открытия наследства запрещается разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Это относится и к самому нотариусу, и к лицам, удостоверяющим завещание.
Завещатель вправе совершить закрытое завещание, то есть не предоставлять другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, иначе оно будет недействительным. Завещатель в заклеенном конверте передает закрытое завещание нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Этот конверт нотариус в присутствии завещателя и свидетелей запечатывает в другой конверт, на котором указывает все необходимые сведения о завещателе, свидетелях, а также месте и времени принятия завещания, и выдает завещателю документ, подтверждающий прием этого завещания (ст. 1126 ГК).
На получателей наследства могут быть возложены и некоторые обязательства, в частности они отвечают по долгам наследодателя в пределах перешедшего к ним наследственного имущества. Так, если мать незадолго до смерти залила квартиру соседей, то ущерб придется возмещать ее наследникам в пределах имущества, перешедшего к ним в порядке наследования.
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ Статья 1141. Общие положения
1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности,
предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 настоящего Кодекса.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют,
либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования
(статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял
наследства, либо все они отказались от наследства.
2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников,
наследующих по праву представления (статья 1146).
Статья 1142. Наследники первой очереди
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители
наследодателя.
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Статья 1143. Наследники второй очереди
1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону
являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и
бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Статья 1144. Наследники третьей очереди
1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по
закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя
(дяди и тети наследодателя).
2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
Статья 1145. Наследники последующих очередей
1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142-1144), право
наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой
степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от
другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:
в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства -
прадедушки и прабабушки наследодателя;
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети
родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные
братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети
двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его
двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных
дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве
наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
наследодателя.
Статья 1146. Наследование по праву представления
1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с
наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в
случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи
1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.
2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного
наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).
3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до
открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права
наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.
Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями
1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и
усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по
происхождению (кровным родственникам).
2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей
усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и
другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти
усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей
статьи.
3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими
родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после
смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и
его потомства.
Наследование в соответствии с настоящим пунктом не исключает наследования в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143-1145
настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг
наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и
наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя
находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с
наследодателем или нет.
2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников,
указанных в статьях 1142-1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись
нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и
проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе
и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве
наследников восьмой очереди.
Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,
подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего
Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся
незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав
других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной
части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества,
которая завещана.
3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую
долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость
установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой
невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий
право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по
завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и
тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к
существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом
имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить
размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Статья 1150. Права супруга при наследовании
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона
право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с
наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом
имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав
наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными
настоящим Кодексом.
Статья 1151. Наследование выморочного имущества
1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто
из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования
(статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.
2. Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской
Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность
муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно
расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или
Санкт-Петербурге, - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое
помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное
выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность
Российской Федерации.
3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке
наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его
в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных
образований определяется законом.
ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЕ. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Одним из принципов наследования по завещанию является принцип свободы завещания. Данный принцип означает не только, то, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам и в любых долях, но также и то, что завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Более того, для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Согласно положений статьи 1130 Гражданского кодекса РФ завещатель посредством нового завещания вправе отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отменённое полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. В том случае, если последующее завещание отменено наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.
Завещание (полностью или в части) может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной законодательством для совершения завещания. Что касается завещания, совершённого в чрезвычайных обстоятельствах, то такое завещание может отменить или изменить только такое же завещание, составленное в чрезвычайных условиях несколько ранее. Аналогичное правило установлено и для завещательного распоряжения в банке, то есть завещательным распоряжением на денежные средства в соответствующем банке может быть отменено или изменено только такое завещательное распоряжение, ранее составленное завещателем.
Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания.
Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину — душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.
Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином одним из следующих способов:
в его собственноручной надписи на самом завещании;
в заявлении, приложенном к завещанию;
в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.
Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.
После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.
Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.
Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять следующие необходимые для исполнения завещания меры:
обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;
принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;
получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст. 1183);
исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа (ст. 1137) или завещательного возложения (ст. 1139).
Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.
Особо важное значение имеет назначение исполнителя завещания, в частности, в следующих случаях:
имущество завещается несовершеннолетним, у которых не имеется родителей;
имущество завещается государству либо юридическим лицам;
имущество завещается под отлагательным условием;
завещание содержит завещательный отказ или возложение;
предметом завещания является имущество, в отношении которого после смерти завещателя обязательно возникнет необходимость управления (доля в уставном или складочном капитале хозяйственных товариществ и обществ, акции, предприятие как имущественный комплекс и др.).
Исполнитель завещания может выполнять разнообразные функции:
производить розыск наследников, в пользу которых сделано завещание;
извещать их об открывшемся наследстве;
обращаться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии мер к охране наследственного имущества;
распределять наследственное имущество между наследниками в случаях, когда это возможно (например, распределить предметы обычной домашней обстановки и обихода между наследниками при отсутствии у них спора);
и проч.
Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.
Наследники имеют право требовать от исполнителя завещания отчет о его исполнении.
КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА § 4. Компенсация морального вреда
О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10.
Статья 1099. Общие положения
1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.
2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.
3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
Статья 1100. Основания компенсации морального вреда
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 N 9-П абзац третий статьи 1100 во взаимосвязи с частью 3 статьи 27.5 КоАП РФ признан не противоречащим Конституции РФ, поскольку данное положение по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не исключают возможность возмещения гражданам вреда, причиненного незаконным административным задержанием на срок не более 48 часов как мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания административный арест, независимо от вины соответствующих органов публичной власти и их должностных лиц.
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;
в иных случаях, предусмотренных законом.
Статья 1101. Способ и размер компенсации морального вреда
1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ЗАКОНУ РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 1985 году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», которая определила основополагающие права потребителей. Практически все эти права нашли отражение в российском законодательстве о защите прав потребителей. Рассмотрим некоторые из них более подробно.
Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет принцип свободы договора. Это означает, что стороны свободны в определении условий заключаемого договора, которые формулируются по их усмотрению и могут содержать отступления от правил, установленных законодательством.
Этот принцип и реализуется в Законе РФ «О защите прав потребителей», который устанавливает, что продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (работу, услугу), качество которого соответствует договору. Таким образом, если стороны договорились о качестве товара, то нарушение этих договоренностей будет рассматриваться как нарушение договора.
Если стороны специально не оговаривали условия о качестве, то потребителю должен быть передан товар (работа, услуга), качество которого соответствует обычно предъявляемым требованиям к такого рода товарам. При этом переданный товар должен быть пригодным для использования по назначению. Если же потребитель при заключении договора поставил продавца (исполнителя) в известность о конкретных целях приобретения товара (услуги), то невозможность использования товара (услуги, работы) для необходимых потребителю целей будет считаться недостатком товара.
Однако свобода договора не означает, что качество товара будет зависеть только от желания сторон. Обязательные требования к качеству некоторых товаров могут устанавливаться в стандартах. Поэтому закон специально закрепляет правило, в силу которого если предметом договора является товар (работа, услуга), качество которого должно соответствовать обязательным требованиям стандартов, то переданный потребителю товар (услуга, работа) должен соответствовать этим требованиям.
Применение в повседневной жизни различных механизмов, которые могут выйти из-под контроля человека, не позволяет полностью исключить причинение вреда. Чтобы свести до минимума возможность возникновения вреда при реализации товаров (работ, услуг), в Законе «О защите прав потребителей» и уделяется такое большое внимание реализации права потребителей на безопасность.
Право потребителей на безопасность означает, что товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и не причинять вреда имуществу потребителя.
Государство устанавливает обязательные требования, которым должны соответствовать товары (работы, услуги), реализуемые потребителям. Эти требования содержатся в стандартах и подлежат обязательному соблюдению.
Дополнительным препятствием поступления в продажу небезопасных товаров является государственная система сертификации. Сертификация - это процесс подтверждения уполномоченным государственным органом соответствия качества товаров обязательным требованиям стандартов. Товары, подлежащие сертификации, не могут реализовываться без сертификата. Ответственность за наличие сертификата несет продавец.
Еще одной гарантией обеспечения безопасности для жизни, здоровья и имущества потребителя используемых им товаров (работ, услуг) является и предусмотренная законом обязанность изготовителя в необходимых случаях разработать и указать - в сопроводительной документации на товар, на этикетке, маркировкой или иным способом - специальные правила использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации. Продавец же обязан довести эти правила до сведения потребителя.
Кроме вышеперечисленного, законом установлена обязанность изготовителя (исполнителя) приостановить производство товаров (работ, услуг), если будет установлено, что при соблюдении потребителями правил эксплуатации и хранения эти товары причиняют или могут причинить им вред. Если установить причины вреда не представляется возможным либо невозможно устранить эти причины, изготовитель обязан снять товары с производства. Одновременно изготовитель и продавец товара обязаны принять меры к отзыву опасного товара, уже приобретенного потребителями. Отзыв товаров от потребителей осуществляется за счет изготовителей. Это означает, что убытки, причиненные отзывом товара, изготовитель должен возместить как потребителям, так и продавцам в полном объеме.
С правом потребителей на безопасность товаров (работ, услуг) связано право потребителей на возмещение ущерба. Это право также закреплено в законе.
Ответственность изготовителя (исполнителя) за произведенный товар (работу, услугу) ограничивается сроком службы или сроком годности товара (работы, услуги), а если эти сроки не установлены, то изготовитель (исполнитель) обязаны обеспечить безопасность товаров (услуг) в течение десяти лет с момента передачи потребителю. Если же в нарушение требований законодательства изготовитель (исполнитель) не установил срок службы на товар, на который установление такого срока обязательно, он будет нести ответственность за ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителей в течение всего времени службы товара, независимо от времени причинения такого ущерба.
На практике нередко возникают ситуации, когда товар (работа или услуга) причиняет вред лицам, которые никак не связаны с производителем этого товара. Например, при возгорании телевизора зачастую ущерб причиняется не только имуществу владельца телевизора, но и имуществу других лиц, например, соседей. Данная ситуация предусмотрена законом, в силу которого право требовать возмещения вреда может любой потерпевший, независимо от того, состоял ли он в договорных отношениях с причинителем вреда.
В соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей» вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителей, возмещается в полном объеме. При причинении вреда здоровью потребителя возмещению подлежат утраченный заработок или его часть, размер которого рассчитывается по правилам, установленным ГК РФ; расходы на лечение, дополнительное питание, санаторно-курортное лечение, протезирование, а также другие расходы, вызванные повреждением здоровья.
Если повреждено либо уничтожено имущество потребителя, то это поврежденное имущество должно быть восстановлено.
Если восстановить его невозможно, потребителю должна быть предоставлена вещь того же рода и качества, что и поврежденная.
В случае, когда этого сделать нельзя, потребителю должны быть возмещены убытки.
Под убытками понимается стоимость утраченного имущества, расходы, которые произвел или должен будет произвести потребитель в связи с утратой имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые получил бы пострадавший потребитель, если бы его право на безопасность товара (работы) не было бы нарушено (упущенная выгода).
ДОГОВОР РЕНТЫ, ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ
Договор купли-продажи жилого дома на условиях
пожизненного содержания с иждивением
Договор купли-продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивением является разновидностью договора ренты, несмотря на то что договор называется договором купли-продажи. Договор ренты относится к группе договоров, предусматривающих отчуждение имущества, и по этому признаку сходен с договором купли-продажи. Однако он является самостоятельным видом договора. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо обеспечить предоставление средств на его содержание в иной форме. Таким образом, договор ренты отличается от договора купли-продажи характером встречного удовлетворения, предоставляемого получателю ренты за отчуждаемое им имущество.
Встречным удовлетворением в договоре купли-продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивением является то, что данный договор заключен на условиях пожизненного содержания с иждивением.
По данному договору жилой дом переходит в собственность плательщика ренты, по выполнении им условия - пожизненного содержания с иждивением.
К договору применяются в субсидиарном порядке нормы о пожизненной ренте.
Особенности договора купли-продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивением:
- объектом передачи по договоры может быть только жилой дом;
- предметом договора является содержание иждивенца (удовлетворение потребностей в жилище, питании, одежде, уход за ним);
- минимальный размер ежемесячного содержания иждивенца не может быть менее двух установленных законом минимальных размеров оплаты труда;
- возможна замена натурального содержания периодическими денежными выплатами;
- плательщик ренты вправе распоряжаться жилым домом, переданным под выплату содержания, только с предварительного согласия получателя содержания;
- плательщик ренты обязан поддерживать переданный ему под выплату жилой дом в надлежащем техническом и санитарном состоянии.
Договор купли-продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивением прекращается в случае:
1) смерти получателя ренты;
2) существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств. В этом случае получатель ренты вправе требовать возврата переданного под выплату содержания жилого дома.
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
Договор дарения является одним из старейших договоров гражданского права. Уже в римском праве дарение признавалось одним из оснований возникновения права собственности. Любой вид договора дарения опосредует переход имущества (права, вещи и т.п.) от одного лица другому, причем даритель и одаряемый являются юридически равноправными субъектами. Таким образом, правоотношения, возникающие из договора дарения укладываются в рамки предмета гражданского права и адекватны методу гражданско-правового регулирования.
Договор дарения - договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать определенное имущество другой стороне (одаряемому) либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности (ст.572 ГК РФ). Как следует из определения особенностью договора дарения является его безвозмездность во всех случаях, также договор дарения является реальным и консенсуальным в зависимости от конкретного вида договора дарения . В последнем случае договор дарения порождает обязательство передать определенное имущество одаряемому в момент, не совпадающий с моментом заключения договора дарения , то есть в будущем. Различия между реальным и консенсуальным договором дарения велики, ведь они затрагивают все аспекты правоотношений дарителя и одаряемого. Исходя из этого, почти все нормы и положения главы 32 ГК РФ регулируют либо только реальные договоры дарения, либо обещания одарить, а количество общих норм, распространяющихся на все виды договора дарения минимально. Единственное, что объединяет все виды договора дарения - его безвозмездность.
Безвозмездность, как главная особенность договора дарения не означает, что одаряемый свободен от любых имущественных обязанностей, передача дара может быть обусловлена различными обстоятельствами: обязательство использовать дар в общеполезных целях, также даритель может передать одаряемому дом, однако оговорить для себя в образце договора дарения право пользования одной из комнат и другое. Образец договора дарения может предусматривать встречные обязательства одаряемого. Из этого можно сделать вывод, что договор дарения в общем случае является односторонним, однако в ряде случаев может выступать и как взаимный.
Однако необходимо разграничивать подобные обстоятельства и мотивы, включенные в образец договора дарения . Если договор дарения содержит мотив, то есть дарения или обещание одарить обусловлено совершением каких-либо действий другой стороной, то это, как правило, ведет к признанию такого договора дарения ничтожным.
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) - договор, по которому одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором безвозмездного пользования(п.1 ст.689 ГК РФ).
Временное пользование имуществом без уплаты вознаграждения, согласно тексту образца договора ссуды, по действующему законодательству наряду с арендой и наймом жилого помещения входит в группу договоров, направленных на его эксплуатацию, на извлечение из такого действия полезных свойств.
Как и при аренде имущества (ст.606 ГК РФ), понятие договора безвозмездного пользования заключает в себе указание на тождественное название - договор ссуды. До принятия части второй ГК РФ этот термин применительно к рассматриваемым отношениям в кодифицированном и ином общесоюзном и российском гражданском законодательстве не применялся.
В современных условиях договор ссуды или договор безвозмездного пользования широко употребляется в гражданском обороте и нормативных актах, а также в ином значении - в качестве синонима займа (в частности, краткосрочная и долгосрочная ссуды).
Из легального определения договора безвомездного пользования видно, что он (как и дарение) может быть консенсуальным и реальным. В первом случае договор является двусторонним, так как обязанности возникают у каждой из сторон, во втором - односторонним (обязанной стороной признается только ссудополучатель). Последний обязуется возвратить вещь, которой временно пользовался.
Нуждается в особом пояснении предписание закона, согласно которому вещь должна быть возвращена в том состоянии, в каком была получена, с учетом нормального износа или в состоянии, которое было указано в образце договора безвозмездного пользования. Выполнение каждого из этих двух условий исключает возможность вернуть вещь в том же самом виде, в каком она была передана ссудополучателю согласно образцу договора безвозмездного пользования.
Предмет договора безвозмездного пользования (договора ссуды)
Предметом договора безвозмездного пользования (договора ссуды) является любая телесная неупотребляемая вещь, поскольку она не теряет своих натуральных свойств в процессе использования. В частности, в качестве предмета договора безвозмездного пользования (договора ссуды) могут выступать земельные участки и другие обособленные природные объекты (например, участки леса или водные объекта), здания, сооружения и иные виды недвижимого имущества, предприятия и другие имущественные комплексы, оборудование, транспортное средство и иное движимое имущество.
Законом могут быть установлены виды имущества, сдача в безвозмездное пользование которого не допускается или ограничивается. Поскольку сдача в безвозмездное пользование - также элемент оборота, изъятые из оборота вещи сдаваться в безвозмездное пользование не могут, а ограниченные в обороте - сдаются при условии соблюдения установленных ограничений.
Стороны в договоре безвозмездного пользования (договора ссуды)
Сторонами в договоре безвозмездного пользования (договора ссуды) является ссудодатель и ссудополучатель. В их роли, как правило, могут выступать любые субъекты гражданского права. Ссудодатель - это собственник передаваемого в пользование имущества или лицо, уполномоченное законом или собственником имущества предоставлять имущество в ссуду (п.1 ст.690 ГК РФ). Передача имущества в безвозмездное пользование - право всякого собственника. Другие владельцы имущества должны иметь специальное полномочие на передачу имущества в безвозмездное пользование. Это полномочие должно быть основано на законе или на волеизъявлении собственника (п.1 ст.690 ГК РФ). В частности, арендатор может передать арендованное имущество в безвозмездное пользование только с согласия арендодателя (п.2 ст.615 ГК РФ). Такое согласие выступает одной из форм волеизъявления собственника.
Ссудополучатель - это лицо, получающее имущество в безвозмездное пользование. В роли ссудополучателя может выступать любое лицо. Однако в случаях, предусмотренных законом или самим ссудодателем, получатель что-либо в ссуду могут лишь специальные субъекты. Например, вуз вправе предоставить право пользования библиотекой только своим студентам.
В Гражданском кодексе установлено единственное ограничение по субъектному составу ссудополучателей. Согласно п.2 ст.690 ГК РФ коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля.
Существенные и дополнительные условия договора безвозмездного пользования (договора ссуды)
Существенными условиями договора безвозмездного пользования (договора ссуды) являются его предмет и безвозмездность. Предмет относится к существенным условиям любого договора. При отсутствии в договоре данных, позволяющих определить имущество, которое подлежит передаче в ссуду, условие о предмете считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор - не заключенным (п.3 ст.607 ГК РФ).
В договоре безвозмездного пользования (договоре ссуды) стороны должны договориться о передаче вещи именно в безвозмездное пользование. Безвозмездность пользования должна вытекать из названия договора или его условий, согласованных сторонами. В противном случае пользование придется признать возмездным, т.е. основанным на договоре аренды.
К дополнительным условиям договора безвозмездного пользования (договора ссуды) относится:
Срок договора безвозмездного пользования. Договор безвозмездного пользования может быть заключен как на определенный (п.1 ст.610 ГК РФ), так и на неопределенный срок (п.2 ст.610 ГК РФ). Определенный срок должен быть установлен в договоре способами, предусмотренными ст.190 ГК РФ. Если срок безвозмездного пользования в договоре не указан, договор безвозмездного пользования считается заключенным на неопределенный срок.
Условия пользования имуществом определяются договором, если такие условия в договоре не определены то, в соответствии с назначением имущества (ст.615 ГК РФ).
Если ссудополучатель продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны ссудодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (п.2 ст.621 ГК РФ).
Произведенные ссудополучателем отделимые улучшения имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования. Стоимость неотделимых улучшений имущества, произведенных ссудополучателем без согласия ссудодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом. (п.п.1, 3 ст.623 ГК РФ).
Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования (ст.695 ГК РФ).
Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую сторону за один месяц, если договором не предусмотрен иной срок извещения. Если иное не предусмотрено договором, ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от договора, заключенного с указанием срока, в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи (ст.699 ГК РФ).
В случае реорганизации юридического лица - ссудополучателя его права и обязанности по договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником, если иное не предусмотрено договором (абз.2 п.2 ст.700 ГК РФ).
Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя или ликвидации юридического лица - ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором (ст.701 ГК РФ).
Отсутствие в договоре безвозмездного пользования вышеперечисленных дополнительных условий договора, не влечет признание договора безвозмездного пользования недействительным.
Сравнение договора безвозмездного пользования (договора ссуды) с договором аренды
Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) - один из разновидностей договоров по передаче имущества в пользование.
Договор безвозмездного пользования (договор ссуды), по своей юридической природе, имеет схожие черты с договором аренды. Как и в договоре аренды, договором безвозмездного пользования устанавливается, что одна сторона (ссудодатель) обязуется передать другой стороне (ссудополучателю) вещь во временное пользование, а последняя обязуется вернуть ее.
Отличительным свойством договора аренды от договора безвозмездного пользования является безвозмездность последнего. Безвозмездность договора ссуды находит свое отражение в распределении между сторонами обязанностей, а также в ограниченной ответственности ссудодателя. По сравнению с арендодателем ссудодатель несет менее строгие по объему и содержанию обязанности.
Форма договора безвозмездного пользования (договора ссуды)
Форма договора безвозмездного пользования (договора ссуды) определяется по общим правилам о форме сделок, которые предусмотрены главой 9 ГК РФ. Специальные требования, установленные для договора аренды в ст.609 ГК РФ, к договору безвозмездного пользования не применяются. Поэтому договор безвозмездного пользования, заключенный на любой срок (в том числе и на срок более года), не требует письменной формы, за исключением случаев, когда одной из его сторон является юридическое лицо или когда стоимость предмета договора в десять раз превышает минимальный размер оплаты труда (п.1 ст.161 ГК РФ).
Такой, более жесткий чем при аренде, подход к форме договора ссуды объясняется его безвозмездностью. Поскольку ссудодатель оказывает ссудополучателю одолжение, для него договор безвозмездного пользования более обременителен, чем аренда. Отсюда и форма договора безвозмездного пользования должна быть более строгой.
Вопрос о том, подлежит ли договор безвозмездного пользования недвижимого имущества государственной регистрации, законодательством прямо не решен, поскольку норма, аналогичная той, которая предусмотрена п.2 ст.609 ГК РФ, в главе 36 ГК РФ отсутствует. В перечне же прав на недвижимость, подлежащих регистрации (ст.131 ГК РФ), права ссудополучателя не названы. Между тем права на недвижимость, не попавшие в такой перечень, подлежат регистрации лишь в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами. Безвозмездное пользование не попало и в перечень ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. Однако право безвозмездного пользования ссудополучателя, несомненно, ограничивает право на недвижимое имущество. Таким образом, к регистрации договора безвозмездного пользования недвижимостью по аналогии применить правила ст.26 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", касающиеся аренды.
Императивные и диспозитивные нормы договора безвозмездного пользования (договора ссуды)
К императивным нормам договора безвозмездного пользования (договора ссуды) относятся:
Предмет договора безвозмездного пользования (договора ссуды)
1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
К договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила, предусмотренные ст.607 ГК РФ, п.1 и абз.1 п.2 ст.610 ГК РФ, п.1, 3 ст.615 ГК РФ, п.2 ст.621 ГК РФ, п.1, 3 ст.623 ГК РФ (ст.689 ГК РФ).
Ссудодатель
2. Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником.
Коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля (ст.690 ГК РФ).
Предоставление вещи в безвозмездное пользование
3. Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям договора безвозмездного пользования и ее назначению (п.1 ст.691 ГК РФ).
Последствия непредставления вещи в безвозмездное пользование
4. Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения понесенного им реального ущерба (ст.692 ГК РФ).
Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование
5. Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования.
При обнаружении таких недостатков ссудополучатель вправе по своему выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения недостатков вещи или возмещения своих расходов на устранение недостатков вещи либо досрочного расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба.
Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о его намерении устранить недостатки вещи за счет ссудодателя, может без промедления произвести замену неисправной вещи другой аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии.
Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были им оговорены при заключении договора, либо были заранее известны ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены ссудополучателем во время осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении договора или при передаче вещи (ст.693 ГК РФ).
Права третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное пользование
6. Передача вещи в безвозмездное пользование не является основанием для изменения или прекращения прав третьих лиц на эту вещь.
При заключении договора безвозмездного пользования ссудодатель обязан предупредить ссудополучателя о всех правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение этой обязанности дает ссудополучателю право требовать расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба (ст.694 ГК РФ).
Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи
7. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученной в безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в соответствии с договором безвозмездного пользования или назначением вещи либо передал ее третьему лицу без согласия ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь (ст.696 ГК РФ).
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи
8. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась с согласия ссудодателя (ст.697 ГК РФ).
Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования
9. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель:
использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи;
не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее содержанию;
существенно ухудшает состояние вещи;
без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.
Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования:
при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи невозможным или обременительным, о
наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора;
если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования;
если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемую вещь;
при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы (ст.698 ГК РФ).
Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования
10. Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать ее в возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее заключенному договору безвозмездного пользования, а его права в отношении вещи обременяются правами ссудополучателя.
В случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации или ликвидации юридического лица - ссудодателя права и обязанности ссудодателя по договору безвозмездного пользования переходят к наследнику (правопреемнику) или к другому лицу, к которому перешло право собственности на вещь или иное право, на основании которого вещь была передана в безвозмездное пользование (п.1, абз.1 п.2 ст.700 ГК РФ).
К диспозитивным нормам договора безвозмездного пользования (договора дарения) относятся:
Предоставление вещи в безвозмездное пользование
1. Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми ее принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по использованию, техническим паспортом и т.п.), если иное не предусмотрено договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них вещь не может быть использована по назначению либо ее использование в значительной степени утрачивает ценность для ссудополучателя, последний вправе потребовать предоставления ему таких принадлежностей и документов либо расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба (п.2 ст.691 ГК РФ).
Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи
2. Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования (ст.695 ГК РФ).
Отказ от договора безвозмездного пользования
3. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую сторону за один месяц, если договором не предусмотрен иной срок извещения.
Если иное не предусмотрено договором, ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от договора, заключенного с указанием срока, в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи (ст.699 ГК РФ).
Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования
4. В случае реорганизации юридического лица - ссудополучателя его права и обязанности по договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником, если иное не предусмотрено договором (абз.2 п.2 ст.700 ГК РФ).
Прекращение договора безвозмездного пользования
5. Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя или ликвидации юридического лица - ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором (ст.701 ГК РФ).
Приложения к договору безвозмездного пользования (договора ссуды)
Договор безвозмездного пользования содержит приложения:
Перечень передаваемого имущества.
Сопутствующие документы к договору безвозмездного пользования (договора ссуды)
Договор безвозмездного пользования содержит сопутствующие документы:
Акт приема-передачи имущества;
Дополнительное соглашение;
Протокол разногласий;
Протокол согласования разногласий.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
Виды договора подряда (виды подрядных отношений) были известны еще римскому праву, в котором договор подряда рассматривался в качестве разновидности договора найма вещей, работ (подряда) или услуг. В настоящее время договор подряда широко используется в практике и является важным элементом гражданских правоотношений. Гражданско-правовой договор подряда определяется ГК РФ как договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их (ст.702 ГК РФ).
Из приведенного в ГК РФ определения договора подряда следует, что он является консенсуальным, возмездным и взаимным. Характерными признаками договора подряда являются:
подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и требований заказчика;
подрядчик обязуется выполнить определенную работу, результатом которой является создание новой вещи, либо восстановление, улучшение, изменение уже существующей вещи;
вещь, созданная по договору подряда принадлежит на праве собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы заказчиком, это условие может быть не указано в образце договора подряда;
подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижения обусловленного договором подряда результата;
подрядчик обязуется выполнить работу за свой риск;
подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого у него возникает по выполнению и сдаче работы, если иное не предусмотрено договором подряда.
Из приведенных выше характеристик, присущих любому виду договора подряда, ясно, что обязательства подрядного типа регулируют отношения по оказанию услуг (выполнению работ). Иными словами, подрядные обязательства относятся к таким обязательствам, в которых должник обязуется не что-либо дать, а что-либо сделать, т.е. выполнить определенную работу. Выполнение работы подрядчиком направлено на достижение определенного результата, например, изготовление индивидуально-определенной вещи, осуществление ее ремонта, улучшение или изменение ее потребительских свойств. Результат работы затем передается заказчику.
Образец договора подряда должен содержать все указанные характерные признаки договора подряда, а также его существенные условия.
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО – ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ, МЕСТО, ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА
Наследование — приобретение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя). Существуют два вида наследования: по завещанию и по закону. По закону РФ наследуют ближайшие родственники умершего, обычно в том случае, если он не оставил завещание; по завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство. Вступить в права наследования по законодательству РФ нужно в течение 6 месяцев после открытия наследства. В случае если в течение шести месяцев наследник не заявил о своих правах по уважительной причине или в случае если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства суд может восстановить срок наследования имущества. По признанию наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе оставшимся после умершего, так же при необходимости определяет меры по защите интересов нового наследника на причитающуюся ему долю/доли в наследуемом имуществе после умершего. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются по решению суда недействительными. Так же наследство может быть принято наследником по истечении срока принятия наследства без обращения в суд при условии согласия в письменной форме от всех наследников, принявших наследство.Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 ГК РФ. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
Время открытия наследства
Днём открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.А в случае, когда днём смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели - день смерти, указанный в решении суда.
Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Место открытия наследства
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
|